Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Декабря 2012 в 10:04, курсовая работа
Гражданский кодекс определяет подряд как такой договор, в силу которого одна сторона (подрядчик.) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (ст. 702 ГК). В отличие от обязательств по передаче имущества, обязательства подрядного типа регулируют экономические отношения по оказанию услуг. Иными словами, подряд относится к таким обязательствам, в которых должник обязуется не что-либо дать, а что-либо сделать, т. е. выполнить определенную работу. Выполнение работы подрядчиком направлено на достижение определенного результата, например, изготовление вещи, осуществление ее ремонта, улучшение или изменение ее потребительских свойств или получение какого-то иного результата, имеющего конкретное вещественное и обособленное от исполнителя выражение. Последнее объясняется тем, что результат работы подрядчик обязан передать заказчику. Отмеченный признак сближает подряд и куплю-продажу.
Введение…………………………………………………………… ………3
Глава 1. Понятие и виды договора порядка……………………… ………4
1.1 Понятие договора……………………………………………………. 5-6
1.2 Виды договора…………………………………………….................. 6-11
Глава 2. Порядок заключения изменения и расторжения договора……. 11
2.1 Порядок заключения договора……………………………………… 11-17
2.2 Порядок изменения и расторжения договора……………………… 17-19
Заключение………………………………………………………………… 20
Список использованной литературы…………………………………….. 21
Очевидно, что первый из приведенных выше вопросов требует отрицательного, а второй - положительного ответа. В обоих случаях, однако, ответы базируются на одном и том же постулате: если предоставление товаров, работ или услуг обращено к публике, то есть к неопределенному кругу лиц, то порядок их предоставления не может основываться на индивидуальных предпочтениях, а должен подчиняться неким единым, заранее предустановленным правилам. Договоры, опосредующие такое предоставление, принято именовать публичными. Определению таких договоров в кодексе посвящена специальная статья, согласно которой "публичным договором признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, электроснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.)" (п. 1 ст.426 ГК РФ).
Природа публичного договора предполагает
наложение на участвующую в нем коммерческую
организацию трех запретов:
запрещается установление неодинаковой
для всех потребителей цены товаров (работ,
услуг), исключая льготы, предусмотренные
законом и иными правовыми актами для
отдельных категорий потребителей (п.2
ст.426 ГК РФ);
запрещается необоснованный отказ от
заключения договора, то есть отказ, совершенный
при наличии у организации возможности
предоставить товары (работы, услуги) (п.З
ст.426 ГК РФ);
запрещается оказывание предпочтений
одному лицу из числа потребителей товаров,
работ или услуг перед другим, кроме специально
предусмотренных законом или иным правовым
актом случаев (п.1 ст.426 ГК РФ).
Условия публичного договора, нарушающие
названные запреты, считаются ничтожными
(п.5 ст.426 ГК РФ). Уклонение коммерческой
организации от заключения публичного
договора может иметь своим последствием
понуждение ее к заключению договора в
судебном порядке, либо возмещению убытков,
вызванных таким уклонением (п.4 ст.445 ГК
РФ).
Правила, обязательные для сторон при
заключении и исполнении публичных договоров,
могут содержаться в типовых договорах,
положениях и иных документах, издаваемых
Правительством РФ в случаях, предусмотренных
законом (п.4 ст.426 ГК РФ). Такого рода типовые
договоры обладают существенным отличием
от договоров присоединения. Оно состоит
в том, что договоры присоединения отстраняют
от выработки условий договора лишь одну
сторону, в то время как типовые договоры
в данном случае формируют содержание
договорных прав и обязанностей помимо
воли обеих сторон.
Предварительный договор
После принятия Основ гражданского
законодательства в 1991г. достаточно распространенными
стали случаи, когда стороны сами обязывались
одна перед другой вступить в дальнейшем
в договор. Действительность закрепленного
соглашением обещания вступить в будущем
в договорные отношения получила закрепление
в конструкции предварительного договора.
В кодексе она получила более подробную
разработку.
Согласно п.1 ст.429 ГК РФ, предварительным
считается договор по которому стороны
обязуются заключить в будущем договор
о передаче имущества, выполнении работ
или оказании услуг (основной договор)
на условиях, предусмотренных предварительным
договором. Форма предварительного договора
должна быть такой же, что и у основного
договора, а если для последнего она не
предусмотрена, то предварительный договор
подлежит облечению в письменную форму
(п.2 ст.429 ГК РФ).
Содержание предварительного договора
должно включать в себя:
существенные условия основного договора
(п.З ст.429 ГК РФ);
срок, в пределах которого должен быть
заключен основной договор. При отсутствии
указания о таком сроке он предполагается
равным одному году с момента заключения
предварительного договора (п.4 ст.429 ГК
РФ).
Заключение предварительного договора
не связано с ограничениями договорной
свободы ни для одной из сторон, в этом
и состоит отличие такого договора от
договора присоединения или публичного
договора. От договорной свободы как принципа
организации гражданского оборота следует
отличать ограничение свободы собственного
усмотрения в распоряжении собственным
имуществом, которое может вытекать из
предварительного договора. Такое ограничение
не выходит из пределов общей природы
договорного обязательства, выражается
в принятии на себя обязанности воздерживаться
от совершения определенных действий
и влечет соответствующие последствия
при нарушении, принятой на себя обязанности.
Так, лицо, связавшее себя по предварительному
договору обещанием продать определенное
имущество, ограничило тем самым
свою свободу продать это имущество
кому-либо иному, кроме того, кто
указан в качестве покупателя в основном
договоре. Уклонение от заключения
основного договора чревато для
стороны понуждением к его
заключению по суду либо обязанностью
возмещения убытков, вызванных незаключением
(п.4 ст.445 ГК РФ).
Договор в пользу третьего лица
В экономическом
обороте, построенном на принципах либерализма,
договоры, по общему правилу, не производят
последствий для третьих лиц - свобода
одних лиц не должна сковывать свободу
других. Однако и в зарубежном праве, где
первоначально сложилось такое правило
, и в России оно, к настоящему времени,
стало исключением. Согласно ст.430 ГК РФ,
договором в пользу третьего лица признается
договор, в котором стороны установили,
что должник обязан произвести исполнение
не кредитору, а указанному или неуказанному
в договоре третьему лицу, имеющему право
требовать от должника исполнения обязательства
в свою пользу. Трактовка такого договора
в новом ГК РФ отличается весьма последовательным
отстаиванием интересов третьего лица.
Основные проявления этого состоят в следующем:
действительность договора в пользу третьего лица не зависит от того, обозначено оно в самом договоре или нет, достаточно одного лишь указания, что он заключен в его пользу; с момента, когда третье лицо заявило должнику о своем намерении воспользоваться своим правом по договору, стороны не могут изменить или расторгнуть заключенный договор без согласия третьего лица (п.2 ст.430 ГК РФ).
2 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ИЗМИНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
Для того, чтобы договор породил обязательство,
он должен быть заключенным, то есть стороны
должны достигнуть соглашения по всем
существенным условиям договора (п.1 ст.432
ГК РФ).
Заключению договора обычно предшествуют
предварительные переговоры между сторонами,
начинающиеся с проявления одной из них
инициативы на его заключение. В ходе таких
переговоров можно выделить две стадии:
стадию выдвижения предложения о заключении
договора (оферту) и стадию принятия этого
предложения (акцепт) (п.2 ст.432 ГК РФ).
Оферта. Предложение вступить в договорные
отношения именуется офертой, а принятие
этого предложения - акцептом. Соответственно,
и сторона, от которой исходит предложение
о заключении договора, именуется оферентом,
а сторона, принявшая обращенное к ней
предложение, -акцептантом.
Однако не любое предложение вступить
в договор может быть признано офертой.
Для того, чтобы отвечать свойствам оферты,
оно должно быть, во-первых, достаточно
определенным и, во-вторых, выражать намерение
лица, сделавшего предложение, считать
себя заключившим договор с адресатом,
которым будет принято предложение (п.1
ст.435 ГК РФ).
Определенность содержания оферты квалифицируется
п.1 ст.435 ГК РФ как наличие в предложении
о заключении договора его существенных
условий. Это более узкая трактовка по
сравнению с Основами 1991г., которые допускали
определенность оферты также и при наличии
в ней порядка определения существенных
условий.
Существенными условиями признаются
обычно условия в отношении цены, платежа,
качества и количества товара, места и
срока поставки, объема ответственности
одной стороны перед другой или разрешения
споров.
Какое же содержание оферты следует считать
достаточным для того, чтобы признать
ее пригодной для акцепта? С этой точки
зрения оферент, указавший в своей оферте
лишь наименование товара, его количество
и цену, будет связан поступившим на нее
акцептом, хотя бы цена или количество
не были указаны в конкретных, определенных
величинах, - достаточно, если такие величины
будут определимы по условиям договора
(например, указание на цену товара, равную
той, которая сложится на товарной бирже
на момент исполнения договора). Оферта
должна быть признана достаточно определенной
и в том случае, если определенными или
определимыми являются ее указания о товаре,
его количестве и цене.
Публичная
оферта. Предложение о вступлении в договор
может быть обращено не только к определенному
лицу или к определенному кругу лиц, но
и быть адресованным неопределенному
кругу лиц. Такого рода оферту именуют
"публичной офертой". Для того, чтобы
быть признанной в качестве таковой, она
должна содержать все существенные условия
договора и из нее должна усматриваться
воля лица, делающего предложение, заключить
договор на указанных в оферте условиях
с любым, кто отзовется на его предложение
(п.2 ст.437 ГК РФ). Чаще всего публичная оферта
имеет место в тех случаях, когда предложение
заключить договор доводится до сведения
публики посредством объявлений, афиш,
торговых каталогов, рекламной, маркетинговой
деятельности и т.п. Однако точно таким
же способом может доводиться до публики
и такое предложение о вступлении в договор
(например, договор продажи), которое не
обладает признаками, закрепляемыми законом
за офертой. В этих случаях в подобных
предложениях надлежит усматривать не
оферту, а приглашение к офертам. Именно
так квалифицируются такие предложения
в п.1 ст.437 ГК РФ: "Реклама и иные предложения,
адресованные неопределенному кругу лиц,
рассматриваются как приглашение делать
оферты, если иное прямо не указано в предложении".
Следовательно, лицо, адресующее предложение
о заключении договора, не признается
в таком случае оферентом, так как исходящее
от него предложение не обладает свойствами,
позволяющими его акцептовать. Такое предложение
содержит лишь информацию о готовности
лица к заключению договора по поводу,
например, товаров, упомянутых в предложении.
Таким образом, обращенное к неопределенному
кругу лиц предложение о заключении договора,
не содержащее существенных условий предлагаемого
договора и не выражающее намерение заключить
договор с любым, кто ответит на это предложение,
ставит того, от кого исходит, в положение
потенциального акцептанта тех оферт,
которые могут последовать на такое предложение.
Напротив, если делающее предложение лицо
прямо указывает, что считает свое предложение
офертой, то в этом случае принятие его
предложения любым заинтересованным лицом
признается акцептом, связывающим оферента
содержанием сделанного предложения.
В качестве оферты могут быть признаны
различные документы, направляемые друг
другу участниками гражданского оборота,
в частности, письмо, проект договора и
т.п. При этом кодекс допускает использование
любых средств сообщения между сторонами
- почтовой, телеграфной, телетайпной,
телефонной, электронной или иной связи,
- лишь бы избранное средство коммуникации
позволяло достоверно установить, что
документ исходит от стороны по договору
(п.2 ст.437 ГК РФ).
Отзыв
оферты. Процесс заключения договора может
занимать определенное время. Это время
зависит от того, был ли в оферте назначен
срок ее действия. Такой срок может быть
назначен по-разному; на практике он чаще
всего назначается путем указания оферентом
в тексте самой оферты срока, в течение
которого он будет ожидать ответа на свою
оферту.
При указании в оферте срока для ее акцепта,
она не может быть отозвана в течение этого
срока, если иное не оговорено в самой
оферте или не вытекает из существа предложения
или обстановки, в которой оно было сделано
(ст.436 ГК РФ). Если предложение о заключении
договора было совершено в устной форме
без назначения срока для ответа, то договор
может считаться заключенным только в
случае немедленного заявления адресатом
о принятии этого предложения (п.2 ст.441
ГК РФ). Для письменной же оферты кодекс
устанавливает правило, согласно которому
в случае адресования ее без указания
срока оферент продолжает оставаться
связанным своей офертой в течение некоторого
времени, нормально необходимого для ответа
(п.1 ст.441 ГК РФ). Период времени, нормально
необходимый для ответа, считается вопросом
факта, установление которого должно производиться
с учетом расстояния, разделяющего акцептанта
и оферента, избранного способа сообщения
и др.
Последствия, порождаемые офертой:
1. Вопрос о правовом значении
оферты надлежит толковать в
свете тех положений права, которые
призваны определять, с какого момента
оферта производит юридические последствия
для участников процесса заключения договора.
Установление этого момента имеет важнейшее
значение для определения момента заключения
договора. Дело в том, что от этого момента
зависит установление целого ряда других
важных в практическом отношении обстоятельств:
возможности отзыва оферты либо утраты
ею силы вследствие смерти оферента или
объявления его недееспособным;
определения нормативных актов, применяемых к договору, в случаях, когда такие акты отменялись или изменялись в промежуток времени между отправкой оферты и получением акцепта;
определения дееспособности стороны, заключившей договор (дееспособность определяется на момент заключения договора);
определения места заключения договора
(способного, в свою очередь, иметь
значение для определения подсудности
возникающих из договора споров или
подчинения договора иностранному закону
в случаях сделок с иностранным
элементом).
2. Согласно общим началам договорного
права оферта есть одностороннее волеизъявление,
которое само по себе соглашения не производит
(ст.436 ГК РФ). Это значит, что до тех пор,
пока она не акцептована, она может быть
отозвана, отменена, а также может утратить
силу в случае смерти или недееспособности
лица, которое ее сделало.