Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Марта 2013 в 17:15, реферат
Впервые страхование ответственности появилось во Франции в 1825 г., когда был принят закон о гражданской ответственности части предпринимателей за несчастные случаи на производстве. Подобные законы были изданы впоследствии в Германии в 1871 г., в Англии - в 1880 г. Развитие страхования гражданской ответственности проходило достаточно быстро: в начале XX в. в Германии существовало до 40 различных видов страхования ответственности; этот вид страхования развивался во Франции, Бельгии, Англии, США и других странах. Однако наиболее интенсивноеразвитие началось, когда законодательством большинства стран принцип имущественной ответственности причинителя вреда стал все шире распространяться на случаи безвиновного причинения вреда.
. Теоретические основы
страхования ответственности
1.1 Страхование ответственност
Впервые страхование ответствен
В России в 1912 г. было осуществлено введение
системы страхования ответственности
предпринимателей. Начиная с 1913 г. в России
стало формироваться гражданское законодательство о страховании автогражданской
ответственности. Так, 11 мая 1913 г. Министерством
внутренних дел для страхового общества
"Россия" были утверждены Общие условия
страхования убытков владельцев моторных
экипажей (и автомобилей), которые определенное время
играли роль базового нормативного документа
в этой сфере деятельности[4]. Общие условия
понимались как заключение договоровстрахования владельцев моторных
экипажей (автотранспорта), по которому
страховое общество ("Россия") обязывалось
возместить страхователюубытки, возникавшие для него вследствие
несчастных случаев, произошедших при
движении или стоянках, включенных в страхование
моторных экипажей. 30 ноября 1913 г. страховому
обществу "Саламандра" было разрешено
производить операции по страхованию
убытков владельцев моторных экипажей
на основании общих условий, утвержденных
для страхового общества "Россия".
Постановлением СТО СССР от 10 февраля 1926 г. было разрешено страхование гражданской
ответственности, которое стало применяться
Госстрахом, созданным в 1921 г., в форме
особого вида страхования моторных лодок. Сущность страхования гражданской ответственности
заключалась в принятии на себя страховщиком
обязанности возместить страхователю то, что последний сам должен
был уплатить третьему лицу, на основании
своей перед ним ответственности за событие, наступившее во время страхования.
После Великой Отечественной войны в СССР
Ингосстрахом (с 1947 г. из Госстраха СССР
выделилось Управление иностран
В 30-е годы в СССР проводилось гарантийное
страхование, на первый взгляд несколько
схожее со страхованием ответственности.
Гарантийное страхование обязывало Госстрах
возместить страхователю убытки в застрахованном
имуществе, причиненные преступными или небрежными действиями
и упущениями рабочих и служащих страхователя,
непосредственно связанными с приемом,
передачей, хранением, охраной и транспортированием
вверенного им застрахованного имущества.
Предметом данного страхования являлось
имущество, вверяемое служащему, а не его
ответственность, причем это имущество
всегда было известным образом индивидуализировано
(составление описи и прочее). Вследствие
этого гарантийное страхование (
Необходимо отметить, что в самом начале
становления страхования ответственности
законодательство практически всех стран,
в том числе и СССР, данный вид страхования
считался видом имущественного страхования.
Например, В. Райхер, крупнейший специалист по истории развития страхования
относил страхование гражданской
ответственности к области имущественного страхования[5].
До 90-х годов XX в. отсутствие в российском
праве законодательных актов, предписывающих
виновному лицу возместить в полном объеме
вред, причиненный имуществу, жизни или
здоровью третьих лиц, а также невысокий
уровень страховой культуры привели к
почти полному отсутствию традиционных
для других стран видов страхования гражданской
ответственности.
Для современного российского страхового рынка
обязательное страхование гражданской
ответственности - сравнительно новый
и малоизученный вид страхования. В России
пока получило достаточно полное обоснование обязательное страхование
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств и частично освещаются его другие
виды. В большинстве нормативно-правовых
актов РФ лишь упоминается обязанность
заключать договоры страхования ответственности.
Например, Кодекс торгового мореплавания
РФ[6] - ст. 323 "страхование ответственности
за ущерб от загрязнения собственником
судна, перевозящего наливом в качестве
груза более чем 2000 тонн нефти", Воздушный кодекс РФ[7] - ст. 131 "страхование
ответственности владельца воздушного
судна перед третьими лицами за вред, причиненный
жизни или здоровью либо имуществу третьих
лиц при эксплуатации воздушного судна"
и т.д.
Одним из сравнительно новых видов страхования
ответственности является экологическое.
В настоящий момент основными законодательными
актами, содержащими нормы страхования
в сфере природопользования, являются: Гражданский кодекс РФ[8], Закон РФ "Об организации
страхового дела в Российской Федерации[9]",
Федеральный закон "Об охране окружающей
среды[10]", Федеральный закон "О промышленной
безопасности опасных производственных
объектов[11]", Федеральный закон "О
безопасности гидротехнических сооружений[12]",
Федеральный закон "Об использовании
атомной энергии[13]". Однако ни один
из этих актов не определяет условия и
порядок проведения такого страхования,
не указывает перечень страховых рисков.
На различных условиях функционирует
обязательное страхование профессиональной
ответственности - ответственности нотариусов,
адвокатов, аудиторов и т.д. Однако механизм,
включающий условия и порядок проведения
такого страхования, пока законодательством
не определен. В сложившейся в настоящий
момент правовой ситуации можно считать,
что страхователи обязаны иметь договор страхования своей ответственности длятого, чтобы осуществлять свою профессиональную
деятельность, а страховые организации
не имеют юридической базы для того, чтобы
относить данное страхование к обязательному.
Другими словами, получается, что страхование
профессиональной ответственности является
обязательным для самих страхователей,
но не является таким для страховщиков.
Таким образом, существующее количество
правовых актов в РФ, служащих напоминанием
о необходимости страхования риска ответственности,
отнюдь не решает проблемы, а, скорее, создает
новые. Явно ощущается отсутствие единого
основополагающего закона для каждого
конкретного вида страхования гражданской
ответственности, призванного определить
понятия цели, задачи, принципы, а также
установить финансовые и инвестиционные
механизмы страхования в каждом конкретном
случае. Принятие основополагающих законодательных
актов, которые будут регламентировать
основные действия и процессы, связанные со страхованием
гражданской ответственности, поможет
создать прозрачный для всех механизм,
одинаково работающий на всей территории
России. И в этой ситуации следует иметь
в виду дореволюционный законодательный
опыт и опыт западных стран[14].
1.2 Договор страхования ответственности
и его особенности
Законодательное определение понятия
"страхование гражданской ответственности"
отсутствует. Исходя из определения понятий
"страхование" и "объекты страхования",
которые представлены соответственно
в п. 1 ст. 2 и п. 1. ст. 4 Закона Российской
Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации
страхового дела в Российской Федерации",
можно дать следующее определение страхования
гражданской ответственности - это отношения
по защите имущественных интересов указанных
в договоре страхования лиц на случай возникновения
их ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения
вреда жизни, здоровью или имуществу других
лиц, а в случаях, предусмотренных законом,
также ответственности по договорам за счет денежных фондов, формируемых
страховщиками из уплаченных страховых
премий (страховых взносов), а также за
счет иных средств страховщиков.
Несмотря на то что страхование гражданской
ответственности в Российской Федерации
развивается быстрыми темпами, в этой
области существует ряд правовых проблем,
относительно которых мнение специалистов не
В отношении субъектов договора страхования
гражданской ответственности высказываются
спорные, на наш взгляд, мнения. Сказанное
касается, в частности, вопроса о том, кто
может быть страхователем и чью ответственность
можно страховать. По нашему мнению, ответы
на данные вопросы представлены в действующем
законодательстве Российской Федерации.
Так, в соответствии с п. 1 ст. 931 ГК РФ по
договору страхования риска ответственности
по обязательствам, возникающим вследствие
причинения вреда жизни, здоровью или
имуществу других лиц, может быть застрахован
риск ответственности самого страхователя
или иного лица, на которое такая ответственность
может быть возложена. В то же время п.
2 ст. 932 ГК РФ предусматривает, что по договору
страхования риска ответственности за
нарушение договора может быть застрахован
только риск ответственности самого страхователя,
при этом договор страхования, не соответствующий
этому требованию, ничтожен. Следовательно,
при страховании деликтнойответственности (т.е.
Встречающееся порой мнение о том, что при страховании гражданской
ответственности, осуществляемом на основании
ст. 931 ГК РФ, страховательдолжен иметь некий интерес
в отношении объекта страхования, противоречит
действующему законодательству, поскольку
требование о наличии страхового интереса
касается не имущественного страхования
в целом, но только страхования имущества,
при этом данное требование касается только
лица, в пользу которого заключен договор
страхования имущества. В то же время следует
учитывать, что данное страхование возможно
только для таких отношений, при которых
имеется вероятность наступлени
На практике при заключении договоров страх
Одним из наиболее дискуссионных при страховании
гражданской ответственности является
вопрос о праве лица, которому причинен
вред (потерпевшего), предъявлять требование
о выплате возмещения непосредственно
к страховщику. Мнение о том, что такое
право у потерпевшего безусловно имеется,
распространено весьма широко. При этом
делается ссылка на то, что данный договор
следует считать договором в пользу третьего лица. Суды
при рассмотрении споров также зачастую
придерживаются такого же подхода.
На наш взгляд, указанный подход противоречит
действующему законодательству. В соответствии
с п. 1 ст. 430 ГК РФ договором в пользу третьего
лица признается договор, в котором стороны
установили, что должник обязан произвести
исполнение не кредитору, а указанному
или не указанному в договоре третьему
лицу, имеющему право требовать от должника
исполнения обязательства в свою пользу. Таким образом,
признаками договора в пользу третьего
лица является то, что он заключен в пользу
данного лица и это лицо имеет право требовать
его исполнения в свою пользу. Однако что
касается договора страхования гражданской
ответственности, п. 4 ст. 931 ГК РФ предусматривает,
что в случае, когда ответственность за
причинение вреда застрахована в силу
того, что ее страхование обязательно,
а также в других случаях, предусмотренных
законом или договором страхования такой
ответственности, лицо, в пользу которого
считается заключенным договор страхования,
вправе предъявить непосредственно страховщику
требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы. Сказанное
означает, что потерпевший имеет право
требовать выплаты возмещения непосредственно
от страховщика (без участия в этом процессе страхователя) только в случаях,
предусмотренных п. 4 ст. 931 ГК РФ. В иных
случаях право требовать выплаты возмещения
в пользу потерпевшего имеет только страхователь.
Сказанное связано с тем, что при добровольном
страховании страхователь заключает договор,
исходя прежде всего из соображений защиты
своих имущественных интересов, в то время
как при обязательном страховании приоритетом
является защита прав потерпевшего. При
обязательном страховании ответственности государство во
Следовательно, как уже указано, при заключении
договора добровольного страхования гражданской
ответственности право требования непосредственно
к страховщику возникает только в некоторых
случаях, которые представлены в п. 4 ст.
931 ГК РФ. Сказанное позволяет сделать
вывод о том, что указанный договор не
является договором в пользу третьего
лица в том смысле, как это предусмотрено
в п. 1 ст. 430 ГК РФ, поскольку один из предусмотренных
законом признаков такого договора - безусловное
право требования лица, в пользу которого
он заключен, - в данном случае практически
отсутствует, либо можно указанные договоры
считать договорами в пользу третьего лица, особенностью
которых является ограничение права требования
потерпевшего к страховщику. Предлагаемые варианты трактовк
При страховании гражданской ответственности
нередки трудности с формулировкой страхового
случая. Здесь правомерен вопрос о том,
с какого момента считать страховой случай
наступившим. Нередки варианты договоров,
в которых одним из условий наступления
страхового случая называется предъявление
потерпевшим требования о возмещении
вреда. Данный подход, по нашему мнению,
крайне спорный, поскольку возникновение
гражданско-правовой ответственности
порождает право требования о возмещении
вреда, которое должно быть реализовано
в течение срока исковой давности. Указание
на наличие требования (претензии) о возмещении
вреда в качестве характеристики страхового
случая создает ситуацию, при которой
происходит путаница, а точнее - подмена
прав и обязанностей потерпевшего и причинителя
вреда. Ответственность за вред и требование
его возмещения - это связанные между собой,
но отличные друг от друга ситуации. Установление
факта возникновения ответственности
причинителя вреда перед потерпевшим
(на основании того, как указанная ответственность
характеризуется в качестве страхового
случая в договоре) означает, что страховой
случай наступил. Наличие или отсутствие
требования о возмещении вреда имеет значение
лишь для принятия решения страхователя
требовать выплаты возмещения от страховщика
или не требовать. В то же время наличие
претензии не должно быть одной из характеристик
страхового случая, поскольку требование
возмещения вреда к причинителю может
быть выдвинуто после окончания срока
действия договора страхования, но в пределах
сроков исковой давности (в этом случае
баланс интересов страхователя и страховщика
не будет нарушен). В противном случае
право страхователя на выплату возмещения
будет зависеть от наличия требования
к нему потерпевшего о возмещении именно
в период действия страхования, что существенно
нарушает интересы страхователя. Следовательно,
при заключении договоров страхования
гражданской ответственности и при формулировке
правил страхования следует избегать
увязки наступления страхового случая
с наличием требования потерпевшего к
лицу, ответственность которого застрахована[15].
1.3 Страховое покрытие и страховой случай
при страховании ответственности
Весьма интересным представляется один
из популярных вопросов в методологии
страхования - о соотношении понятий "страховой
риск" и "страховой случай" применительно
к страхованию ответственности. В отношении
определения страхового случая вопросы,
на наш взгляд, возникают крайне редко,
и формулировка Закона N 4015-1, согласно
которой страховым случаем признается
совершившееся событие, предусмотренное
договором страхования или законом, с
наступлением которого возникает обязанность
страховщика произвести страховую выплату,
похоже, всех устраивает. Вопросы возникают
лишь в связи с правильностью формулирования
такого события. Однако и здесь есть интересные
суждения - в частности, замечание А.П.
Лебединова о том, что, с одной стороны,
дано четкое законодательное определение
страхового случая, а с другой - в ряде
норм приведены случаи, когда страховщик
вправе не выплачивать страховое возмещение.
По его мнению, в этой части законодательство
противоречиво[16]. Представляется, что
в таком построении норм нет противоречия.
В нормотворческой деятельности довольно
широко применяется способ построения
правовых актов, в соответствии с которым
дается общее определение какой-либо категории,
а затем в специальных нормах приводятся
частные случаи и (или) исключения из общего
правила.
Мы полагаем, что в данном случае нужно
толковать слова законодателя расширительно.
Речь в конкретном правоотношении идет
не только о событии как таковом, но и о
событии, обремененном некоторыми ограничениями,
предусмотренными договором или законом.
В конечном счете законодательное установление
некоторых ограничений необходимо в связи
с сутью страхового обязательства. Скажем,
освобождение страховщика от выплаты
страхового возмещения при умысле страхователя,
выгодоприобретателя или застрахованного
лица (ч. 1 п. 1 ст. 963 ГК РФ) вызвано необходимостью
соблюдения признака случайности страхового
риска, без которого страхование теряет
свой смысл.
В то же время А.П. Лебединов предлагает
ввести в оборот понятие "событие, имеющее
признаки страхового случая". На практике
использование такой категории действительно
снимает многие проблемы и в известном
смысле делает договор "чище" и "правильнее".
Следует ли вводить новое понятие в правовой
акт? Вопрос дискуссионный. Страховой
случай является одной из базовых категорий,
определяющих суть страхового правоотношения (п. 1 ст. 2 Закона N 4015-1). Предлагаемая
категория не имеет такого значения для
понимания сути страхования - она является
связующим звеном между страховым риском
как предполагаемым событием, на случай наступления которого
проводится страхование (п. 1 ст. 9 Закона
N 4015-1), и страховым случаем. Как бы там
ни было, нужно говорить о более грамотном
с юридической точки зрения составлении
договора страхования. В первую очередь
речь идет о договорах страхования ответственности.
В страховании имущества, личном страховании
и отдельных видах страхования деликтной
ответственности небольшой разрыв во
времени между наступлением такого события
и возможностью признания его страховым
случаем (установлением факта причинения
вреда и причинно-следственной связи между
вредом и этим событием[17]) в известном
смысле нивелирует эту проблему.
Главной особенностью и вместе с тем проблемой
в большинстве договоров страхования
ответственности является существенный
разброс во времени деяния (деятельности),
в результате которого потерпевшему может
быть причинен вред, проявления этого
вреда в виде ущерба имуществу или вреда
личности выгодоприобретателя, предъявления
претензии последним по указанным фактам
с последующим получением страхового
возмещения. Наиболее показательными в этом отношении являются так
называемые асбестовые иски, урегулирование которых ведется
и по сей день, хотя основанием для предъявления
страхователями требований к страховщикам
об осуществлении страховой выплаты являются
полисы, выданные подчас в первой половине
XX века. Возможные долги по таким полисам
уже стали предметом самостоятельных
торгов на фондовых рынках.
Такая ситуация является серьезной угрозой
для финансового положения любого страховщика,
который активно осуществляет страхование
ответственности. Страховщик заключает
договор, который заканчивается без претензий
к застрахованным лицам. При этом средства
страховых резервов переходят в собственность страховщика и используются
последним для нужд, далеких от страховых
выплат. В этот момент выясняется, что
в результате деятельности, ответственность
по которой была застрахована по договору
страхования, все-таки был причинен вред
третьим лицам. Резервов для выплат по
данному договору страхования уже нет,
а платить необходимо.
Поэтому, в частности, в Европе полисы
страхования ответственности, особенно
связанной с какой-либо профессиональной
деятельностью, действуют несколько лет.
В качестве примера можно привести обязательное
страхование ответственности архитекторов. В большинстве стран такой
полис страхования покрывает возможные
претензии к архитекторам в течение 10 лет с начала строительства.
Во Франции, например, такое страхование
с 1940 г. стало обязательным. А в 1978 г. введено
обязательное страхование "десятилетней
ответственности подрядчиков"[18]. Еще
сложнее обстоит дело с причинением вреда
жизни и здоровью людей. Не менее интересными
представляются страховые полисы, которые
покупаются выходящими на пенсию врачами
или адвокатами. Такие полисы защищают
их от возможных претензий в связи с их
профессиональной деятельностью в прошлом.
В связи с изложенным очень актуален вопрос
о соотношении понятий "срок действия
договора страхования" и "срок действия
страховой защиты по такому договору",
о чем мы подробнее будем говорить в соответствующем
разделе настоящей статьи.
Если применительно к страховому случаю
вопросы в основном возникают в практической
плоскости, то при размышлениях о страховом
риске мы приходим к проблемам методологического
плана.
Мы уже отмечали, что понятие "страховой
риск" употребляется в законодательных
актах по меньшей мере в четырех значениях.
Необходимо отметить, что это не является
"очередным нововведением" законодателя.
Еще профессор В.И. Серебровский в 20-е годы
прошлого века говорил о том, что под "страховым
риском" понимается, с одной стороны,
опасность, "от последствий наступления
которой заключается страхование",
с другой - "то имущество или лицо, которые
оказываются объектами страхового правоотношения"[19].
Позже, на этапе становления так называемого
коммерческого страхования, профессор
Л.И. Рейтман писал о том, что страховой
риск имеет четыре значения[20].
Лично нам ближе позиция, изложенная в
п. 1 ст. 9 Закона N 4015-1: страховой риск - предполагаемое
событие, на случай наступления которого
осуществляется страхование. Или, если
по В.И. Серебровскому, - опасность, от последствий
реализации которой мы страхуемся. Неслучайно
практически все авторы, исследуя это
понятие, подробно останавливаются на
этом его значении. Об остальных значениях
говорится вскользь, в качестве констатации
факта их использования на практике. В
конечном итоге такое понимание значения страхового риска
следует из этимологии этого слова - впереводе с португальского слово "риск" означает "отвесная
скала", которая являлась главной опасностью
для моряков в Средние века.
В Европе полисы страхования ответственности,
особенно связанной с какой-либо профессиональной
деятельностью, действуют несколько лет.
В качестве примера можно привести обязательное
страхование ответственности архитекторов
- во многих странах срок его действия
составляет 10 лет с начала строительства.
Мировая практика исходит из возможности
применения двух концептуальных вариантов:
1) ссылки на вид деятельности, при осуществлении
которой может возникнуть ответственность
застрахованного лица;
2) описания более конкретизированных
событий, при наступлении которых возникает
обязанность страховщика произвести страховую
выплату.
Каждая позиция имеет право на существование с учетом конкретных условий
застрахованной деятельности и условий
страхования.
Понятно желание некоторых специалистов
заключать договоры страхования ответственности,
в которых в качестве страхового случая
следует "предусматривать реальные,
понятные, встречающиеся на практике ситуации,
когда может возникнуть ответственность
лица, занимающегося каким-либо видом
профессиональной деятельности". Еще
раз необходимо отметить, что в данном
случае мы ведем речь о страховом покрытии.
В таком контексте неважно, говорим ли
мы о формулировании страхового риска
как предполагаемого события или о страховом
случае как о реализованном страховом
риске.
Обратимся к наиболее распространенному
виду страхования ответственности в нашей
стране - страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств. В обязательной
форме этот вид страхования осуществляется,
как известно, на основании Федерального
закона от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном
страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств".
В соответствии с абз. 11 ст. 1 указанного
Закона страховым случаем признается
наступление гражданской ответственности
страхователя, иных лиц, риск ответственности
которых застрахован по договору обязательного
страхования, за причинение вреда жизни,
здоровью или имуществу потерпевших при
использовании транспортного ср
Как видим, формулировка общая. Насколько
в данном случае можно конкретизировать
определение страхового случая? Представляется,
что сделать это будет непросто.
По нашему мнению, по любому виду страхования
деликтной ответственности (например,
ответственности товаропроизводителя
или ответственности владельцев источников
повышенной опасности) конкретизация
страхового случая не нужна.
В известном смысле установление большого
числа исключений из страхового покрытия
и направлено на сужение (конкретизацию)
общего определения страхового случая.
С такой же проблемой столкнулись участники
рабочей группы, разрабатывавшей рекомендации
по страхованию ответственности за неисполнениедоговорных обязате
Следует отметить, что и более традиционные
виды страхования также имеют аналоги
таких видов страхового покрытия. Страхование имуществаосуществляется по так называемому
пакету рисков, или предлагается страхование
"от всех рисков". Страхование грузов традиционно предусматривает
три вида страхового покрытия, самое емкое
из которых называется страхованием "от
всех рисков".
Сложнее обстоит дело со страхованием
ответственности при осуществлении различных
видов профессиональной деятельности
(страхование ответственности при оказании
медицинских услуг, осуществлении аудиторской
деятельности, при эксплуатации воздушных
судов и т.п.).
Необходимо сделать ремарку по поводу
страхования профессиональной ответственности.
Термин был введен Условиями лицензирования
страховой деятельности на территории
Российской Федерации, утвержденными Приказом Росстра
Информация о работе Теоретические основы страхования ответственности