Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Декабря 2011 в 06:54, реферат
Традиционно в правовой науке под наследованием понимается переход прав и обязанностей от умершего к наследникам. Наследственное право – это не простой механизм правового регулирования отдельных гражданских правоотношений: с его помощью достигается стабильность и прочность существующих гражданских прав и обязанностей. Нельзя не согласиться с мнением знаменитого дореволюционного цивилиста В.И. Синайского, который говорил, что «благодаря наследованию человек как бы не умирает, а продолжает существовать в лице своих преемников»1.
Введение……………………………………………………………………….........3
I. Понятие наследования и основные категории наследственного права ........4
II. Понятие завещания. Свобода завещания………………………………….....19
Заключение………………………………………………………………………...27
Список использованной литературы..................................................................29
СОДЕРЖАНИЕ:
Введение…………………………………………………………
I. Понятие наследования
и основные категории наследственного
права ........4
II. Понятие завещания.
Свобода завещания………………………………….....19
Заключение……………………………………………………
Список
использованной литературы....................
ВВЕДЕНИЕ
Традиционно в правовой науке под наследованием понимается переход прав и обязанностей от умершего к наследникам. Наследственное право – это не простой механизм правового регулирования отдельных гражданских правоотношений: с его помощью достигается стабильность и прочность существующих гражданских прав и обязанностей. Нельзя не согласиться с мнением знаменитого дореволюционного цивилиста В.И. Синайского, который говорил, что «благодаря наследованию человек как бы не умирает, а продолжает существовать в лице своих преемников»1.
Основная сущность наследования заключается в том, что совокупность прав и обязанностей, которыми обладал человек до смерти, со смертью не прекращается, а переходит к иному лицу. Но следует также учитывать тот факт, что отношения, которые были неразрывно связаны с личностью умершего, с исчезновением такой личности должны прекратиться сами собой. Высказанная нами мысль была законодательно закреплена как в российском дореволюционном, советском, так и в современном наследственном праве.
Изменения в Российской Федерации вызвали необходимость существенного реформирования российского законодательства. В новых условиях российской государственности определенная роль в преобразовании экономической основы нашего общества отводится совершенствованию наследственного законодательства, поскольку возрастают требования общества к улучшению качества законов и их роли в реализации принципа социальной справедливости в обществе.
Наследственное право в той или иной степени затрагивает интересы каждого гражданина. Принятие частей I и II ГК РФ отразилось и на наследственных отношениях. ГК РФ законодательно закрепил новые объекты гражданских прав, их правовой режим, что не могло сказаться и на отношениях по наследственному преемству, так как в состав имущественного имущества входят вещи, различные права, а также обязанности умершего, то есть наследодателя.
I.
Понятие наследования
и основные категории
наследственного права
Наследование является одним из основных древнейших правовых институтов, упоминания о котором можно найти в самых первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских иероглифах и т.д.
В Афинах о наследовании по завещанию впервые упоминается в законодательстве Солона (VI век до н.э.), согласно которому права завещателя здесь несколько ограничены. Завещать мог лишь мужчина, не имеющий сыновей. Отец, имеющий детей мужского пола, усыновленные, а также женщины не могли завещать2.
В
привычном для нас виде основные
институты наследственного
Именно римскому праву современное законодательство обязано самим понятием наследования, как универсального правопреемства, в силу которого на наследника не только переходят, в качестве единого комплекса права и обязанности наследодателя, но и возлагается ответственность своим имуществом за долги наследодателя, создается своего рода продолжение в лице наследника, юридической личности наследодателя. Вместе с идеей универсального правопреемства римское право выработало и понятие сингулярного преемства по случаю смерти: понятие завещательных отказов (легатов), в силу которых определенные лица приобретали отдельные права на принадлежавшее завещателю имущество, не становясь субъектами каких бы то ни было обязанностей3. С этими основными понятиями системы наследования как преемства в правах и обязанностях вследствие смерти, римское право создало ряд положений об основаниях наследования, о порядке приобретения наследства, об отношениях наследников между собою и с кредиторами наследодателя.
Само понятие завещания также пришло к нам из Древнего Рима. Именно этот способ распределения всех материальных благ, нажитых человеком в течение своей жизни, особенно культивировался древнеримским обществом4.
Завещанием в римском праве признавалось не всякое распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, а лишь такое, которое содержало назначение наследника. По классическому праву требовалось, чтобы такое назначение было в самом начале завещания. Назначение наследника составляло существенную часть завещания: если в распоряжении, сделанном на случай смерти, имелись даже исчерпывающие указания, кому и в каких долях должно перейти имущество после смерти данного лица, но никто нее был назван в этом распоряжении в качестве наследника, завещание не было действительным5.
Во времена Российской империи гражданское законодательство предусматривало наследование как по закону, так и по завещанию. Кроме того, по-особому оформлялось наследование родовых имений6.
Недействительными признавались завещания, составленные безумными, сумасшедшими и самоубийцами. Также признавались недействительными, полностью или в части, завещания в пользу лиц, не имеющих права наследовать, а также лиц, лишенных права владеть некоторыми видами имущества, например, дворянскими имениями. Но в ходе реализации указанных положений возникал ряд сложностей, и было принято решение о реформе русского наследственного права. Отметим, что, эта попытка реформирования в Гражданском уложении не увенчалась успехом, поскольку этот закон до Октябрьской революции так и не приняли.
Как
отмечал И.А. Покровский, в сфере
наследственного права
Особенно сильным изменениям наследственное право подверглось в прошлом веке. В истории России был период, когда власть отказалась от института наследования вообще. Первым декретом советской власти в области наследственного права был акт, вызвавший огромный общественный резонанс и в корне изменивший систему наследственного преемства – декрет ВЦИК РСФСР от 24 апреля 1918 г. «Об отмене наследования»8. Как следует из названия документа, наследование как по завещанию, так и по закону отменялось, а также было признано контрреволюционным и само понятие «наследование». Как отмечает, О.И. Чистяков, данный декрет реализовал давнюю мечту марксистов о ликвидации права наследования – как способе упразднения частной собственности. Представлялось, что таким образом можно более безболезненно лишить эксплуататоров возможности накопления и передачи средств производства9.
После смерти владельца все его имущество становилось собственностью РСФСР, с оговоркой, что если имущество, оставшееся после умершего гражданина, не превышает 10 тысяч рублей, то оно поступает в непосредственное управление и распоряжение ближайших родственников умершего. Наследование по завещанию Декрет 1918 года не допускал.
Декрет 1918 г. действовал недолго, однако вред, нанесенный им обществу, трудно определить – вред не только материальный, но и моральный, который понесли как наследодатели, так и наследники. В то смутное для России время казалось, что право будет уничтожено вовсе. Авторы статьи «Очерк по истории законодательства о наследовании» указывают, что даже известный советский юрист П.И. Стучка в предисловии к своей книге «Революционная роль права и государства» оговаривался: «Я пишу предисловие к своей книге по той простой причине, что считаю необходимым сказать несколько слов в ее защиту, ибо боюсь, что без этого никто не станет читать в нынешнее высокореволюционное время от таких «контрреволюционных» предметах, как право»10.
Право наследования было восстановлено лишь в 1922 году (ст. 418 ГК РСФСР 1922 г.) в связи с принятием первого советского гражданского кодекса, который кардинально отличался от дореволюционного законодательства о наследовании. Было установлено две очереди наследников. При отсутствии завещания к наследованию по закону призывались только самые ближайшие родственники. В первую очередь наследников входили дети, супруг и родители умершего. Во вторую очередь – братья и сестры умершего, его дед и бабка. Таким образом, ГК РСФСР 1922 г. предусматривал так называемое «ограниченное право наследования». Наследование по завещанию допускалось, но было ограничено суммой в 10 тысяч рублей, за вычетом всех долгов умершего. Имущество, превышающее данную сумму, поступало в доход государства.
Исключительное по своему масштабу значение имело издание 14 марта 1945 г. Указа Президиума Верховного Совета СССР «О наследовании по закону и завещанию»11, внесшего изменения в действующее законодательство о наследовании и имевшего важное влияние на все последующее советское наследственное законодательство. Указ существенно расширил круг наследников по закону и предоставил более широкие права гражданам в части распоряжения своим имуществом на случай смерти. Более того, в целях предоставления гражданам СССР возможности воспользоваться более широкими правами, чем это имело место ранее, действие Указа 1945 года было распространено и на «наследства, открытые до его принятия, но не принятые наследниками и не перешедшие в собственность государства12.
Значительным изменениям советское наследственное право подверглось в начале 60-х годов прошлого столетия. 8 декабря 1961 года Верховный Совет СССР принял Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик. В Основах 1961 года были сформулированы положения, в целом отражавшие сложившуюся в стране систему наследования, но были значительно расширены права граждан в части наследования по закону и по завещанию.
В 1964 году на базе Основ 1961 года был принят Гражданский кодекс РСФСР13. ГК РСФСР 1964 года, ставший третьей кодификацией советского гражданского законодательства, закрепил право существования наследования как по закону, так и по завещанию.
Четвертой по счету кодификацией советского гражданского законодательства стали принятые 31 мая 1991 года Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик14. Прогрессивные по своему значению Основы 1991 года стали базой для последующего как советского, так и российского гражданского законодательства.
В.И. Синайский еще в начале ХХ века в качестве исключительной черты наследования называл «неразработанность его в законодательстве»15, хотя сейчас, с учетом принятой части III Гражданского кодекса РФ16, так сказать нельзя, большая часть вопросов регулируется не только ГК РФ, но и иными федеральными законами, подзаконными актами и международными договорами РФ.
С 1 марта 2002 года вступила в силу третья часть ГК РФ, раздел V которой полностью посвящен наследственному праву. Более подробно все новое в законодательстве о наследовании рассмотрим в следующем параграфе настоящей работы.
Наследственное право как подотрасль гражданского права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по переходу имущества умершего другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент17. В.В. Пиляева поясняет, что универсальное правопреемство – это волеизъявление наследника о неограниченном принятии прав и обязанностей наследодателя, что означает принятие полной ответственности в отношении долговых обязательств наследодателя за счет собственного имущества. Универсальное правопреемство ведет к утрате обособленности наследственного имущества, и оно смешивается с собственным имуществом наследника.
Неизменный вид при наследовании означает, что никто не может поменять наследство, изменить его, что-либо добавить или, наоборот, что-либо из него изъять. Наследство должно оставаться в неизменном виде, до того момента, пока оно официально не перешло к лицам, которые стали наследниками.
Моментом универсального правопреемства считается время, в которое произошла смерть наследодателя. При этом круг наследников, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества будут определяться законодательством, действующим на день открытия наследства18.
Термин «наследственное право» можно рассматривать в объективном и субъективном смысле.
В объективном смысле – это совокупность правовых норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам в порядке универсального правопреемства. В эту совокупность норм входят в правовые акты, регулирующие отношения, которые возникают в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав. Таким образом, наследственным правом регулируются и отношения, по сути своей не являющиеся наследственными. Они возникают либо еще до открытия наследства (например, связанные с составлением завещания), либо после этого (например, связанные с разделом имущества).
Информация о работе Общие положения о наследовании по завещанию