Основание наследования

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Апреля 2013 в 14:48, контрольная работа

Описание работы

Цель данной работы заключается в раскрытии основания наследования.
В связи с поставленной целью автор выдвигает следующие задачи:
- раскрыть понятие наследования, основания наследования;
- исследовать вопрос презумпции воли наследодателя как основание наследования;
- рассмотреть субъективный состав наследования.

Содержание работы

Введение……………………………………………………………………….3
1.Понятие и основание наследования…………………………………….….4
2. Презумпция воли наследодателя как основание наследования…….…...8
3. Субъекты и объекты наследования………………………………………14
Заключение…………………………………………………………………...19
Список используемой литературы………………………………………….21

Файлы: 1 файл

+ Основание наследования.doc

— 121.50 Кб (Скачать файл)


 

Муниципальное образовательное учреждение

Высшего профессионального  образования

«Институт права  и экономики»

 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

 

по  дисциплине Наследственное право 

 

на  тему: «Основание наследования»

Выполнил: студент заочно-сокращенного отделения

юридического  факультета

Преподаватель:

Работа ______________ к защите




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечания к  работе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2013

Содержание

 

 

Введение……………………………………………………………………….3

1.Понятие и основание  наследования…………………………………….….4

2. Презумпция воли наследодателя  как основание наследования…….…...8

3. Субъекты и объекты наследования………………………………………14

Заключение…………………………………………………………………...19

Список используемой литературы………………………………………….21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Данная работа имеет значительную актуальность в  силу непрекращающегося до сих пор  развития в России института наследственного  права. Доказательством актуальности темы является сравнительно недавнее введение в действие третьей части Гражданского кодекса РФ, раздела «Наследственное право», работа над которым велась в течении нескольких лет и ведётся до сих пор.

Развитие института  наследственного права на серьезном  уровне началось в период существования  Римской Республики и получила дальнейшее закрепление в последующий период генезиса Римского государства - эпоху империи. Основы наследственного права Древнего Рима получили дальнейшее развитие в период средневековья странах Западной Европы.

Особых успехов  институт наследственного права достиг во Франции во времена Наполеона I.

В России в дореволюционный  период также шёл процесс развития основных институтов гражданского права. После распада СССР и возрождения  независимой России в стране вновь  пошел процесс усовершенствования предмета наследственного права.

Наследственное  право является одним из наиболее древних правовых институтов. Появление  наследственного права поставило  перед юристами и обществом множество  вопросов: что делать с имуществом после смерти человека, кому оно должно принадлежать и как урегулировать вопросы связанные с развитием брачно-семейных отношений. Несмотря на то, что институт наследования имеет общие корни и строиться на общих принципах, законодательство различных государств имеет существенные различия в правовом регулировании наследственного права.

Совершенно  естественно, что оставаться безразличным к судьбе своего имущества на случай смерти граждане не могут и не должны.

До недавнего  времени законодательство, которое  регулировало наследственные правоотношения, то есть основания, порядок и условия перехода имущества гражданина (наследодателя) в случае его смерти к другим лицам (наследникам), Гражданский кодекс РСФСР 1964г. - было рассчитано на существовавшие в момент его принятия экономические условия, которые характеризовались, среди прочего, преобладающей ролью социалистической собственности, и в первую очередь государственной, ограничение личной собственности граждан по ее составу, объему, источникам приобретения.

Изменение экономических  условий, утверждение частной собственности граждан и всемерная ее защита со стороны государства привели к принятию нового законодательства - третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона РФ «О введении в действие части третьей гражданского кодекса Российской Федерации» № 147-ФЗ, от 26 ноября 2001 года, вступившем в действие с 1 марта 2002 года.

Цель данной работы заключается в раскрытии  основания наследования.

В связи с  поставленной целью автор выдвигает  следующие задачи:

- раскрыть понятие  наследования, основания наследования;

- исследовать  вопрос презумпции воли наследодателя  как основание наследования;

- рассмотреть  субъективный состав наследования.

 

 

 

 

 

 

 

1.Понятие  и основание наследования

 

Наследованием называется переход после смерти гражданина принадлежащего ему на основе частной собственности имущества, включающего имущественные и некоторые личные неимущественные права, к одному или нескольким лицам.

При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК не следует иное (п. 1 ст. 1110 ГК).

Вместе с  правами и обязанностями по наследству переходят и все способы их обеспечения, а также возложенные обременения. Преемство в отдельных правах умершего, как это имеет место при завещательном отказе (ст. 1137 ГК), не является наследственным.

Переход гражданских  прав и обязанностей наследодателя  после его смерти к другому  лицу характеризуется следующими признаками: во-первых, основанием перехода является сложный фактический состав, предусмотренный нормами наследственного права, - смерть наследодателя либо объявление его умершим в порядке, установленном законом, принятие наследником наследства, а при наследовании по завещанию, кроме того, наличие завещания; во-вторых, определенное единство, образуемое переходящими правами и обязанностями, называемое наследством (наследственным имуществом); в-третьих, универсальность приобретения лицом прав и обязанностей наследодателя, т.е. наследник становится общим (универсальным), а не частичным (сингулярным) правопреемником умершего гражданина. Это значит, что к наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс1.

Иными словами, наследник не может принять только часть прав, а от других отказаться (или, например, принять только права, отказавшись от обязанностей). Кроме того, для общего наследственного правопреемства характерна также непосредственность, поскольку права и обязанности переходят от одного лица (наследодателя) к другим (наследникам) без участия каких-либо посредников. Непосредственный характер правопреемства заключается также в том, что наследники получают права и обязанности непосредственно после умершего на основании акта принятия наследства, никаких дополнительных действий со стороны третьих лиц не требуется.

Понятие «основания наследования» российское наследственное право разделяет на два вида: наследование по завещанию и наследование по закону (ст. 1111 ГК). Наследование по закону имеет место в случаях, когда и поскольку оно не изменено завещанием (выражением воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью), а также в иных случаях, установленных ГК.

Очевидно, что  наследование по закону носит подчиненный характер по отношению к наследованию по завещанию, хотя на практике наследование по закону встречается чаще. В тех случаях, когда наследодатель ясно выразил свою волю, распорядившись своим имуществом на случай своей смерти, наследование должно происходить в соответствии с его волей, а не по правилам, установленным государством. Этот принцип, характерный и для ранее действовавшего законодательства в области наследственного права, получил дальнейшее развитие в части третьей ГК2.

Наследование  по закону имеет место, если:

а) наследодатель  не составил завещания (либо завещание признано по суду полностью недействительным);

б) наследодатель  завещал только часть наследства или завещание в определенной части признано недействительным. Тогда не охваченная завещанием часть наследства, а также та часть имущества, в отношении которой завещательное распоряжение оказалось недействительным, переходят в порядке наследования по закону;

в) наследник  по завещанию умер ранее завещателя либо наследник по завещанию - юридическое лицо ликвидирован;

г) наследник  по завещанию отказался от наследства или не принял его.

Для реализации права наследования как по закону, так и по завещанию необходим предусмотренный законом набор определенных юридических фактов.

Так, для наследования по закону необходимо, чтобы лицо, призываемое к наследованию, входило в круг наследников по закону, наследство открылось и наследники согласились принять его. Для наследования по завещанию необходимо наличие надлежащим образом оформленного завещания, открытие наследства, согласие наследников на принятие наследства. Следует отметить, что в завещании наследодатель может лишить права наследования всех наследников по закону и при этом не завещать свое имущество каким-либо другим лицам.

В законодательстве (ст. 1151 ГК) в качестве отдельного вида выделяется такой вид наследования, как наследование выморочного имущества. Речь идет о наследовании имущества государством, государственными и муниципальными образованиями в тех случаях, когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию3.

 

 

 

 

2. Презумпция  воли наследодателя как основание  наследования

 

Презумпция  воли наследодателя в наследственном праве восходит к конституционному принципу свободы распоряжения частной  собственностью (ст. 35 Конституции Российской Федерации) и является элементом общегражданской концепции об автономии воли (п. 2 ст. 1 и п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)).

Наследственное  право представляет собой сферу  правоотношений, где воля гражданина-наследодателя  по поводу дальнейшей юридической судьбы его имущества является более всего уязвимой, поскольку реализуется уже после его смерти. Однако и здесь свобода воли уже покойного гражданина должна иметь правовую защиту.

Презумпция  воли наследодателя расщеплена во множестве норм раздела V ГК РФ, учитывая, что сам процесс наследования подразделяется на несколько аспектов: кто, что, как и когда унаследует.

По смыслу закона воля наследодателя разделяется  на два вида: прямо выраженная (в  завещании) и предполагаемая. Предполагаемая воля имеет место не только в отдельных конструкциях наследования по закону, но также и в отдельных сферах завещательного права.

Презумпция  воли наследодателя декларирована  еще в абзаце 2 п. 2 ст. 218 ГК РФ, закрепляющем приоритет завещания как основания наследования (которое, в свою очередь, является способом приобретения права собственности), и развивается в нормах ст. 1111 ГК РФ, согласно которым наследование по закону осуществляется тогда и поскольку оно не изменено завещанием4.

Условно презумпцию воли наследодателя представляется возможным раскрыть в двух значениях:

1) в положительном  (т.е. из посылки о наличии  воли);

2) в отрицательном  (т.е. из посылки об отсутствии  воли, например, формулировки в ст. 1122, 1138, 1139, 1161: «если из завещания не следует иное»; косвенное лишение наследства построено на том, что наследодатель не указал в завещании конкретного наследника, что препятствует для него наследовать только завещанное имущество).

В положительном  значении указанная презумпция раскрывается прежде всего в нормах завещательного права, где прямо выраженная воля имеет непосредственное правовое обеспечение.

В частности, закон  устанавливает форму завещания - исключительно письменную и преимущественно  нотариальную. Нормы о форме завещания (ст. 1124 ГК РФ) составляют одну из важнейших гарантий воли наследодателя. Частноправовая функция данных норм заключается в создании таких атрибутов документа завещания, которые после открытия наследства позволяют установить истинность воли завещателя. Наиболее гарантированной является воля наследодателя, выраженная в нотариальной форме.

Вместе с  тем, как показывает судебная практика, само наличие нотариального завещания  не всегда является достаточной гарантией  воли завещателя. Кроме довольно распространенных случаев признания судом недействительными нотариальных завещаний вследствие порока воли завещателя (ст. 177 ГК РФ), в настоящее время получили распространение гражданские дела о признании завещаний действительными, т.е. фактически вопрос ставится о судебном подтверждении юридической силы существующего нотариального документа.

В частности, вследствие утери реестров нотариальных действий в результате пожаров исчезали вторые экземпляры завещаний и сведения о них. После открытия наследства нотариусы отказывали наследникам в выдаче свидетельства о праве на наследство, мотивируя это тем, что по одним лишь экземплярам завещаний не представляется возможным проверить статус документа (был ли он действительно совершен, не был ли изменен и отменен и т.д.). Вместе с тем суды последовательно удовлетворяли иски наследников о признании таких завещаний действительными и, соответственно, признавали за ними право собственности на наследство.

Информация о работе Основание наследования