Понятие наследования. Место и время открытия наследства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Октября 2013 в 21:55, контрольная работа

Описание работы

С принятием части третьей Гражданского кодекса РФ раскрывается понятие наследования.
В соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК РФ наследование можно определить как переход имущества умершего гражданина (наследства, наследственного имущества) к другим лицам в порядке универсального правопреемства, если из правил Кодекса не следует иное.
Таким образом, наследование характеризует условия и порядок правопреемства в имуществе умершего гражданина (наследодателя) другими лицами (наследниками). Из этого следует, что по общему правилу никакие иные институты гражданского права не могут быть использованы для регулирования правопреемства в имуществе умершего. В равной мере не допускаются какие-либо сделки граждан, направленные на отчуждение их имущества в случае смерти. Для указанных целей может быть использован только институт завещания ( п. 1 ст. 1118).

Файлы: 1 файл

grajdanskoe pravo.docx

— 28.77 Кб (Скачать файл)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ

ФГБОУ ВПО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «_юриспруденця_»

 

 

 

 

 

 

 

 

К О Н Т Р О Л Ь Н А Я    Р А Б О Т А

 

 

По дисциплине: __гражданское право__________________________________________

 

На тему: __________________________________________________

 

Вариант № __2_________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил:

Студент 4 курса

__7____ семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

_ташекент_, 2012

№1 Понятие наследования. Место и время открытия наследства.

 
С принятием  части третьей Гражданского кодекса  РФ  раскрывается понятие наследования. 
В соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК РФ наследование можно определить как переход имущества умершего гражданина (наследства, наследственного имущества) к другим лицам в порядке универсального правопреемства, если из правил Кодекса не следует иное. 
Таким образом, наследование характеризует условия и порядок правопреемства в имуществе умершего гражданина (наследодателя) другими лицами (наследниками). Из этого следует, что по общему правилу никакие иные институты гражданского права не могут быть использованы для регулирования правопреемства в имуществе умершего. В равной мере не допускаются какие-либо сделки граждан, направленные на отчуждение их имущества в случае смерти . Для указанных целей может быть использован только институт завещания ( п. 1 ст. 1118). 
Имущество умершего гражданина переходит к другим лицам в порядке правопреемства. Это означает, что в сохраняющихся правоотношениях происходит замена субъекта прав на имущество, при этом права и обязанности правопреемника (наследника) юридически зависят от прав и обязанностей наследодателя. 
Предметом наследственного правопреемства является имущество умершего, которое в соответствии с ГК РФ входит в состав наследства ( ст. 1112). 
Наследодателем именуется умерший (либо объявленный умершим) гражданин, после которого остается наследство. При этом во внимание не принимаются ни существовавший у гражданина объем дееспособности, ни его гражданство, важно лишь то, что при жизни он имел имущество, которое может перейти к другим лицам в порядке наследования. 
Наследниками признаются лица, которые в соответствии с ГК РФ могут быть призваны к наследованию . 
Вместе с тем наследственное имущество может переходить не только к наследникам, но и к иным лицам. Однако это не означает, что субъектами наследственного правопреемства могут стать какие-либо другие лица, кроме наследников. Например, при легате на наследников может быть возложено исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности наследниками (ст. 1137 ГК РФ). Но и в подобных случаях субъектами наследственного правопреемства считаются только наследники как непосредственные правопреемники умершего. Отказополучатели же выступают лишь в роли кредиторов самих наследников. 
Кроме того, имущество умершего может переходить к иным лицам и не по правилам наследственного правопреемства. Однако такие ситуации должны быть прямо указаны в законе. Например, право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали (п. 1 ст. 1183). Изначально такие суммы не включаются в состав наследства, и поэтому вести речь о существовании в подобных ситуациях наследственного правопреемства нельзя. Лишь при отсутствии лиц, имеющих право на получение таких сумм, а также если они не предъявили требований об их выплате в установленный срок, соответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях (п. 3 ст.1183). 
В соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК РФ при наследовании имущество умершего переходит в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент. 
Это, в частности, означает, что наследство рассматривается как определенная совокупность имущества (единое целое) вне зависимости от того, где оно находится и известно ли место его нахождения. Иными словами, приобретая права на определенную (известную) часть наследства, наследники приобретают права и на иное (неизвестное им) наследственное имущество. Неосведомленность наследников о каком-либо конкретном объекте из состава наследства не влияет на последствия правопреемства. Соответствующие права и обязанности в случае принятия наследства переходят к наследникам полностью 
Наследство как предмет правопреемства переходит к наследникам в неизменном виде, т.е. таким, каким оно являлось на момент открытия наследства (в том же составе, объеме и стоимостном выражении). Так, при наследовании имущества, находящегося в залоге, право залога не прекращается, а следует за вещью. Правопреемник залогодателя становится на его место и несет все обязанности залогодателя, если только первоначальный залогодатель своим соглашением с залогодержателем не установили иное (ст. 353 ГК РФ).

Наследство  переходит к наследникам одномоментно со времени открытия наследства. Временем открытия наследства является день, когда гражданин фактически умер. Такое правило следует из п.1 ст.1114 ГК РФ. Открытие наследства происходит в случае смерти гражданина, а также в случае объявления его умершим.

Момент смерти определяется исходя из медицинских показаний  необратимыми изменениями, произошедшими  в мозге человека. Порядок установления факта смерти излагается в инструкции по констатации смерти человека на основании смерти мозга, утвержденной приказом Минздрава России от 20 декабря 2001 г. N 460[1]. Этот порядок соответствует общим принципам, установленным в Законе РФ от 22 декабря 1992 г. N 4180-1 "О трансплантации органов и (или) тканей человека". Смерть считается не наступившей, пока жизнедеятельность организма поддерживается всевозможными техническими средствами (например, используется аппарат искусственного дыхания). Думается, так же должен решаться вопрос при оценке статуса субъектов, подвергшихся воздействию низких температур (так называемому "замораживанию") с целью возможного в будущем исцеления от неизлечимых на нынешнем уровне развития медицины заболеваний. Такой субъект не может считаться умершим, следовательно, наследство после него не открывается[2].

Факт смерти удостоверяется документом установленной формы - форма "Медицинское свидетельство о  смерти", утв. приказом Минздрава  России от 07.08.98 №241[3]. Названное свидетельство выдается медицинским учреждением или частнопрактикующим врачом. На основании этого документа осуществляется государственная регистрация смерти гражданина органом загса по его последнему месту жительства, месту наступления смерти, месту обнаружения тела умершего или месту, где находится учреждение, выдавшее медицинское свидетельство о смерти. Если смерть наступила на судне, в поезде, в самолете и т.п., регистрация смерти может быть произведена органом загса, расположенным на территории, в пределах которой умерший был снят с транспортного средства. В случае смерти в экспедиции, на полярной станции и иных местах, где нет органов загса, регистрация производится в ближайшем к фактическому месту смерти органе загса. В результате государственной регистрации смерти выдается свидетельство о смерти (ст.64-68 Закона «Об актах гражданского состояния»). В свидетельстве указывается дата смерти гражданина.

Наряду с временем открытия наследства значимым является определение места открытия наследства.

Место открытия наследства играет важную роль для реализации права граждан на наследование и  при оформлении перехода имущества  по наследству, т.к.:

а) нотариус именно по месту  открытия наследства принимает:

- заявление о принятии  наследства или об отказе от  него;

- претензии от кредиторов  наследодателя;

- меры к охране наследственного  имущества;

б) по месту открытия наследства происходит приращение наследственных долей;

в) кредиторы вправе предъявить претензии в нотариальную контору  или иск в суд по месту открытия наследства.

Место открытия наследства определяется по правилам ст. 1115 ГК РФ.

По общему правилу местом открытия наследства является последнее  место жительства наследодателя.

Гражданский кодекс определяет, что местом жительства признается место, где гражданин постоянно или  преимущественно проживает (ст.20 ГК РФ). При этом важно отличать место жительства (квартиру, жилой дом в деревне, общежитие и т.д.) следует от места пребывания (гостиницы, санатория, пансионата и т.п.), т.е. места, в котором гражданин проживает временно.

При определении место  последнего жительства играет значение институт регистрации граждан. Так если гражданин постоянно зарегистрирован в квартире, то считается, что эта квартира и есть его постоянное место жительства.

Однако, как отмечают исследователи, гражданин может не иметь регистрации  по месту жительства, а проживать, зарегистрировавшись по месту пребывания (срок регистрации по месту пребывания в настоящее время не ограничен, в соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ от 15.01.98 N 2-П "По делу о проверке конституционности  положений частей первой и третьей  статьи 8 Федерального закона от 15 августа 1996 года "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" в связи с жалобой гражданина А.Я. Аванова")[4]. То есть налицо ситуация, которая охарактеризована законом как "место, где гражданин преимущественно проживает"[5].

Единственным выходом  в случае возникновения спора  о месте открытия наследства - установление последнего в судебном порядке.

Если последнее место  жительства наследодателя, обладавшего  имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится  за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного  имущества.

В том случае, если такое  наследственное имущество находится  в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества  или наиболее ценной части недвижимого  имущества, а при отсутствии недвижимого  имущества - место нахождения движимого  имущества или его наиболее ценной части.

Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости. При  этом сведения о месте нахождения имущества выясняются из характера  имущества. Так сведения об объекте  недвижимости можно получить из документов, которые выданы наследнику учреждением  юстиции, осуществляющим государственную  регистрацию прав на недвижимое имущество  и сделок с ним. Место нахождения, например, автомобиля определяется по месту его регистрации в ГАИ. Место нахождения иного движимого  имущества определяется исходя из места, где оно фактически находится.

Важно отметить, что правила, изложенные в ст.1115 ГК РФ, применяются  не только в случаях, когда последнее  место жительства наследодателя (обладавшего  имуществом в Российской Федерации) неизвестно, но и в случаях, когда  это место находится за пределами  Российской Федерации.

[1] Закон РФ от 22 декабря 1992 г. N 4180-I "О трансплантации органов и (или) тканей человека" // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. - 14 января 1993 г. - №2. - Ст. 62.

[2] Телюкина М.В. Комментарий к разделу 5 Гражданского кодекса РФ // Законодательство и экономика. – №.8,9. – 2002.

[3] Приказ Минздрава РФ от 7 августа 1998 г. N 241 "О совершенствовании медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти, в связи с переходом на МКБ - Х" // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 19 октября 1998 г. - №28.

[4] Постановление Конституционного Суда РФ от 15 января 1998 г. N 2-П "По делу о проверке конституционности положений частей первой и третьей статьи 8 Федерального закона от 15 августа 1996 года "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" в связи с жалобой гражданина А.Я.Аванова" // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. - 1998 г. - №2.

[5] Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. Гуева А.Н. – М.: Инфра-М. – 2002.

№2 Ответственность сторон по авторскому договору.

Под ответственностью по авторскому праву понимается мера имущественного воздействия на должника, нарушившего обязательство, установленная законом или договором.

Гражданское право исходит  из наличия трех форм вины: умысла, неосторожности и грубой неосторожности. Умышленная вина автора или пользователя заключается  в действии либо бездействии с  целью неисполнения или ненадлежащего  исполнения обязательства по договору, либо создания невозможности его  исполнения.

Вина должника в форме  неосторожности проявляется в тех  случаях, когда, например, автор не проявлял ту степень заботливости, осмотрительности, какая требовалась от него.

Ответственность по авторскому договору (автора и пользователя), как  вид гражданско-правовой ответственности, характеризуется следующими чертами:

—является имущественной, так  как связана с возмещением убытков, взысканием причиненного ущерба, уплатой неустойки (штрафа, пени);

—представляет собой ответственность  одного участника договора перед  другим;

—размером причиненного вреда  или убытков и равных по объему мер, применяемых к сторонам авторского договора, независимо от того, кто участвует  в договоре, юридическое или физическое лицо, иностранные авторы или пользователи.

Ответственность по авторскому договору с множественностью лиц  разделяют на долевую и солидарную.

Солидарная ответственность наступает, если она предусмотрена законом или договором.

При не определении в договоре объема выполненной работы каждым автором  соавторы, скорее всего, понесут солидарную ответственность. Так как в таком  договоре присутствует обязательство  с множественностью лиц, то неисполнение обязательства одним из соавторов  может привести к расторжению  договора.

Когда невозможно установить вклад каждого соавтора, особенно, если каждая строчка произведения в  буквальном смысле создается вместе, то и ответственность авторы должны понести также солидарную.

Действует принцип «один  за всех». Кредитор-заказчик вправе потребовать  исполнения солидарной обязанности  как от всех соавторов совместно, так и от каждого в отдельности, полностью или в части долга.

Долевая ответственность сторон по авторскому договору может быть установлена договором или вытекать из существа самого авторского обязательства.

Должники-соавторы обязаны  исполнить договорное обязательство  каждый в своей доле.

Ответственность пользователя регулируется как самим авторским  договором, так и общими нормами  гражданского законодательства.

Пользователь (заказчик) несет  ответственность за причинение автору убытков, за невыплату или задержку выплаты авторского гонорара, за нарушение  срока распространения произведения, за нарушение целостности произведения, за неиспользование произведения в  обусловленный срок, за нарушение  выпуска повторного издания, за невозвращение  автору рукописи, когда пользователь обязан это сделать, и т. п.

При заключении договора стороны  могут предусмотреть меры ответственности  заказчика-пользователя за соответствующее  нарушение условий договора, право  автора на одностороннее расторжение  договора с выплатой гонорара за весь объем представленного произведения и т. д.

Но автор еще при  заключении авторского договора может  дать согласие на последующее изменение  объема, названия своего произведения, а пользователь при этом не будет  нести ответственность за нарушение  условий договора.

За утерянную рукопись пользователь несет материальную ответственность. Издатель обязан возместить автору все  потери для восстановления работы.

Особое значение имеет ответственность пользователя за утерю произведения изобразительного искусства. Пользователь должен возместить автору все причиненные убытки, которые могут быть равными стоимости утерянной картины.

При нарушении автором  своих обязанностей по договору должна быть установлена его вина. Форма  вины автора, ее степень на размер ответственности  не влияют.

Информация о работе Понятие наследования. Место и время открытия наследства