Наследование по завещанию

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Февраля 2013 в 16:30, курсовая работа

Описание работы

Целью работы является изучение и раскрытие сущности наследования по завещанию в Гражданском законодательстве.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
раскрыть суть понятия завещания и его основных юридических признаков;
рассмотреть особенности завещания, как формы наследования;
изучить вопрос исполнения завещания.

Содержание работы

Введение 3
Глава I. Понятие и юридические признаки завещания 5
1.1. Понятие завещания 5
1.2. Юридические признаки завещания. 6
1.3. Субъекты наследования по завещанию 10
Глава II. Особенности завещания как формы наследования 17
2.1 Форма завещания, порядок его подписания и удостоверения 17
2.2. Завещательный отказ и завещательное возложение 24
Глава III. Исполнение завещания 30
3.1. Принятие наследства и отказ от него 30
3.2. Охрана наследственного имущества 32
Заключение 42
Список использованной литературы: 45

Файлы: 1 файл

КУРСОВАЯ ГР ПРАВО.docx

— 88.74 Кб (Скачать файл)

1.3. Субъекты наследования по завещанию

 

Говоря  о субъектах наследственных правоотношений, прежде всего необходимо отметить, что они делятся на три группы: 1) субъекты-наследодатели; 2) субъекты-наследники; 3) должностные лица, содействующие  наследованию.

Наследодатели. Данная группа субъектов наследственных правоотношений делится в зависимости  от оснований перехода прав на наследственное имущество после смерти наследодателя. Поскольку согласно норме ст. 1111 ГК наследование осуществляется по завещанию  и по закону, то можно выделить два  вида субъектов: 1) наследодатели по закону; 2) наследодатели по завещанию.

Наследодателем  по закону может быть правоспособное физическое лицо как обладающее, так  и не обладающее гражданской дееспособностью. Согласно ст. 17 ГК гражданская правоспособность, т. е. способность иметь гражданские  права и нести обязанности, признается в равной мере за всеми гражданами. Правоспособность гражданина возникает  в момент его рождения и прекращается смертью. Что же касается дееспособности гражданина, то согласно норме ст. 21 ГК– это способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские  права, создавать для себя гражданские  обязанности и исполнять их. Дееспособность гражданина в полном объеме, как  правило, возникает с наступлением его совершеннолетия, т. е. по достижении им восемнадцатилетнего возраста. Согласно норме п. 1 ст. 29 ГК гражданин, который  вследствие психического расстройства не может понимать значения своих  действий или руководить ими, может  быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским  процессуальным законодательством. Над  ним устанавливается опека. Однако это обстоятельство не исключает  его из субъектов наследственных отношений: имущество такого гражданина переходит в порядке наследования к его родственникам соответствующей  очереди, призываемой к наследованию.

К наследодателю, желающему распорядиться своим  имуществом на случай смерти, предъявляются  более жесткие требования: он должен обладать как правоспособностью, так  и дееспособностью в полном объеме. Гражданин, не достигший возраста 18 лет, не обладающий дееспособностью  на иных, предусмотренных законом  основаниях (вступление в брак, эмансипация), не может оставить завещание. Это  положение закреплено в п. 3 ст. 1118 ГК, которая гласит, что завещание  должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя  не допускается. Как же соотнести  данное императивное требование с правилом п. 2 ст. 29 ГК, где указывается, что  от имени гражданина, признанного  недееспособным, сделки совершает его  опекун и такие сделки соответственно являются действительными. Статья 29 ГК не предусматривает возможности каких-либо исключений и изъятий из этого правила. Исходя из буквального толкования данного пункта ст. 29 можно сделать вывод, что опекун от имени недееспособного может составить завещание, но данный вывод будет являться неверным. Дело в том, что личный характер завещания предполагает собственноручность его подписания завещателем, что нашло закрепление в п. 3 ст. 1125, п. 2 ст. 1126, п. 2 ст. 1127 ГК. При этом законодатель не допускает каких-либо временных промежутков между подписанием завещания завещателем и удостоверением завещания.

Требование  об обязательности подписания завещателем  завещания в присутствии лица, удостоверяющего это завещание, вытекает из п. 2 ст. 1127 ГК и ст. 44 Основ  законодательства о нотариате. Вместе с тем законодатель предусмотрел исключение из общего правила собственноручности подписания завещателем завещания, указав, что в определенных ситуациях  допускается подписание завещания  вместо завещателя другим гражданином. Перечень случаев, при которых завещание  может быть подписано другим лицом, определен законом (п. 3 ст. 1125 ГК) и  ограничен. Завещание может быть подписано другим гражданином только тогда, когда завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или  неграмотности не может лично  подписать завещание.5

Выбор лица, которое будет подписывать завещание (душеприказчика), осуществляется самим  завещателем. Поскольку лицо, признанное недееспособным, не способно понимать значение своих действий и руководить ими, то соответственно оно не может  выбрать лицо, которое подпишет его  волеизъявление за него, да и выразить само волеизъявление также не может, так как последнее будет нелегитимным. В случае нарушения правила о  личном характере завещания, оно  признается недействительным, и включается механизм наследования по закону.

Следует отметить, что поскольку завещание  – это односторонняя сделка, так  как для ее совершения необходимо и достаточно выражения воли одной  стороны (п. 2 ст. 154 ГК), то оно, как и  любая другая сделка, может быть признано недействительным по основаниям, предусмотренным в ст. 168–172, 175–179 ГК. Судебная практика свидетельствует  о том, что самым распространенным основанием для признания завещания  недействительным является основание, предусмотренное в ст. 177 ГК: завещание  совершено гражданином, не способным  понимать значение своих действий или  руководить ими.

Наследники. В отличие от ранее рассмотренной  группы субъектов наследственного  права круг субъектов-наследников  шире, и ими могут быть: 1) физические лица; 2) юридические лица; 3) Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные  образования, иностранные государства  и международные организации. При  этом необходимо отметить, что юридические  лица, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные  организации могут выступать  наследниками только по завещанию, а  физические лица и Российская Федерация  – и по закону, и по завещанию.

1. Наследники  – физические лица. Наследниками  как по закону, так и по завещанию  могут быть физические лица: граждане  Российской Федерации, иностранные  граждане, лица без гражданства.  Как элемент гражданской правоспособности  право наследовать возникает  с момента рождения (ст. 18 ГК). Однако  закон защищает интересы и  еще не родившихся детей (насцитурусов), зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства. Они могут быть не только детьми наследодателя, но и другими родственниками (при наследовании по закону) и даже любыми другими лицами (при наследовании по завещанию). Если ребенок родился мертвым, то он не может быть призван к наследованию и его доля распределяется между остальными наследниками.

Возможность наследования не обусловливается объемом  дееспособности гражданина. Наследниками могут стать несовершеннолетние, недееспособные, ограниченно дееспособные лица.

К наследованию могут быть призваны только те граждане, которые живы в день открытия наследства. Наследственного правопреемства не возникает, если лица, являющиеся наследниками друг друга, умирают в один день (коммориенты).6

2. Наследники  – юридические лица. Согласно  норме абз. 2 ст. 1116 ГК к наследованию по завещанию могут призываться юридические лица, существующие на день открытия наследства. Юридические лица могут наследовать независимо от их организационно-правовой формы, хотя более вероятно составление завещания в пользу некоммерческой организации (музея, учебного заведения и т. п.). Единственное условие их призвания к наследованию – существование на день открытия наследства. Юридическое лицо считается прекратившим существование после внесения записи об этом в единый реестр юридических лиц (п. 8 ст. 63 ГК). Если юридическое лицо, которому наследодатель завещал имущество, ликвидировано, завещание не принимается во внимание нотариусом, и имущество наследуется по закону.

Наследодатель, составив завещание, может завещать юридическому лицу как все имущество, так и его часть. Юридическое  лицо, как и гражданин, вправе отказаться от наследства. 
       3. Наследники – публичные образования. Наследниками по завещанию могут быть и публичные образования: Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования и иностранные государства. Причем, как отмечалось ранее, в отличие от других публичных образований Российская Федерация может наследовать не только по завещанию, но и по закону. В соответствии со ст. 1151 ГК к Российской Федерации в порядке наследования переходит выморочное имущество.

В качестве наследников по завещанию могут  выступать международные организации. Они обладают особым правовым статусом как субъекты международного публичного права. Различают два вида международных  организаций: межправительственные и  неправительственные. Представляется, что законодатель имел в виду прежде всего международные неправительственные  организации, к которым относятся, в частности, Международный комитет  Красного Креста, Международная амнистия, Гринпис. Эти организации носят  некоммерческий характер и финансируются  в основном гражданами, поэтому велика вероятность составления завещания  в их пользу.

 Должностные  лица, содействующие наследованию. Это прежде всего нотариус, в  обязанности которого входит  удостоверение завещания, толкование, разъяснение прав и обязанностей  наследодателя, наследников и  иных лиц, присутствующих при  составлении, принятии, открытии  наследства, принятие мер по охране  наследства и управлению им, выдача  свидетельства о праве на наследство.7

Субъектами  наследственного права являются также лица, которые имеют право  удостоверять завещания, если не имеется  возможности пригласить нотариуса, – главные врачи (и их заместители) лечебных заведений, капитаны судов, начальники экспедиций, командиры воинских частей, начальники мест лишения свободы.

Свидетели, присутствующие при составлении, подписании и удостоверении завещания, также  являются субъектами наследственного  права. Согласно норме п. 2 ст. 1124 ГК не могут быть такими свидетелями и  не могут подписывать завещание вместо завещателя: 
1) нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;  2) лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители; 3) граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;  4) неграмотные;   5) граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;    6) лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.

Еще одна категория граждан, которые содействуют  наследованию, – исполнители завещания  – играют особую роль в наследовании. Ими могут быть не только наследник, но и другие лица при их согласии на то, чтобы быть исполнителем. В  обязанности такого лица входит обеспечение  перехода к наследникам причитающегося им наследственного имущества; принятие самостоятельно или через нотариуса  мер по охране наследства и управлению им в интересах наследников; получение  причитающихся наследодателю денежных средств и иного имущества  для передачи их наследникам.8

 

Глава II. Особенности завещания как формы наследования

2.1 Форма завещания, порядок его подписания и удостоверения

 

Законодателем установлены следующие виды завещаний:

1) нотариально  удостоверенное завещание; 2) завещание, удостоверенное должностным лицом органа исполнительной власти (должностным лицом органа местного самоуправления), уполномоченным совершать нотариальные действия; 3) закрытое завещание;4) завещание, приравниваемое к нотариально удостоверенному завещанию;                          5) завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках;        6) завещание в чрезвычайных условиях.9

Основным  видом завещания является нотариально  удостоверенное завещание, поскольку  закон прямо указывает, что лишь в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса должностные лица органов исполнительной власти, уполномоченные совершать нотариальные действия, вправе удостоверить завещание (ст. 37 Основ  законодательства о нотариате).

По общему правилу завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Формы завещаний установлены  законодателем и регламентированы приказом Минюста России от 10 апреля 2002 г. № 99 “Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных  надписей на сделках и свидетельствуемых  документах” (далее – Приказ Минюста  России № 99).

 Завещание  в чрезвычайных обстоятельствах.  Как указывалось ранее, простая  письменная форма совершения  завещания допускается, но только  в виде исключения. Для признания  легитимности завещания, составленного  в простой письменной форме,  в первую очередь необходимо  совершение его в чрезвычайных  обстоятельствах. Согласно норме  п. 1 ст. 1129 ГК при таком положении дел, когда создается явная угроза жизни гражданина, т. е. вследствие как действия непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и т. п.), так и физического состояние человека (болезнь, травма и т. п.), в сочетании с чрезвычайными обстоятельствами, которые не позволяют гражданину совершить завещание в ином виде (территориальная изолированность и отсутствие управомоченных удостоверить завещание лиц), закон допускает возможность совершить завещание в простой письменной форме.

Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, т. е. не дозволяется записать завещание  с помощью технических средств (электронно-вычислительной машины, пишущей  машинки и т. п.). Кроме того, такое  завещание должно быть подписано  в присутствии двух свидетелей. Закон, однако, не указывает, что должны при  этом делать свидетели. Здесь следует  применить аналогию закона, поскольку  законодатель в других сходных обстоятельствах  разъясняет обязанности свидетелей, присутствующих при составлении  завещания (п. 4 ст. 1125 ГК). При этом не имеет существенного значения, поставят ли свидетели просто свои подписи  и укажут личные данные (фамилию, имя, отчество и место жительства в  соответствии с документом, удостоверяющим личность) или каким-либо образом  выразят свое отношение к составленному  завещателем акту (например, “подтверждаю, что это завещание” или “подпись завещателя верна”). Эти обстоятельства не могут служить основанием для  признания завещания недействительным, ведь такое завещание все равно  подлежит исполнению только при его  подтверждении судом по требованию заинтересованных лиц (п. 3 ст. 1129 ГК).

 Кроме  случая, рассмотренного выше, во  всех остальных случаях закон  требует, чтобы завещание было  удостоверено в установленном  порядке нотариусом (п. 1 ст. 1125 ГК) либо  уполномоченными должностными лицами  органов местного самоуправления  или должностными лицами консульских  учреждений Российской Федерации (п. 7 ст. 1125 ГК). При этом следует учитывать, что далеко не любое должностное лицо органов местного самоуправления наделено такими полномочиями. Вправе удостоверять завещание лишь лица, обладающие исполнительно-распорядительными полномочиями, например глава местной администрации (или муниципального образования), его заместитель.10

Информация о работе Наследование по завещанию