Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Декабря 2013 в 11:51, контрольная работа
Римское наследственное право прошло долгий и сложный путь развития. Этот путь был неразрывно связан с ходом развития римской собственности и семьи. По мере того, как индивидуальная частная собственность освобождалась от пережитков собственности семейной, в наследственном праве выражался все последовательнее принцип свободы завещательных распоряжений. По мере того, как когнатическое родство вытесняло родство агнатическое, первое становилось и основой для наследования по закону.
Введение ………………………………………………………………….. 3
1. Наследование по закону. Пути развития ….……………………….… 5
2. Принятие наследства …………………………………………………..11
Открытие наследства……………………………………………….….11
Принятие наследства………………………………………………..…..12
Заключение……………………………………………………………….. 14
Список литературы ……………………………………………..………...15
3. неполнородные братья и сестры и их дети
по праву представления;
4. все остальные боковые
кровные родственники умершего независимо
от степени родства; одна степень родства
- все получают в равных долях и по принципу
репрезентации;
5. входит переживший супруг, он призывался к наследованию в последнюю очередь, т.е. если не вступил в наследство ни один из наследников первых четырех очередей. Однако переживший супруг, не имевший собственного имущества и приданого, имел право на необходимое наследование. Размер этого необходимого наследования составлял 1/4 наследства, но не более ста фунтов золотом. Наследуя вместе со своими детьми от брака с умершим, вдовствующий супруг получал причитающуюся ему долю в узуфрукте.
Если наследство не принято ни одним наследником как по завещанию, так и по закону, оно становится выморочным. Необходимое наследование (императивное) если в завещании обходили ближайших родственников, то они могли требовать признания завещания недействительным и пересмотреть его с точки зрения необходимого наследственного права.
Необходимое наследственное
право рассматривалось как:
1) формально необходимое наследственное
право - это право сыновей и дочерей и др.
быть упомянутыми в завещании, хотя бы
и исключенных из наследования. Завещатель
должен поименно лишить сыновей, дочерей,
внуков наследства, бел этого завещание
считается абсолютно или относительно
ничтожным, а значит, влекло за собой открытие
наследства по закону;
2) материально необходимое
Правомочными
считаются те завещания, и которых ближайшие
наследники получают не менее 1/4 того,
что они наследовали бы по закону, не будь
завещания.
Круг лиц, за которыми
признавалось право на обязательную долю,
был претором расширен присоединением
к "своим" наследникам, также эманципированных
детей. В классическую эпоху право на обязательную
долю уже принадлежало еще более широкому
кругу наследников, а именно: нисходящим
к восходящим родственникам завещателя
- безусловно, полнородным и единокровным
братьям и сестрам завещателя - при условии,
если наследником в завещании назначено
лицо опороченное (persona turpis). Размер обязательной
доля определялся сначала одной четвертью
той доли, какую получило бы данное лицо
при наследовании по закону.
В праве Юстиниана размер обязательной доли стали определять более гибко: если бы при наследовании по закону данное лицо получило не менее четверти наследства, то обязательная доля исчислялась в размере одной трети от этой законной доли; если же при наследовании по закону лицо получило бы менее четверти, то обязательная доля равнялась половине того, что лицо получило бы по закону. Если обязательная доля не оставлена по уважительной причине, завещание сохраняло полную силу. Уважительность причины устанавливалась в классическую эпоху по усмотрению суда. Юстиниан дал исчерпывающий перечень таких оснований для лишения обязательной доли; например, причинение опасности для жизни завещателя, вступление дочери, не достигшей 25 лет, в брак против воли родителя и т.д.
Последствием предъявления "иска о нарушении завещателем нравственных обязанностей" в классическую эпоху была не полная недействительность завещания, а только - в той мере, в какой необходимо для удовлетворения жалобщика, т.е. для того, чтобы ему получить обязательный минимум. При этом если имеющих право на обязательную долю было несколько человек, или в завещании назначено было несколько наследников, оспаривание должен был вести каждый из обойденных против каждого из наследников в отдельности; если, например, обойденный к одному из двух наследников по завещанию иск предъявил, а к другому нет - то в отношении второго наследника завещание сохраняло полную силу.
Если завещатель не совсем лишал своего ближайшего наследника обязательной доли, а только назначал ему ее не в полном размере, заинтересованному наследнику давался иск о дополнении законной доли (actio ad supplendam legitimam, подразумевается - partem).
Вступление в наследство могло быть совершено или прямым выражением воли (притом в древнем цивильном праве - строго формальным, в преторском и позднейшем праве Юстиниана - также и неформальным) или же самым поведением лица, как наследника; например, лицо взыскивает причитающиеся суммы с должников наследодателя, платит долги его кредиторам и т.д.
Вступая в наследство, наследник не только приобретает соответствующие права, но и становится ответственным по обязательствам наследодателя. Даже если наследство состоит почти из одних долгов наследодателя, универсальный характер наследственного преемства приводит к ответственности наследника по этим долгам. При этом отмеченное выше мистическое представление, что в наследства воплощается имущественно - правовая личность умершего, приводило к тому практическому выводу, что наследниц принципиально отвечал за долги наследства, как за свои неограниченно. Избежать такой неограниченной ответственности наследник мог только путем радикальной меры - непринятия наследства, если его пассив превышает актив.
В праве Юстиниана было установлено, что если наследник произведет (с участием нотариуса, оценщика, кредиторов наследства, легатариев) опись и оценку наследственного имущества, то его ответственность по долгам наследства ограничивается размерами актива наследства. Эта льгота называется beneficmm inventarii. Такой инвентарь, должен быть составлен не позднее трех месяцев после того, как наследник узнал об открытии наследства (приступить к составлению инвентаря нужно было в течение первого месяца).
Beneficium inventarii имеет практическое значение в тех случаях, когда в наследственном имуществе много долгов, и для наследника возникает опасность, что его собственное имущество в значительной мере пойдет на удовлетворение кредиторов наследодателя. Но положение может быть и иное: в наследстве актив превышает пассив, но у наследника много своих долгов. Принятие наследства приводит к слиянию этих двух имущественных масс - наследника и наследодателя; как кредиторы наследника, так и кредиторы наследодателя (а также легатарии) могут искать удовлетворения из всего этого объединенного имущества. При большой задолженности наследника кредитора наследодателя рискуют не получить удовлетворения из-за этой конкуренции кредиторов наследника (причем это обстоятельство не могло быть ими учтено, когда они кредитовали наследодателя).
Для ограждения интересов кредиторов
наследства преторским эдиктом было введено
beneficium separationis ("льгота отделения").
Эта льгота состояла в том, что кредиторам
наследства было предоставлено право
потребовать отделения наследственного
имущества от собственного имущества
наследника, с тем, чтобы наследственное
имущества пошло, в первую очередь, на
удовлетворение кредиторов наследства,
затем на выплату легатов, и лишь возможный
остаток можно было использовать на удовлетворение
кредиторов наследника.
Приобретение наследства
имело своим последствием также погашение
взаимных обязательств, существовавших
между наследником и наследодателем, поскольку
в лице наследника соединялся после принятия
наследства и кредитор и должник по этим
обязательствам; прекращение сервитутов,
которые имел наследодатель на вещи наследника
или, наоборот, - в силу наступавшего в
этом случае совпадения в одном лице и
права собственности и сервитута.
Ограничения наследования
по завещанию в цивильном праве - поименное
исключение наследников. Ограничения
наследования по завещанию в преторском
праве - наличие необходимой доли (не меньше
1/4).
Наследуемое имущество по общему правилу делилось поровну между всеми законными наследниками, относящихся к одной очереди. Например, если призывались к наследованию три наследника, то каждый из них приобрел право на 1/3 наследственного имущества.
При поколенном равенстве (наследовании), то есть когда одни наследники приобретали наследственные права на общих основаниях (например сыновья), а другие - в силу представления (например внуки), принцип равного распределения изменялся. Если после смерти отца остались, например, три сына, а один сын умер и оставил четырех внуков, то каждый сын получал но 1/4 наследства, а внуки - ту же долю, но не на каждого, а на всех.
Все они наследовали в равных частях. Дети ранее умерших братьев и сестер наследовали по праву представления. Если наследовали одни восходящие, наследство делилось по линиям: отцовской и материнской. Это имело значение, если к наследству призывались не родители, а деды и бабки. Если после наследодателя остались дед по отцу и дед и бабка по матери, то они получали наследство не поровну. Одна половина шла деду по отцовской линии, а вторая в равных частях деду и бабке по материнской линии.
Наследование по праву представления
- это право внуков получить ту долю наследства,
которая бы досталась их родителям, если
бы те пережили наследодателя. Такое наследование
необходимо отличать от наследственной
трансмиссии.
Например, в момент
смерти наследодателя оказались в живых
из числа его нисходящих дети и внуки от
ранее умершего сына или дочери. В этом
случае эти внуки имеют право получить
ту долю, которая досталась бы их умершему
отцу или матери, если бы те пережили наследодателя.
Такое участие в наследовании называется наследованием по праву представления (внуки в этом случае как бы представляют собой своего умершего отца или мать).
Наследование по праву представления не следует смешивать с так называемой наследственной трансмиссии. Наследники по праву представления являются наследниками не своего отца или матери (не переживших открытия наследства), а самого наследодателя (в приведенном примере - деда).
Постепенно в римском праве сложилось понятие наследственной трансмиссии, которая заключалась в переходе права наследования к наследникам лица, призванного к наследованию, но не успевшего принять его ввиду смерти в течение одного года с момента, когда наследнику стало известно об открытии наследства.
Таким образом, если и в этом случае взять для примера тех же родственников, и предположить, что в момент смерти деда его сын (отец внуков) был жив, но до вступления в наследство умер, к его детям переходит право принять наследство, оставшееся после деда, но эти дети считаются в этом случае наследниками не деда, а отца.
Римское право начало свое развитие с
полного отрицания наследственной трансмиссии:
право, возникающее у наследника в момент
открытия наследства, есть строго личное,
как бы особый вид его правоспособности;
переходить по наследству "право принять
наследство" не может. А в конечной стадии
развития римского права проводится, под
влиянием выступившей вперед имущественно
- правовой стороны наследования и ослабления
мистического представления о воплощении
в наследстве личности наследодателя,
иной принцип.
Римское право в древности
не допускало наследственной трансмиссии,
так как право наследника рассматривалось
как сугубо личное и оттого непередаваемое.
В дальнейшем трансмиссия была разрешена,
но ограничена одним годом со дня извещения
первоначального наследника об открытии
ему наследства.
Сонаследники - это
совместные собственники наследства по
квотным, процентным или идеальным долям
всего наследства.
В процессе наследования выделялось два этапа:
Под открытием наследства понимается наступление фактов, ввиду которых принадлежавшее собственнику имущество становится наследственным и может быть принято лицами, для которых оно в этом качестве предназначено. В соответствии со статьей 1114 ГК России — это смерть наследодателя или объявление его умершим. Такие же основания существовали и в Древнем Риме. К примеру, специфическим основанием признания лица умершим были так называемые обстоятельства postliminium. В частности, римское право приравнивало к смерти плен, и такое лицо объявлялось умершим со всеми вытекающими отсюда последствиями относительно наследства.
В момент смерти наследодателя наследство только открывается для наследников, только предлагается им (defertur), вследствие чего этот момент представляет собой всего лишь первую стадию в процессе наследственного перехода и имеет название delatio hereditas.
После открытия наследства определяется круг лиц, призываемых к наследству. Однако переход прав происходит только в момент вступления в наследство, когда наследник выражает волю принять наследство.
Зачастую складывается ситуация, когда наследуемое имущество остается некоторое время после смерти наследодателя без наследников. В архаичный период юридически положение открытого, но не принятого наследства (hereditas iacens — «лежачее наследство») приравнивалось к положению бесхозного имущества (res nullius). И хотя к нему не применялось правило о допустимости свободного захвата бесхозных вещей, любое лицо, захватив вещь из открытого наследства и провладев ею в течение одного года, становилось ее собственником. В классический период лежачее наследство до принятия его наследником все же стали числить как бы за умершим. Подобная конструкция с использованием правовой фикции в отличие от понимания лежачего наследства лишь как бесхозного имущества позволила бороться с разного рода посягательствами на лежачее наследство. Таким образом, захват вещей, составляющих часть «лежачего» наследства, рассматривался в качестве преступного деяния.
Наследниками по закону признавались лица, состоявшие в родстве с наследодателем. Римляне различали агнатское родство, основанное на общей подвластности, и когнатское родство, основанное на общности по кровному происхождению; по мере разрушения патриархальных связей агнатское родство все более вытесняется когнатским, а впоследствии и вовсе выходит из употребления. Цивильное право подразделяло законных наследников на три очереди (эта очередность была закреплена еще законом XII таблиц).