Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Декабря 2011 в 06:54, реферат
Традиционно в правовой науке под наследованием понимается переход прав и обязанностей от умершего к наследникам. Наследственное право – это не простой механизм правового регулирования отдельных гражданских правоотношений: с его помощью достигается стабильность и прочность существующих гражданских прав и обязанностей. Нельзя не согласиться с мнением знаменитого дореволюционного цивилиста В.И. Синайского, который говорил, что «благодаря наследованию человек как бы не умирает, а продолжает существовать в лице своих преемников»1.
Введение……………………………………………………………………….........3
I. Понятие наследования и основные категории наследственного права ........4
II. Понятие завещания. Свобода завещания………………………………….....19
Заключение………………………………………………………………………...27
Список использованной литературы..................................................................29
Осуществление наследниками подобных действий не противоречит принципу неотчуждаемости и непередаваемости личных неимущественных прав, так как наследники, как представляется, в таких случаях реализуют уже собственное право. В то же время, очевидно, что в соответствии с п. 1 ст. 150 ГК РФ признанное на практике наделение наследников правами по обнародованию произведений автора-наследодателя должно быть закреплено в законе, а до внесения в законодательство соответствующих изменений официальное оформление (указание в свидетельстве о праве на наследство) перехода таких прав к наследникам вряд ли возможно33.
Переход гражданских прав и обязанностей наследодателя после его смерти к другому лицу характеризуется следующими признаками: во-первых, основанием перехода является сложный фактический состав, предусмотренный нормами наследственного права, – смерть наследодателя либо объявление его умершим в порядке гражданского судопроизводства (особое производство), принятие наследником наследства, а при наследовании по завещанию, кроме того, наличие завещания; во-вторых, определенное единство, образуемое переходящими правами и обязанностями, называемое наследством (наследственным имуществом); в-третьих, универсальность приобретения лицом прав и обязанностей наследодателя, т.е. наследник становится общим (универсальным), а не частичным (сингулярным) правопреемником умершего гражданина. Это значит, что к наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. Иными словами, наследник не может принять только часть прав, а от других отказаться (или, например, принять только права, отказавшись от обязанностей). Кроме того, для общего наследственного правопреемства характерна также непосредственность, поскольку права и обязанности переходят от одного лица (наследодателя) к другим (наследникам) без участия каких-либо посредников. Непосредственный характер правопреемства заключается также в том, что наследники получают права и обязанности непосредственно после умершего на основании акта принятия наследства, никаких дополнительных действий со стороны третьих лиц не требуется34.
В наследство может быть включено только имущество, принадлежащее наследодателю на законных основаниях. Пленум Верховного Суда РФ в п. 14 Постановления от 21.04.1991 г. № 2 (в ред. постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.1993 г. № 11 и от 25.10.1996 г. № 10) « О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»35 отметил, что не может переходить по наследству имущество, добытое преступным путем, если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке. Таким образом, в состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых на законных основаниях был при жизни сам наследодатель.
По наследству переходят не только уже существующие права и обязанности, но и в случаях, предусмотренных законом, также права, которые наследодатель при жизни не успел юридически оформить, но предпринял необходимые меры для их получения.
Определенным
своеобразием отличается наследование
имущества, собственность на которое
возникает в результате так называемой
приобретательной давности. Суть такого
наследования состоит в том, что лицо,
которое открыто, добросовестно и непрерывно
владеет каким-либо имуществом, как своим
собственным, в течение определенного
законом срока (для движимого имущества
– 5 лет, для недвижимого – 15 лет), приобретает
право собственности на указанное имущество.
Это право возникает у лица, приобретшего
это имущество в силу приобретательной
давности, с момента государственной регистрации
(ст. 234 ГК РФ).
II.
Понятие завещания.
Свобода завещания
Завещание – это личное распоряжение гражданина на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследников, сделанное в установленной законом форме. Завещание характеризуется определенными юридическими признаками.
Во-первых, это личный характер завещания. Завещание должно быть совершено завещателем исключительно лично; недопустимо совершение завещание посредством представительства, какого бы то ни было предусмотренного законом вида. На составление завещания не требуется согласия каких-либо лиц, поэтому недопустимо совершение завещания от имени подопечного. В завещании могут содержаться распоряжения только одного лица. Совершение завещания двумя или более лицами не допускается.
Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его оформления дееспособностью в полном объеме.
Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем, за исключением случаев, предусмотренных законом, когда вместо завещателя завещание подписывается так называемым рукоприкладчиком. Лицо, в пользу которого составляется завещание, не вправе подписывать его за завещателя36.
Во-вторых, завещание является односторонней сделкой, т.е. сделкой, для совершения которой в соответствии с законом необходимо и достаточно выражения воли одного лица. В данном значении завещание не предполагает собой какого-либо встречного волеизъявления другого лица. Завещание как сделка должно отвечать всем требованиям, предъявляемым законом к совершению сделок.
В-третьих, это свобода завещания. В п. 1 ст. 1119 ГК РФ законодательно закреплен принцип свободы завещания, основывающийся на гарантированном Конституцией РФ (ч. 4 ст. 35) праве наследования. Свобода завещания не является абсолютно новым принципом завещания, хотя именно как юридический признак завещания он сформулирован в части третьей ГК РФ впервые.
При ознакомлении с частью третьей ГК РФ, нельзя не обратить внимания на то, что основания призвания к наследованию в отличие от ранее действовавшего законодательства поменялись местами: вслед за общими положениями на первое месте идет наследование по завещанию и на втором – завещание по закону. Такие изменения в структуре самого закона связаны с переходом к рыночным отношениям, возникновением частной собственности и снятием ограничения по ее распоряжению самим владельцем. В этом состоит один из основных принципов свободы завещания, которая может быть ограничена только правилами, прямо предусмотренными законом.
Завещательное распоряжение относится к числу сделок, которые носят личный характер. В связи с этим право завещать свое имущество по своему усмотрению (свобода завещания) принадлежит только дееспособным гражданам. Не могут завещать свое имущество как лица, полностью лишенные дееспособности (от их имени совершают сделки их родители, усыновители, опекуны), так и ограниченно дееспособные, которые в соответствии с законом вправе совершать сделки с согласия родителей, усыновителей, попечителей. Это относится не только к несовершеннолетним, но и гражданам, ограничение дееспособности которых вызвано злоупотреблением спиртными напитками или наркотическими веществами.
Свобода завещания проявляется, прежде всего, в том, что гражданин вправе по своему усмотрению распорядиться имуществом на случай смерти. То есть он может совершить завещание, а может и не совершать его вовсе. При этом ни одно из указанных действий гражданин не должен мотивировать.
Согласно ст. 1120 ГК РФ, положения которой исходят из принципа свободы завещания, завещатель вправе совершать завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе и о том, которое он может приобрести в будущем. Данная норма корреспондируется со ст. 57 Основ законодательства о нотариате37, определяющей, что при удостоверении завещания нотариус не вправе требовать от завещателя представления доказательств принадлежности ему завещанного имущества. При этом, завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний.
Подтвердить факт приобретения имущества наследодателем на законных основаниях будет необходимо только при оформлении наследственных прав наследников, поскольку в соответствии со ст. 1112 ГК в состав наследства могут входить только вещи, иное имущество, в том числе и имущественные права, принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства.
Завещатель вправе распорядиться как всем своим имуществом, так и его частью, включая распоряжение (например, квартирой, автомобилем, жилым домом, земельным участком). Оставшаяся незавещанной часть имущества переходит наследникам по закону.
Распорядиться
своим имуществом на случай смерти
гражданин может путем
Свобода завещания выражается также в том, что гражданин путем свободного волеизъявления может завещать свое имущество любому из лиц, указанных в ст. 1116 ГК РФ. Согласно ст. 1116 ГК, лицами, которые могут призываться к наследованию, являются: граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства; к наследованию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства; к наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Следует отдельно отметить, что частью третьей ГК РФ расширен состав лиц, которым можно завещать имущество, по сравнению с ранее действовавшим гражданским законодательством.
Согласно принципу свободы завещания завещатель вправе по своему усмотрению любым образом определить доли наследников в наследстве (п. 1 ст. 1119 ГК). Это означает, что завещатель вправе по своему свободному волеизъявлению завещать все свое имущество или его часть, оставив другую часть незавещанной, одному наследнику либо всем наследникам в равных долях, либо определив каждому его долю, либо указав конкретное имущество, которое перейдет каждому из них.
При отсутствии такого указания имущество, завещанное нескольким наследникам, считается завещанным в равных долях (п. 1 ст. 1122 ГК). Указание в завещании на части неделимой вещи (ст. 133 ГК), предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания. Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей, а порядок пользования вещью устанавливается по соглашению наследников в соответствии с предназначенным им частями или определяется судом (п. 2 ст. 1122 ГК). То есть в наследственном праве сохранена презумпция общей долевой собственности (п. 3 ст. 244 ГК) со всеми вытекающими отсюда последствиями, в первую очередь касающиеся ее режима
(ст.ст. 244-252, 255 ГК).
Таким образом, завещатель вправе распорядиться как всем своим имуществом, так и какой-либо его частью. Он вправе составить одно или несколько завещаний. В любое время завещатель имеет право отменить или изменить как одно, так и все составленные им завещания. Причем это право не ограничено ни сроком по совершению таких действий, ни их количеством. Делая это, завещатель никому не обязан давать отчет о своих действиях, о мотивации своих поступков. Наследодатель, сохраняя в тайне свои намерения, может не получать согласия на отмену или изменение завещания от наследников, которые были таковыми в силу отменяемого или изменяемого завещания. Завещатель вообще никому не обязан указывать причины отмены ил изменения завещания. В этих постулатах воплощается на практике принцип свободы выбора завещателя.
Если завещатель составил несколько завещаний, то каждое последующее завещание может не содержать прямых указаний об отмене прежнего завещания целиком или только части завещательных распоряжений. В этом случае каждое последующее завещание отменяет прежнее полностью или только в той части, в которой прежнее противоречит последующему. Полностью или в части отмененное завещание не восстанавливается, если последующее также отменено полностью или в соответствующей части. Не следует забывать, что завещатель вправе отменить завещание не последующим завещанием, а элементарным заявлением, которое должно содержать ясное и четкое распоряжение об отмене завещания с указанием реквизитов такого завещания (даты, места совершения, формы и др.). Если завещаний было несколько, то отсутствие реквизитов завещания в распоряжении об его отмене может не позволить определить в будущем, какое же из завещаний отменил наследодатель. Форма распоряжения должна совпадать с формой завещания. Также следует знать, что завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено или изменено только такое же завещание, но не завещание, удостоверенное нотариусом. Делая завещательное распоряжение в банке, завещатель вправе отменить или изменить распоряжение правами на денежные средства в этом же банке. Действие такого распоряжения не распространяется на завещательные распоряжения в других банках39.
Особое значение имеет предоставляемое завещателю право лишать наследников по закону их права наследования в соответствии с нормой статьи 1119 ГК РФ. В подобной ситуации воля наследодателя может быть выражена либо посредством прямого указания в завещании о лишении наследства конкретного лица, либо путем умолчания об этом наследнике в завещании при распределении своего имущества. При этом применение каждого их указанных способов имеет различные правовые последствия.
Информация о работе Общие положения о наследовании по завещанию