Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Декабря 2012 в 10:04, курсовая работа
Гражданский кодекс определяет подряд как такой договор, в силу которого одна сторона (подрядчик.) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (ст. 702 ГК). В отличие от обязательств по передаче имущества, обязательства подрядного типа регулируют экономические отношения по оказанию услуг. Иными словами, подряд относится к таким обязательствам, в которых должник обязуется не что-либо дать, а что-либо сделать, т. е. выполнить определенную работу. Выполнение работы подрядчиком направлено на достижение определенного результата, например, изготовление вещи, осуществление ее ремонта, улучшение или изменение ее потребительских свойств или получение какого-то иного результата, имеющего конкретное вещественное и обособленное от исполнителя выражение. Последнее объясняется тем, что результат работы подрядчик обязан передать заказчику. Отмеченный признак сближает подряд и куплю-продажу.
Введение…………………………………………………………… ………3
Глава 1. Понятие и виды договора порядка……………………… ………4
1.1 Понятие договора……………………………………………………. 5-6
1.2 Виды договора…………………………………………….................. 6-11
Глава 2. Порядок заключения изменения и расторжения договора……. 11
2.1 Порядок заключения договора……………………………………… 11-17
2.2 Порядок изменения и расторжения договора……………………… 17-19
Заключение………………………………………………………………… 20
Список использованной литературы…………………………………….. 21
3. Вступление оферты в силу
надлежит понимать в контексте
связанности оферента
С другой стороны, вопрос о правовом значении
оферты надлежит понимать в том смысле,
что до тех пор, пока она не достигнет адресата,
она не производит каких-либо юридических
последствий. Поэтому вплоть до этого
момента, т.е. до получения ее адресатом,
оферент юридически не связан сделанным
предложением и может отменить его. По
этой же причине и адресат не может превратиться
в акцептанта ранее получения оферты;
если содержание оферты стало ему известным
из иного источника (например, от иного
лица), он не может акцептовать предложения
заключить договор до фактического получения
оферты. Поэтому правовое значение оферты
теснейшим образом связано с акцептом.
Акцепт. Акцептом, как уже было отмечено,
признается ответ лица, которому адресована
оферта, о ее принятии (п.1 ст.438 ГК РФ).
1. Не всякое заявление или иное поведение
адресата оферты (акцептанта), выражающее
согласие с офертой, является акцептом.
Молчание не является акцептом, если иное
не вытекает из закона, обычая делового
оборота или из прежних деловых отношений
сторон (п.2 ст.438 ГК РФ).
2. Акцепт оферты вступает в
силу в момент, когда указанное
согласие получено оферентом.
3. В мировой практике существуют
и применяются две теории
4. В зависимости от момента,
к которому приурочивается
5. Положения Гражданского кодекса закрепляют
классическое представление об акцепте
как о согласии принять предложение о
заключении договора (п.1 ст.438 ГК РФ). Одновременно
они уточняют, что поведение стороны, которое
в иных случаях могло бы учитываться при
определении содержания установленных
договором обязанностей (молчание), не
принимается во внимание в ходе процедуры
заключения договора. Действительно, закон
может предусматривать случаи, когда молчание
лица рассматривается как способ выражения
его воли, направленной на приобретение
прав или возложение обязанностей.
6. Однако молчание как способ выражения
воли на акцептование сделанной оферты
следует признать недействительным. Поэтому
направление адресату текста оферты с
добавлением, например, того, что: "если
я не получу от вас отклонения моей оферты
в течение месяца со дня ее получения,
то буду считать вас принявшим мое предложение"
- не будет иметь правовых последствий
для адресата, если он оставит такое послание
без ответа.
7. Адресат, желающий акцептовать полученную
оферту, связан указанным в ней сроком.
Отправление акцепта после указанного
в оферте срока ее действия не производит
юридических последствий для оферента.
Такое положение вытекает из п.З ст.438 ГК
РФ, предусматривающего, что акцептом
считаются конклюдентные действия (отгрузка
товаров, выполнение работ и т.д.), если
они совершены в пределах срока, установленного
для акцепта.
Получение акцепта с опозданием оценивается
с учетом того, своевременно ли отправлено
извещение об акцепте. Своевременность
определяется на основе сопоставления
момента отправления акцепта и момента
получения оферты.
Моментом отправления акцепта следует
считать дату, указанную на почтовом штемпеле,
если речь идет о почтовой пересылке, дату
и время, указанные в телеграмме, если
применялась телеграфная связь, либо дату
и время, объективно, то есть независимо
от отправителя, обозначенные в сообщениях,
полученных посредством использования
иных средств связи. Акцепт, направленный
своевременно, но полученный с опозданием,
не признается опоздавшим, если оферент
не уведомит немедленно акцептанта о получении
акцепта с опозданием (ст.442 ГК РФ). Другими
словами, молчание оферента, получившего
акцепт с опозданием, понимается как принятие
акцепта. Если оферент, с опозданием получивший
извещение об акцепте, немедленно известит
акцептанта о принятии акцепта, то договор
считается заключенным (ст.442 ГК РФ).
8. Акцепт должен быть полным и безоговорочным
(п. 1 ст. 438 ГК РФ).
Ответ на оферту, который имеет целью
служить акцептом, но содержит дополнения,
ограничения или иные изменения предложенных
условий, считается отказом от акцепта
и новой офертой (ст.443 ГК РФ). Это значит,
что если оферент, получивший на свою оферту
акцепт с оговорками, не выразит в четкой
форме своего согласия на такие оговорки,
то договора нет. С другой стороны, в кодексе
нет положений, обязывающих оферента отвечать
на акцепт, изменивший условия оферты
хотя само по себе молчание после получения
изменившего оферту акцепта плохо согласуется
с хорошей деловой практикой.
ПОРЯДОК ИЗМИНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Основанием изменения или расторжения
договора признается, по общему правилу,
соглашение сторон (п.1 ст.450 ГК РФ). Такое
соглашение подлежит облечению в ту же
форму, что и расторгаемый договор, если
иное не вытекает из закона, иных правовых
актов, договора или обычаев делового
оборота (п. 1 ст.452 ГК РФ). В порядке исключения
основанием расторжения договора может
выступать решение суда. Главным поводом
расторжения договора по этому основанию
служит существенное нарушение договора
другой стороной. Основной критерий такого
нарушения содержится в п. 2 ст. 450 ГК РФ:
существенным признается такое нарушение
договора другой стороной, которое влечет
для другой стороны ущерб, в значительной
степени лишающий ее того, на что она вправе
была рассчитывать при заключении договора.
Односторонний отказ от договора может
иметь место лишь в случаях, когда он допускается
законом или соглашением сторон.
Изменение договора сохраняет обязательства
сторон, хотя и в измененном виде; расторжение
договора прекращает такие обязательства
(ст.453 ГК РФ). Стороны не вправе требовать
возвращения того, что было предоставлено
ими друг другу по обязательству до момента
изменения или расторжения договора, если
иное не предусмотрено законом или соглашением
сторон (п.4 ст.453 ГК РФ).Если изменение или
расторжение договора обусловлено существенным
нарушением его одной из сторон, другая
вправе требовать возмещения убытков,
вызванных таким изменением или расторжением
(п.5ст.453ГКРФ).Таким образом, общий подход
кодекса к договорам сводится к тому, что
они жестко связывают стороны порождаемыми
ими обязательствами. Однако жесткость
этого подхода смягчается правилом о допустимости
изменения или даже расторжения договора
в связи с существенным изменением обстоятельств,
существовавших при заключении договора.
Речь идет о закреплении в ст.451 ГК РФ правила,
воплощаемого в оговорке, известной в
праве зарубежных стран под латинским
обозначением "clausula rebus sic stantibus". Суть
правила состоит в том, что существенное
изменение обстоятельств, при которых
заключался договор, служит основанием
для изменения или расторжения договора.
Существенным, впрочем, признается лишь
такое изменение обстоятельств, когда
они изменились настолько, что, если бы
стороны могли это разумно предвидеть,
они вообще не стали бы заключать договор
или заключили бы его на значительно иных
условиях.
Толкование договора
Общие правила, подлежащие применению
для выявления воли сторон, выраженной
в заключенном ими договоре, содержатся
в ст.431 ГК РФ. Согласно ее положениям, при
толковании условий договора судом принимается
во внимание буквальное значение содержащихся
в нем слов и выражений. Буквальным значением
считается то, которое установлено путем
сопоставления неясно сформулированного
условия с другими условиями и смыслом
договора в целом. Если толкование по буквальному
смыслу употребленных в договоре слов
и выражений не позволяет определить содержание
договора, то действительная общая воля
сторон выясняется с учетом цели договора.
Внимание при этом должно уделяться всей
совокупности обстоятельств, имевших
место при заключении договора или способствовавших
этому, - переговоры, предшествовавшие
договору, переписка, обычаи делового
оборота, последующее поведение сторон,
а также практика, установившаяся во взаимных
отношениях сторон. Одно из этих обстоятельств
заслуживает особого внимания. Речь идет
о практике, установленной сторонами в
своих взаимных отношениях. При определенных
условиях такая практика связывает стороны
не менее сильно, чем заключенный ими договор
и позволяет тем самым ставить вопрос:
признавать ли такую практику источником
регулирования договорных отношений?
Ответ на такой вопрос зависит от того,
что признается содержанием договора.
Нельзя сводить его только к пунктам, содержащимся
в его тексте. Это не только лишит места
вопрос о значении практики, установленной
сторонами в своих взаимоотношениях и
войдет тем самым в противоречие с предписаниями
комментируемой статьи. Это будет противоречить
также и положению, закрепленному ст.431
ГК РФ, в соответствии с которым толкование
договора может производиться с учетом
такой практики.
Таким образом, кодекс признает достаточно
очевидное - договоры не существуют в абсолютном
вакууме, их толкование и исполнение требует
учета не только того, что в них написано,
но и того, что вытекает из хода ведения
дел между данными сторонами. Сторонами
в своих взаимоотношениях и войдет тем
самым в противоречие с предписаниями
комментируемой статьи. Это будет противоречить
также и положению, закрепленному ст.431
ГК РФ, в соответствии с которым толкование
договора может производиться с учетом
такой практики.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цель данной работы была в наиболее полном раскрытии темы договоров подряда, а именно: бытового подряда, строительного подряда и подряда на проектно- изыскательские работы который не раскрывался в связи с требованием к объёму данной работы. Стороны в договоре подряда — заказчик и подрядчик.
Заказчиком является сторона, которая поручает другой стороне выполнение определенной работы, а подрядчиком — сторона, которая обязуется выполнить работу. И заказчиком и подрядчиком Могут выступать как граждане, так и юридические лица.
Выступая заказчиками по договору подряда, и граждане, и юридические лица, как правило, заказывают выполнение лишь таких работ, которые необходимы для удовлетворения их собственных запросов и потребностей. Однако сложившаяся хозяйственная практика показывает, что в ряде случаев выполнение функций заказчика довольно обременительно. Целесообразна поэтому деятельность так называема профессиональных заказчиков, которые по договору с гражданами организациями принимают на себя выполнение функций заказчика по возведению зданий, сооружений либо выполнению иных работ для третьих лиц.
Нарушение договора подряда, с учетом его взаимного характера, может произойти по вине, как заказчика, так и подрядчика. Невыполнение заказчиком возложенных на него по договору обязанностей влечет, как правило, лишь обязанность выплатить подрядчику вознаграждение в полном объеме. Нарушение договора подрядчиком может состоять либо в невыполнении порученной ему работы либо в ненадлежащем ее выполнении.
Список литературы
6. http://www.coolreferat.com/