Объекты патентного права

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Февраля 2014 в 20:22, курсовая работа

Описание работы

Проблема объектов патентного права была значимой с начала девяностых годов, когда в России осуществлялся резкий переход от плановой к рыночной экономике, и представляет собой особую актуальность на сегодняшний день. Необходимость патентного права обусловлена невозможностью прямой охраны объектов промышленной собственности средствами авторского права. В отличие от объектов авторского права объекты промышленной собственности могут быть созданы разными лицами, независимо друг от друга, поэтому их охрана предполагает предварительное формальное закрепление приоритета в установленном законом порядке. Важнейшими условиями патентоспособности объектов промышленной собственности являются их новизна и промышленная применимость. При этом патентное право закрепляет абсолютную (мировую) новизну объектов промышленной собственности.

Содержание работы

Введение…………………………………………………………………………...3
Глава I. Объекты патентного права
§1.Понятие и условия патентоспособности изобретения………………………5
§2.Понятие и условия патентоспособности промышленного образца……….11
§3.Понятие и условия патентоспособности полезной модели………………..17
Глава II. Объекты, которые не относятся законодательством к объектам патентных прав…………………………………………………………………..20
Заключение……………………………………………………………………….22
Список литературы………………………………………………………………25

Файлы: 1 файл

Курсовая работа по ГП.docx

— 48.07 Кб (Скачать файл)

Содержание:

 

Введение…………………………………………………………………………...3

Глава I. Объекты патентного права

§1.Понятие и условия патентоспособности изобретения………………………5

§2.Понятие и условия патентоспособности промышленного образца……….11

§3.Понятие и условия патентоспособности полезной модели………………..17

Глава II. Объекты, которые не относятся законодательством к объектам патентных прав…………………………………………………………………..20

Заключение……………………………………………………………………….22

Список литературы………………………………………………………………25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Проблема объектов патентного права была значимой с начала девяностых годов, когда в России осуществлялся резкий переход от плановой к рыночной экономике, и представляет собой особую актуальность на сегодняшний день. Необходимость патентного права обусловлена невозможностью прямой охраны объектов промышленной собственности средствами авторского права. В отличие от объектов авторского права объекты промышленной собственности могут быть созданы разными лицами, независимо друг от друга, поэтому их охрана предполагает предварительное формальное закрепление приоритета в установленном законом порядке. Важнейшими условиями патентоспособности объектов промышленной собственности являются их новизна и промышленная применимость. При этом патентное право закрепляет абсолютную (мировую) новизну объектов промышленной собственности.

Глава 72 ГК РФ "Патентное право" вполне закономерно занимает в части четвертой Кодекса одно из центральных мест. В ней насчитывается 63 статьи. Патентное право (промышленная собственность) - это институт гражданского права, который регулирует отношения, связанные с техническим творчеством. Предметом регулирования патентного права являются имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Объекты технического творчества связаны с естественными законами материального мира; они не отражают индивидуальность их создателя в такой степени, как объект авторского права.

В силу этого объекты технического творчества повторимы, они могут быть созданы независимо друг от друга самостоятельно, разными лицами и поэтому требуют формального закрепления приоритета в установленном законом порядке. Кроме того, результаты технического творчества направлены на решение практических задач - имеют прикладное значение.

Объектами патентного права (промышленной собственности в узком смысле этого слова) являются изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Необходимость патентного права обусловлена невозможностью прямой охраны объектов промышленной собственности средствами авторского права.

Патентное право ранее регулировалось Патентным законом Российской Федерации от 23 сентября 1992 года (ред. на 2 февраля 2006 года), который практически без изменений был перенесен в ГК РФ. Никакой революции в сфере патентного права не произошло, хотя отдельные положения патентного права подкорректированы, иногда существенно улучшены. Сохранение практически всего содержания Патентного закона РФ при кодификации связано с договоренностью между разработчиками части четвертой ГК РФ и Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатентом) о том, что патентное право не подвергнется изменениям. Такой подход обеспечивает стабильность и преемственность законодательства, что немаловажно.

Целью курсовой работы является изучение объектов патентного права.

Задачами исследования являются:

- изучение  нормативно – правовых и теоретических  источников по теме исследования;

- характеристика   института патентного  права России;

- анализ  сущности объектов патентного  права: изобретения, полезной  модели, промышленного  образца.

 

 

 

 

 

 

 

Глава I. Объекты патентного права

§1.Понятие и условия патентоспособности изобретения

Согласно п.1 ст.1349 ГК РФ, объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к промышленным образцам.

В части 4 ГК РФ понятие изобретения осталось в неизменном виде, как и в патентном законе.

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящиеся к продукту (в частности устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток и растений) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. 

Термин "решение", без сомнения, свидетельствует о нематериальном характере данного объекта. Определение "технический" означает - имеющий практическую направленность". "Техническое решение" следует понимать как решение определенной практической задачи. Абстрактные, научные теории не являются изобретениями (п. 5 ст. 1350 ГК РФ).

Способ в абзаце 1 п. 1 ст. 1350 ГК РФ определяется как "процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств". Кроме того, способ как разновидность изобретения, как указано в п. 2 ст. 1358 ГК, позволяет получить продукт, являющийся материальным объектом.

Таким образом, хотя изобретения сами по себе являются нематериальными объектами, при их использовании они обязательно воплощаются в материальных объектах.

Изобретение как объект правовой охраны не является уникальным: оно может появиться при параллельном творчестве разных лиц, работающих независимо друг от друга. Нередки споры между изобретателями о том, "кто это придумал". Поэтому изобретение не может охраняться по авторско-правовому принципу: "кто изобрел - тот изобретатель". Здесь применяется другой принцип "кто первым подал заявку на созданное им изобретение, тот и изобретатель, ему выдается патент". А для определения "первого" установлена сложная система подачи заявок, проверки заявленных технических решений, государственной регистрации технических решений, которые обладают новизной и другими предусмотренными законом признаками. И только в результате всего этого возникает исключительное право на изобретение, которое, в отличие от авторского, узкого исключительного права, является широким, монопольным: оно запрещает без согласия патентообладателя использовать не только заимствованное, скопированное техническое решение, но и те идентичные технические решения, которые появились в результате параллельного творчества.

Объектами изобретений могут являться устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных, а также применение известного устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению. Любое решение задачи, заявляемое в качестве изобретения, должно подпадать под один из названных объектов. Это позволяет, во-первых, отграничивать технические решения от нетехнических и, во-вторых, обеспечивает объективную возможность контроля за использованием охраняемых законом изобретений. Четкое разграничение объектов изобретений имеет важное правовое значение, поскольку вид объекта определяет объем прав патентообладателя, влияет на содержание описания изобретения, специфику контрафактных действий и т.п1.

Технические решения, относящиеся к продукту или к способу, признаются изобретениями, если они обладают следующими тремя признаками:

1) являются новыми;

2) имеют изобретательский  уровень;

3) промышленно применимы.

Сведения относятся к числу общедоступных (общеизвестных), если любые лица могут с ними ознакомиться, то есть имеют принципиальную возможность такого ознакомления. При этом не имеет значения, где, в каком месте эти сведения стали общедоступны. В ст. 1350 ГК говорится об общедоступности этих сведений "в мире", то есть не только в России, но и за рубежом. Специалисты употребляют в связи с этим термин "мировая новизна". В мире в качестве критерия принимаются различные степени распространения информации. Пожалуй, крайний подход был закреплен в Патентном Законе Великобритании 1949 года, согласно которому достаточно было, чтобы информация об изобретении попала в руки одного лица, имеющего право на свободное использование этой информации и не связанного обязательствами о конфиденциальности2.

При установлении новизны изобретения уровень техники оценивается на определенную дату. Абзац 3 п. 2 ст. 1350 ГК РФ указывает, что уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными "до даты приоритета изобретения".

"Дата приоритета (первенства) изобретения" - это обычно либо  дата поступления заявки в  Роспатент, либо дата поступления  заявки в иностранное патентное  ведомство (в последнем случае - если  испрашивается так называемый "конвенционный приоритет" - приоритет на основе Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года; см. ст. 1382 ГК РФ).

Сведения, которые стали общедоступными в дату приоритета изобретения или позже, не учитываются при определении новизны изобретения. Это очень важно помнить, потому что на проверку изобретения по существу (экспертизу изобретения), публикацию заявки и выдачу самого патента уходит много месяцев (а иногда и несколько лет) после даты приоритета изобретения. Тем не менее на такие изобретения выдаются патенты, поскольку они были новыми до даты приоритета.

При оценке новизны изобретения дата, на которую определяется уровень техники, непосредственно предшествует дате приоритета; к сожалению, прямого указания об этом в ГК РФ не содержится.

Из изложенного общего правила об определении новизны изобретения есть несколько исключений, то есть таких случаев, когда новизна определяется иначе.

В некоторых подобного рода ситуациях, хотя сведения попадают в уровень техники и становятся общеизвестными в определенную дату, они считаются включенными в уровень техники с другой, более ранней даты. Речь идет о случаях подачи в Роспатент заявки на аналогичное изобретение другим заявителем, причем такой другой заявки, которая имеет более ранний приоритет. Если такая заявка будет опубликована или если на основе этой другой заявки будет выдан патент, изобретение, являющееся предметом этой другой заявки, включается в уровень техники с более ранней даты - даты приоритета изобретения (абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ).

Техническое решение может быть признано изобретением, если оно "имеет изобретательский уровень". В Кодексе этот признак пояснен очень кратко: "Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники" (абз. 2 п. 2 ст. 1350 ГК).

В целях проверки промышленной применимости заявленного изобретения от заявителя требуется указание назначения объекта его изобретения. Заявитель может показать промышленную применимость в материалах своей заявки, описав средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в пунктах формулы изобретения. Другой вариант - сослаться на такие средства и методы, описанные в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. При таком подходе учитывается лишь принципиальная возможность использования изобретения и не принимаются во внимание целесообразность, качество или результат такого использования, поскольку предполагается, что эти факторы должны проявляться на рынке в условиях конкурентной борьбы, а не в предварительных оценках административных органов3.

Таким образом, если на момент подачи промышленная реализация изобретения была невозможна, но условия для этого появились позже, то заявителю будет отказано в выдаче патента. В советское же время можно было получить охранный документ на них. Например, реактивные летательные аппараты были запатентованы в СССР в 1920 -30-хх гг., а практически стало возможным их строительство лишь в конце 1940-х гг4. 

Можно также указать на норму п. 5 ст. 1350 ГК, которая устанавлявает перечень объектов, не являющихся изобретениями:

1) открытия;

2) научные теории и  математические методы;

3) решения, касающиеся только  внешнего вида изделий и направленные  на удовлетворение эстетических  потребностей;

4) правила и методы  игр, интеллектуальной или хозяйственной  деятельности;

5) программы для ЭВМ;

6) решения, заключающиеся  только в представлении информации.

В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

А согласно п. 6 ст. 1350 ГК не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:

1) сортам растений, породам  животных и биологическим способам  их получения, за исключением  микробиологических способов и  продуктов, полученных такими способами;

2) топологиям интегральных  микросхем.

Формулировка ГК содержит закрытый перечень, в то время как положение аналогичной статьи Патентного закона путем применения конструкции "в частности" делало перечень изъятий из правовой охраны открытым. Что касается сущности перечня и входящих в его состав объектов, то, во-первых, следует отметить неизменность оговорки о том, что все изъятия действуют только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых. Такая оговорка позволяла отклонять заявки на изобретения, суть которых сводилась к административным или программным схемам. Во-вторых, дополнительно в перечень непатентоспособных объектов введены способы получения сортов растений и пород животных. При этом правовой охране подлежат микробиологические способы и продукты, полученные такими способами. В-третьих, на решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, правовая охрана не распространяется в соответствии с п. 4 ст. 1349 ГК, т.е. такие объекты не могут быть запатентованы никаким образом и не подпадают ни под какой из видов патентуемых объектов.

Информация о работе Объекты патентного права