Понятие и характеристика оснований освобождения от уголовной ответственности

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Января 2015 в 10:09, контрольная работа

Описание работы

Уголовное законодательство предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности, т.е. от обязанности претерпевать лишения лицо, виновное в совершении преступления. При установлении, что это лицо можно исправить без применения к нему мер государственного принуждения, органы правосудия, руководствуясь принципами гуманизма, принимают соответствующее решение.

Файлы: 1 файл

уг.право.docx

— 49.26 Кб (Скачать файл)

Юридический признак имущества как предмета хищения означает, что это имущество является чужим и лицо, совершающее хищение, знает о том, что не имеет никакого права на это имущество (действительного или предполагаемого). Не образует хищения тайное изъятие личного имущества, находящегося в общей совместной собственности субъекта и других лиц.

Таким образом, имущество как предмет хищения – это вещи, деньги, ценные бумаги и другие предметы материального мира, обладающие стоимостью, по поводу которых существуют отношения собственности, нарушаемые преступлением.

Предметом хищения может быть, как движимое, так и недвижимое имущество. Признак движимости имущества не имеет значения для установления хищения. Некоторые виды недвижимого имущества по своим объективным свойствам нельзя похитить тайно (дом, квартира, земельный участок и т. п.), но можно похитить путем обмана, насилия или угрозы.

Предметом хищения может быть и имущество, изъятое из гражданского оборота. Но если похищается имущество, владение которым и оборот которого представляют угрозу общественной безопасности или здоровью населения (оружие, наркотические средства или психотропные вещества, радиоактивные вещества), то содеянное квалифицируется по соответствующим статьям гл. 24 УК, а не как имущественное преступление.

Важным элементом законодательного определения хищения является обобщенная характеристика способа действия: изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц. При совершении хищения имущество изымается из владения собственника или лица, в ведении или под охраной которого оно находится. Если имущество по тем или иным причинам уже выбыло из владения собственника, то завладение таким предметом не образует хищения. Неправомерное присвоение найденной или случайно оказавшейся у субъекта чужой вещи влечет лишь гражданско-правовую ответственность.

В случае присвоения вверенного имущества виновный обращает в свою пользу имущество, фактически уже находящееся в его владении. Однако присвоение вверенного имущества означает переход от правомерного владения к противоправному, что иногда называется “формальным изъятием”.

Не является хищением обращение в свою пользу имущества, еще не поступившего в фонды собственника. Причинение имущественного ущерба путем непередачи должного (преступная экономия) при определенных условиях может квалифицироваться по ст. 165 УК.

Изъятие имущества при хищении сопровождается обращением его виновным в свою пользу или в пользу других лиц, т. е. установлением фактического обладания вещью, “господства над вещью”. Похитивший имущество владеет, пользуется и распоряжается имуществом как своим собственным.

Изъятие чужого имущества и обращение его виновным в свою пользу обычно происходят одномоментно, совершаются одним действием. Если же процесс хищения имеет протяженность во времени, то именно указание на обращение имущества в пользу виновного или других лиц характеризует момент окончания преступления, когда виновный противоправно приобретает возможность распоряжаться и пользоваться чужим имуществом как своим собственным. При совершении кражи с охраняемой территории преступление обычно считается оконченным с момента выноса (вывоза) похищаемого имущества за пределы такой территории.

В результате хищения причиняется ущерб собственнику или иному владельцу. Ущерб состоит в уменьшении объема наличного имущества (имущественных фондов) потерпевшего. Поэтому размер ущерба определяется стоимостью похищенного.

Закон не ограничивает уголовную ответственность за хищение какой-либо минимальной суммой. Это не исключает возможности освобождения от уголовной ответственности за кражу или другое ненасильственное хищение ввиду малозначительности деяния, если стоимость похищенного ничтожна и умысел виновного не был направлен на изъятие имущества в более значительном размере. Наличие в законодательном определении хищения этого признака не означает необходимости обязательно учитывать мнение собственника или иного владельца о том, причинен ли им ущерб и требует ли он в связи с этим привлечения к уголовной ответственности. Это дела публичного обвинения, а не частного, поэтому они не требуют для их возбуждения, производства предварительного следствия и судебного разбирательства согласия собственника или законного владельца имущества, ставшего предметом преступного посягательства.

Признак противоправности означает, что хищение осуществляется не только способом, запрещенным законом (объективная противоправность), но и при отсутствии у виновного прав на это имущество (субъективная противоправность).

Безвозмездным считается изъятие имущества без предоставления взамен эквивалентного возмещения деньгами, другим имуществом, своим трудом и т. д. Об отсутствии признака безвозмездности можно говорить при двух условиях: 1) возмещение должно происходить одновременно с изъятием имущества (в процессе его изъятия или непосредственно после изъятия, когда не было намерения уклониться от возмещения); 2) возмещение должно быть полным (эквивалентным). Частичное возмещение стоимости изъятого имущества не означает отсутствия состава хищения, но может быть учтено при определении размера последнего.

Субъективная сторона любого хищения характеризуется прямым умыслом и корыстной целью. Последняя предполагает стремление обратить похищенное имущество в свою пользу или пользу других лиц. Корыстная цель в хищении реализуется как получение фактической возможности владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, как своим собственным. Корыстный мотив не назван в числе обязательных признаков хищения.

Субъектом хищения является вменяемое физическое лицо, достигшее установленного возраста. Согласно ст. 20 УК, за кражу, грабеж, разбой, вымогательство (равно как и по ст. 166 и ч. 2 ст. 167 УК) ответственность наступает с четырнадцати лет, а за мошенничество, присвоение и растрату (а также за иные преступления против собственности) – с шестнадцати лет.

4. Корыстные преступления, связанные  с неправомерным извлечением  имущественной выгоды

Кража (ст. 158 УК) - самое распространенное на сегодняшний день преступление против собственности и в целом в общей структуре преступности.

Согласно ст. 158 УК, кража представляет собой тайное хищение чужого имущества. Таким образом, кража - это форма хищения со всеми присущими ему объективными и субъективными признаками. Но определяющим признаком кражи является тайный способ совершения. Тайным признается такое изъятие имущества, которое происходит без ведома и согласия собственника или лица, во владении или ведении которого находится имущество, и, как правило, незаметно для посторонних.

Самый очевидный вариант кражи – изъятие имущества в отсутствие собственника и кого бы то ни было. Примером могут служить квартирная кража или кража, сопряженная с противоправным проникновением в производственное посещение, офис или иное хранилище имущества при отсутствии там людей, а также кража имущества, временно оставленного без присмотра в доступном месте.

Кража возможна и в присутствии собственника, но незаметно для него. Тайность изъятия может быть обеспечена особой ловкостью преступника, что имеет место при карманных кражах. Однако внезапный захват имущества с последующим бегством, так называемый рывок, совершается настолько быстро, что потерпевший не успевает осознать происходящее и соответственно среагировать. Тем не менее такое изъятие имущества нельзя считать тайным, ибо жертва не может не воспринимать самый момент срывания шапки. По сложившейся практике любой рывок квалифицируется как грабеж, а не как кража.

Кража может быть совершена в присутствии потерпевшего, когда он по той или иной причине не воспринимает происходящее. Например, изъятие имущества у спящего, пьяного, у лица, находящегося в обморочном состоянии. Кражей является также изъятие имущества на глазах у потерпевшего, который не способен осознавать преступный характер действий виновного в силу малолетства или психического расстройства.

Сложнее оценивать изъятие имущества в отсутствие владельца или незаметно для него, но на виду у посторонних лиц. Такие случаи считаются кражей, если присутствующие по какой-либо причине не сознавали, что у них на глазах происходит противоправное изъятие чужого имущества. Преступник может воспользоваться ситуацией, когда окружающим неясно, кому принадлежит вещь. Если же присутствующие понимают, что у них на глазах происходит противоправное изъятие чужого имущества, и виновный это сознает, то его действия представляют собой грабеж, т. е. открытое хищение. Если преступник ошибочно полагал, что совершает хищение тайно, а на самом деле его действия осознавал потерпевший или наблюдали другие лица, то в соответствии с направленностью умысла содеянное должно квалифицироваться как кража.

Тайность изъятия имущества – наиболее характерный признак кражи. Но не менее важно для квалификации кражи ее отнесение к ненасильственным формам хищения. Если виновный начал совершать хищение тайно, но, будучи застигнутым и сознавая это, продолжает изъятие имущества открыто, то его действия представляют собой грабеж. Если он при этом применяет насилие с целью завладения имуществом или его удержания непосредственно после изъятия, эти действия должны квалифицироваться в зависимости от характера насилия либо как насильственный грабеж (ч. 2 ст. 161), либо как разбой (ст. 162).

Наряду с тайностью и ненасильственным способом завладения имуществом для кражи характерно также отсутствие у похитителя правомочий по распоряжению или управлению имуществом, которым он завладевает. Тайное изъятие чужого имущества, вверенного виновному или находящегося в его ведении, представляет собой не кражу, а присвоение (ст. 160).

В зависимости от наличия отягчающих обстоятельств можно выделить три вида кражи: 1) простая кража, т. е. кража без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 158), 2) квалифицированная кража (ч. 2 ст. 158) и 3) особо квалифицированная кража (ч. 3 ст. 158).

К числу квалифицирующих обстоятельств, согласно ч. 2 ст. 158, относится совершение кражи: а) группой лиц по предварительному сговору, б) неоднократно, в) с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище, г) с причинением значительного ущерба гражданину.

Особо квалифицированной (ч. 3 ст. 158) является кража, совершенная: а) организованной группой, б) в крупном размере, в) лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогательство.

Рассмотрим те квалифицирующие обстоятельства, которые имеют специфику для состава кражи. Понятие неоднократности применительно к краже имеет особенности. Согласно примечанию 3 к ст. 158, кража считается неоднократной, если ей предшествовало совершение хотя бы один раз: а) кражи, б) любого другого хищения, в) вымогательства, г) иного корыстного преступления против собственности (ст. 165, 166), д) бандитизма (ст. 209), е) хищения либо вымогательства предметов, незаконное владение которыми и оборот которых представляют угрозу общественной безопасности (ст. 221, 226, 229).

Данный квалифицирующий признак применяется независимо от того, сколько преступлений из числа названных было совершено прежде и в каком сочетании. Прежнее преступление не требует самостоятельной квалификации, если оно было тождественно вновь совершенному, что вытекает из текста ч. 3 ст. 16 УК. Если же краже предшествовало иное преступление из числа названных в примечании 3 к ст. 158 УК, то оно должно квалифицироваться самостоятельно. Сказанное относится и к ранее совершенной краже с квалифицирующими признаками, отсутствующими в новой краже. Именно для этих случаев действует правило: “неоднократность не исключает совокупность”.

Если кража совершена у нескольких потерпевших одновременно (при единстве умысла и способа совершения), то неоднократности нет. Напротив, несколько краж у одного потерпевшего (из одного источника) могут образовать неоднократность, за исключением случаев продолжаемого хищения.

Кража с незаконным проникновением в жилище представляет повышенную опасность, которая связана с тем, что в жилом помещении хранится обычно наиболее ценное имущество граждан (особенно в условиях городской жизни). Проникновение в жилище способно причинить тяжкий ущерб имущественному положению потерпевшего.

Жилище – это строение или помещение в нем, предназначенное для проживания людей (индивидуальный дом, квартира, комната в гостинице или общежитии, дача и др.). Пленум Верховного Суда СССР в постановлении от 5. 09. 1986 г. № 11 “О судебной практике по делам о преступлениях против личной собственности” предложил считать жилищем “также те его составные части, которые используются для отдыха, хранения имущества либо удовлетворения иных потребностей человека (балконы, застекленные веранды, кладовые и т. п.)”.

Помещение – это “строение, сооружение, предназначенное для размещения людей или материальных ценностей. Оно может быть как постоянным, так и временным, как стационарным, так и передвижным”[Бюллетень Верховного Суда СССР, 1984. № 3. С. 22.].

Повышенная сохранность имущества может быть обеспечена путем размещения его в особых хранилищах как внутри помещения (жилища), так и вне его. В постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 26. 04. 1984 г. иное хранилище определяется как “отведенные для постоянного или временного хранения участки территории, которые оборудованы оградой либо техническими средствами или обеспечены иной охраной, передвижные автолавки, рефрижираторы, контейнеры, сейфы и тому подобные хранилища”.

О “проникновении” нельзя говорить в том случае, когда доступ к имуществу открыт для виновного, например, в связи с работой на данном складе. О проникновении, по смыслу п. “в” ч. 2 ст. 158, можно говорить лишь тогда, когда оно было: 1) незаконным (осуществлено вопреки запрету или без ведома и согласия управомоченных лиц, а также путем их обмана), 2) направлено на похищение чужого имущества. Приход виновного в торговый зал магазина, куда открыт доступ каждому, не образует данного квалифицирующего признака даже при наличии умысла на хищение[Бюллетень Верховного Суда РФ, 1994. № 6. С. 4.].

Пленум Верховного Суда СССР в упомянутом постановлении № 2 от 26. 04. 1984 г. разъяснил, что “проникновение” - это тайное или открытое вторжение в помещение, иное хранилище или жилище с целью совершения кражи, грабежа или разбоя. Оно может совершаться как с преодолением препятствий или сопротивления людей, так и без этого. “Проникновение” может быть осуществлено с помощью приспособлений, когда виновный извлекает похищаемые предметы без входа в соответствующее помещение.

Информация о работе Понятие и характеристика оснований освобождения от уголовной ответственности