Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Ноября 2013 в 10:21, контрольная работа
Описание работы
Целью исследования является формулировка концептуальных теоретических положений по проблемам правового регулирования имущественных отношений супругов. Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: во-первых, выявление особенностей нормативного регулирования отношений супругов по поводу имущества при отсутствии у них брачного договора и особенностей, связанных с установлением договорного режима имущества супругов, во-вторых, анализ материалов практики правоприменения норм, регламентирующих имущественные отношения супругов и существующих в доктрине взглядов на проблемы правового регулирования исследуемых отношений, в третьих, выработка теоретических предложений для законодательной и правоприменительной деятельности.
Содержание работы
Введение 1 Правовой режим имущества супругов 2 Законный режим имущества супругов 2.1 Понятие законного режима имущества супругов 2.2 Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов 2.3 Раздел общего имущества супругов 3 Договорный режим имущества супругов 3.1 Понятие и содержание договорного режима имущества супругов 3.2 Порядок изменения, расторжения и признания не действительным договорного режима имущества супругов 4 Ответственность супругов по обязательствам Заключение Список использованных источников
В случае спора раздел
совместного имущества супругов,
а также определение долей
супругов в этом имуществе производится
в судебном порядке (п. 3 ст. 38 СК РФ).
Раздел должен быть произведен по требованию
хотя бы одного из супругов или кредитора супругов.
В главе 7 СК РФ не акцентируется внимание
на следующем вопросе: исключает ли наличие
заключенного соглашения о разделе имущества
возможность обращения супруга в суд с
требованием о разделе. В связи с этим
предлагается включить в гл. 7 СК РФ норму,
аналогичную правилу статьи 106 СК (о право
супругов обратиться в суд с требованием
о разделе общего имущества при отсутствии
соответствующего соглашения). Если между
супругами и заключено соглашение о разделе
общего имущества, то они могут обратиться
в суд с иском об изменении, расторжении
или признании данного соглашения недействительным.
К требованиям о разделе
имущества супругов, брак которых
расторгнут, применяется трехлетний
срок исковой давности (п. 7 ст. 38 СК РФ),
но при этом правовой режим имущества во
время течения срока исковой давности
законом не определен. По мнению некоторых
авторов, «говорить о сроке исковой давности
по искам о разделе имущества значит, противоречить
самому существу режима общей собственности,
установленному ГК РФ».1 По поводу начала
течения данного срока существуют различные
точки зрения. По мнению одних авторов,
исковая давность начинает течь с момента
расторжения брака, с точки зрения других
- с момента, когда супруг узнал или должен
был узнать о нарушении своего права. Некоторые
специалисты считают возможным предположить
и то, что началом течения срока исковой
давности является момент фактического
прекращения супружеских отношений до
расторжения брака, поскольку с этого
момента суд вправе считать имущество
супругов раздельным.1 Как сказано в п.
19 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ №15, течение этого срока следует исчислять
не со времени прекращения брака, а со
дня, когда лицо узнало или должно было
узнать о нарушении своего права (п. 1 ст.
200 ГК РФ). Данная позиция основывается
на том, что в ст. 38 СК РФ нет специального
упоминания о начале течения срока давности,
а ст. 9 СК РФ, регулирующая общие принципы
применения исковой давности к семейным
отношениям, отсылает к нормам гражданского
законодательства.
При разрешении спора
о разделе общего имущества одновременно
с расторжением брака суду необходимо
учитывать тот факт, что указанный
спор может затрагивать права
третьих лиц. В таких случаях
разрешение исков о расторжении
брака и разделе имущества в одном процессе не допускается,
и спор в этой части иска должен быть выделен
в отдельное производство. На это обращено
внимание судей в Постановлении Пленума
Верховного суда РФ от 5 ноября 1998 г.
Рассматривая имущественный
спор, суд сначала определяет состав имущество, подлежащего
разделу. При этом следует учитывать, что
моменты развода и раздела имущества супругов
могут не совпадать. Если раздел имущества
происходит по истечении некоторого времени
после развода, к этому времени некоторое
имущество, бывшее в общей собственности
супругов, может не сохраниться.
Поэтому необходимо законодательно
закрепить правило, согласно которому
при разделе общего имущества
супругов следует учитывать то имущество,
которое имелось к моменту
прекращения брака, независимо от того, сохранилось оно или нет.
В соответствии со ст. 211 ГК РФ не должно
подлежать учету имущество, погибшее к
моменту раздела от случайных обстоятельств,
а также имущество, распоряжение которым
было осуществлено по взаимному согласию
бывших супругов. Из состава имущества
супругов необходимо исключить объекты
собственности, которые разделу не подлежат:
имущество, принадлежащее каждому из супругов,
вещи и имущественные права, принадлежащие
детям. Вещи, приобретенные супругами
исключительно для удовлетворения потребностей
несовершеннолетних детей, также не подлежат
разделу в передаются без компенсации
тому из супругов, с которым проживают
дети (п. 5 ст. 38 СК РФ). Так, в исковом заявлении
гражданки Ш. о разделе общего имущества
супругов среди вещей, которые истица
просит исключить из состава имущества,
подлежащего разделу, указаны «стол письменный
(цена 1000 рублей) и компьютер (цена 15 000
рублей) - приобретались ответчиком специально
для обучения несовершеннолетних детей».1
При этом не будет иметь значения, что
расходы супруга на приобретение соответствующего
имущества были больше, чем расходы другого
супруга.2
На наш взгляд, формулировка
п. 5 ст. 38 СК РФ не совсем удачна -«разделу
не подлежат и передаются без компенсации
тому из супругов, с которым проживают дети». Поскольку речь в данном
случае ведется о том, что компенсация
не выплачивается как раз тому супругу,
с которым дети не проживают, корректнее
было бы сформулировать следующим образом:
«разделу не подлежат и передаются тому
из супругов, с которым проживают дети,
без компенсации другому супругу».
В законе не сказано, чьей
собственностью является имущество, приобретенное
исключительно для удовлетворения
потребностей несовершеннолетних детей
- собственностью ребенка или супруга,
с которым проживает ребенок. По справедливому утверждению
А.А. Иванова, указанное имущество должно
быть признано переданным в дар детям,
которые считаются их собственниками.3
В состав имущества, подлежащего
разделу, включается общее имущество
супругов, имеющееся в наличии либо находящееся у третьих лиц. Пленум
Верховного суда разъяснил, что стоимость
имущества определяется на время рассмотрения
дела.1 Для проведения оценки могут быть
привлечены профессиональные оценщики,
осуществляющие свою деятельность в соответствии
с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».2 После определения состава
имущества, суд определяет доли, причитающиеся
супругам, и конкретные предметы из состава
имущества. Независимо от размера доходов
каждого из супругов в период брака и рода
их деятельности применяется принцип
равенства долей супругов. Однако в отдельных
случаях при наличии определенных оснований
суд вправе отступить от начала равенства
и увеличить долю одного из супругов за
счет другого. Основанием принятия такого
решения могут быть интересы несовершеннолетних
детей и иные.3
Следует отметить, что
сам по себе факт оставление на воспитание
детей у одного из родителей не
должен влиять на применение общего принципа
о равенстве долей при разделе имущества.
Такая позиция находит
отражение в судебной практике. В
частности, при разделе имущества
бывшими супругами Т. истец, гражданин
Т., указал, что общее имущество -
квартира подлежит передаче ответчице,
в связи с тем, что с ней
совместно в данной квартире проживает дочь истца и ответчицы.
Поскольку она не имеет иного места жительства,
оставление квартиры за ответчицей позволит
избежать ухудшение качества жилищных
условий. Вместе с тем истцу подлежит уплатить
сумму, равную одной второй стоимости
квартиры. Ответчица обратилась к суду
с просьбой отойти от равенства долей,
указывая, что это следует сделать в интересах
ребенка. При этом не указывая какие интересы
ребенка будут соблюдены.
В литературе существует
иное мнение, например, Ю. Беспалов считает, что «долю супруга, с которым остаются
несовершеннолетние дети, при всех обстоятельствах
нужно учитывать».
Подобный вывод можно
встретить в материалах судебной
практики. Так, при рассмотрении спора
бывших супругов, гражданин X. о разделе
имущества, суд определил долю гражданки X. равной две
третьих совместно нажитого имущества,
на том основании, что с нею проживают
двое несовершеннолетних сыновей. При
этом суд ориентировался на ст. 39 СК РФ,
предусматривающую возможность увеличения
доли одного из супругов в интересах несовершеннолетних
детей.2
Вместе с тем в законе не уточняется,
что следует понимать под интересами
детей. С точки зрения А.Г. Малиновой,
интерес - это условие благополучия
субъектов, реализация которых является
целью правового регулирования.
Суд вправе увеличить долю супруга, с которым
остаются проживать несовершеннолетние
дети только при условии, что без указанного
увеличения интересы детей не могут быть
удовлетворены. В законе нет указания
на то, за счет какого имущества должно
производиться увеличение. Логичным представляется
вывод, что это должно быть имущество,
потребительские свойства которого могут
удовлетворить интересы детей.3
Другим случаем изменения правила
о равенстве долей супругов является
необходимость учета заслуживающих
внимания интересов одного из супругов.
В п. 17 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ №15 под заслуживающими внимания
обстоятельствами понимаются случаи,
когда один из супругов по состоянию
здоровья или по иным причинам, не зависящим
от него обстоятельствам, лишен права
получать доход от трудовой деятельности.
Категория «неуважительные причины» нуждается
в уточнении. Как показал анализ п. 3 ст.
34 СК РФ, в числе уважительных причин закон
называет ведение домашнего хозяйства,
уход за детьми и другие уважительные
причины.
При этом не ясно, должны ли дети, за которыми
осуществляется уход, общими и несовершеннолетними.
Считаем, что это могут быть любые
несовершеннолетние дети, в отношении
которых на супруге лежит обязанность
по воспитанию, или совершеннолетние
дети супругов, нуждающиеся в постороннем
уходе. По утверждению С.А. Муратовой, к
уважительным причинам, относятся: болезнь,
инвалидность, учеба, служба в армии, уход
за больными и престарелыми членами семьи
и тому подобное.1
Таким образом, уважительными причинами,
на наш взгляд, следует считать ведение
домашнего хозяйства, уход за несовершеннолетними
детьми, в отношении которых на супруге
лежит обязанность по воспитанию, уход
за иными членами семьи, нуждающимся в
постороннем уходе, отсутствие возможности
получать доход по состоянию здоровья
(болезнь, инвалидность) или иным не зависящим
от супруга обстоятельствам, неосуществления
деятельности, приносящей доход, по инициативе
или с согласия другого супруга. Не должно
являться уважительной причиной, если
оно было вызвано злоупотреблением спиртными
напитками, наркотическими веществами,
связано с совершением супругом умышленного
преступления или умышленного причинения
вреда самому себе.
Что касается распределения между
супругами конкретных вещей, то супруги
на основании решения суда могут распределить
имущество самостоятельно. Однако по требованию
супругов оно должно быть произведено
судом. При этом суд должен учитывать интересы
детей и, по возможности, интересы каждого
из супругов.
Так, в ходе рассмотрения дела по иску
гражданина К. к гражданке К. о разделе
совместной собственности супругов, в
том числе капитального гаража в кооперативе
«Восход», было заявлено требование об
определении судом конкретных вещей, которые
следует передать каждой из сторон. При
решении этого вопроса судьей было учтено,
что истец имеет автомобиль, у ответчицы
автомобиля нет, и она гаражом не пользуется.
В связи, с чем было вынесено решение о
передаче гаража истцу. При этом стоимость
имущества, выделенного истцу, превысило
его долю в общем имуществе на 25 000 рублей,
поэтому истице в соответствии с пунктом
3 ст. 38 СК РФ была присуждена соответствующая
денежная компенсация.
Если одному из супругов
передается имущество, стоимость которого превышает
причитающуюся ему долю, другому супругу
может быть присуждена не только денежная,
но и иная компенсация (п. 3 ст. 38 СК РФ).
Понятие «иная компенсация» в законе не
раскрывается. Под ней, по мнению А.А. Иванова,
надлежит понимать предоставление супругу
каких-либо прав, например, права пользования
вещью, переданной в собственность другому
супругу.
Л.М. Пчелинцева, говоря об
иной компенсации, уточняет: «то есть
вещами, подлежащими также разделу».3
Думается, что возможны оба варианта. Однако выплата подобной
компенсации супругу допускается по общему
правилу п.4 ст. 252 ГК РФ только с его согласия.
Несоблюдение данного правила может привести
к отмене судебного решения.
Так, Постановлением областного
суда от 15 апреля 2005 г № 44-г-З 3 отменено апелляционное решение
районного суда г. Ишимбай в связи с тем,
что суд без согласия истца взыскал с ответчицы
денежную компенсацию на имущество, лишив
его права на одну четвертую в праве собственности
на квартиру, приобретенную в период брака
и зарегистрированную в равных долях на
имя дочери и бывшей супруги истца.4
При разделе имущества
в судебном порядке суд в своем
решении должен установить, кто из
супругов в каком размере несет
расходы, связанные с уплатой
госпошлины и оценкой имущества1. Размер государственной пошлины
определяется в соответствии со ст. 333.19
части второй Налогового кодекса РФ. При
разделе имущества учитываются общие
долги супругов (п. 3 ст. 39 СК РФ), они распространяются
между супругами согласно присужденным
им долям. Понятие общих долгов в ст. 39
СК РФ отсутствуют.
Общими долгами, безусловно,
являются долги, основанные на общих
обязательствах супругов.
3. Договорный режим
имущества супругов
3.1 Понятие и содержание
договорного режима имущества
супругов
Одной из наиболее существенных новелл Семейного
кодекса было введение института брачного
договора. Впервые заключение брачного
договора стало возможным после вступления
в законную силу Гражданского Кодекса,
поскольку в ст. 256 ГК РФ указано, что «имущество,
нажитое супругами во время брака, является
их совместной собственностью, если договором
межу ними не установлен иной режим этого
имущества». Таким образом, императивное
регулирование отношений супругов по
поводу имущества было заменено диспозитивным
и супруги получили возможность сами устанавливать
правовой режим своего имущества.
Однако до принятия Семейного
кодекса заключение брачного договора
было крайне затруднительно, поскольку
Гражданский кодекс не содержал норм,
регулирующих его содержание, порядок
заключения, расторжения и другие важные моменты.
Супруги могли руководствоваться лишь
общими нормами гражданского законодательства
о договорах, чего, учитывая специфику
брачного договора по сравнению с другими
договорами, было явно не достаточно.1
В Семейном кодексе брачному договору посвящена отдельная
гл. 8, содержащая нормы, позволяющая супругам
разработать брачные договоры на их основании.
Понятие брачного договора
дается в ст. 40 СК РФ: брачным договором
признается соглашение лиц, вступающих
в брак, или супругов, определяющее имущественные права
и обязанности супругов в браке и (или)
в случае его расторжения.