Понятия и признаки правовых отношений

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Января 2014 в 19:48, курсовая работа

Описание работы

Целью моей работы является рассмотрение сферы правовых отношений. Поэтому поставлены следующие задачи:
- рассмотреть, что же представляют собой правовые отношения;
- какова их сущность, основные признаки, структура;
- как правовые отношения соотносятся (и соотносятся ли вообще) с общественными отношениями, что порождает или предшествует правовым отношениям.

Файлы: 1 файл

Курсовая-работа-на-тему-Правовые-отношения.-Понятие-структура-правоотношений..doc

— 169.00 Кб (Скачать файл)

2. Волевой характер правоотношения. Не существует воли “вообще”, она всегда связана с сознанием субъекта, как и сознание не существует вне воли субъекта. Мы познаём мир, и уже в этом проявляется наша воля, в самом стремлении к сознанию (осознанию). Поэтому правоотношения носят не только волевой, но и осознанный характер. Воля и сознание проявляются в правоотношении двояко. Во-первых, через норму права реализуется государственная воля и, во-вторых, правоотношение не может автоматически развиваться без осознанного волеизъявления его участников, по крайней мере, одного из них.

3. Правоотношения охраняются государством. Другие отношения такой защиты не имеют. Конечно, далеко не во всех правоотношениях государство заинтересовано. И, казалось, ему незачем их защищать, но интерес государства состоит в том, чтобы эти социальные эксцессы правильно разрешились, виновные несли наказание, поэтому оно держит их в поле своего внимания, обеспечивает соблюдение возникающих по этому поводу юридических норм и процедур, прав граждан.

4. Правоотношения характеризуются  индивидуализированностью субъектов,  строгой определённостью их взаимного  поведения. Это означает, что стороны правоотношения определены (индивидуализированы), а не носят безличный характер, а поведение субъектов строится на основе вполне конкретных прав и обязанностей. Но сама степень определённости и конкретности в различных правоотношениях может  выражаться по-разному.

5. Связь субъектов  в правоотношении происходит  посредством взаимных субъективных  прав и обязанностей. Имеет, как правило, двусторонний характер и является особой формой взаимной связи между конкретными субъектами через их права, обязанности, полномочия и ответственность, которые закреплены в правовых нормах. Одна сторона имеет строго определённые субъективные права (управомоченная сторона), на другую возложены соответствующие субъективные юридические обязанности (обязанная сторона). Основное содержание правоотношений – субъективное юридическое право и субъективная юридическая обязанность.

Не может быть правоотношений, основанных только на правах или только на обязанностях. Правам одной стороны  соответствуют обязанности другой стороны. Например, одна сторона – кредитор – имеет право на получение долга, а другая – должник – обязанность возвратить долг. В некоторых правоотношениях каждая сторона имеет и права и обязанности (физические лица), правомочия и ответственность (должностные лица).

При всём этом степень конкретизации сторон может быть различной : а) точно определена обязанная сторона; б) точно определена только управомоченная сторона, а круг обязанных лиц не определён; в) точно определены обе стороны.

6. В структуру правоотношения входят четыре элемента: объекты, субъекты, содержание права.

Таковы основные признаки правоотношений. И, учитывая данную позицию, можно сказать, что правоотношение – это “право в жизни”.

 

 

 

 

 

2. Структура правовых  отношений

2.1. Субъекты правовых  отношений

        

  Термин “субъект” в законодательстве и юридической литературе может употребляться в самых разнообразных значениях: субъект права, субъект правоотношения, субъект правонарушения, субъект юридической ответственности.

По современным теоретическим  воззрениям субъектом правового отношения могут быть индивиды (физические лица) и организации, которые обладают признаваемыми правовыми нормами юридическими качествами, позволяющими им быть носителями субъективных прав и обязанностей. Эти качества (свойства) охватываются таким сложным юридическим понятием, как правосубъектность.

В сфере частного права (гражданского, семейного, трудового, земельного и др.) субъекты права подразделяются на физических и юридических лиц. К физическим лицам относятся  граждане, лица без гражданства, иностранные граждане. К организациям, прежде всего, относятся юридические лица, некоторые иные коллективные образования, само государство в целом (оно может выступать и в виде юридического лица в некоторых имущественных отношениях).

Субъектами права в  прошлом признавались не все, например, рабы, которые могли быть лишь объектами правовых отношений (предметом купли-продажи). В римском праве раб рассматривался как “говорящее орудие”, предмет, вещь. Впрочем, там не было равенства и среди свободных.

При феодализме крепостные крестьяне тоже не были полноправными гражданами, а значит, и полноценными субъектами права. Феодальное право было правом привилегий, оно чётко проводило градацию людей в зависимости от социального происхождения, звания и т.д.

Теоретические представления о субъекте правоотношений в XIX – XX веках претерпевали большие изменения, отражая само динамическое развитие правовой системы.

Как правило, следует  обратить внимание на сходство и различие понятий “субъекты права ”  и “субъекты правоотношений”. Во-первых, конкретный гражданин (физическое лицо) как постоянный субъект права не может быть одновременно участником всех правовых отношений. Во-вторых, новорождённые, малолетние дети, душевнобольные лица, будучи субъектами права, не являются субъектами правовых отношений. В-третьих, правовые отношения не единственная форма реализации права. Нормы права могут быть реализованы и вне правовых отношений.

Каким бы то ни было правоотношение, оно должно заключать в себе не менее двух субъектов (простое правоотношение), так как отдельный индивид не может находиться в каком либо общественном отношении с самим собой. В правоотношении возможно несколько или даже неограниченное число субъектов (сложное правоотношение). Но с юридической точки зрения в таких правоотношениях просматриваются две противоречивые стороны – управомоченная и правообязанная.

Субъектами правоотношений могут быть не только человек или  общность людей, но и животные (существуют юридические нормы, определяющие отношения  человека к животным – прививки, выгул, порядок  содержания и т.д.).

Итак, учитывая, что субъекты правоотношений (по В. С. Нерсецянцу)4 – это лица или организации, за которыми признано законом особое юридическое свойство (качество) правосубъектности, дающее возможность участвовать в различных поавоотношениях с другими лицами и организациями, в юридической литературе выделяют различные виды субъектов правовых отношений.

Виды субъектов правоотношений:

  1. индивидуальные субъекты (физические лица): граждане, иностранные граждане, лица без гражданства (апатриды), лица с двойным гражданством (бипатриды);
  2. социальные общности: народ, нация, трудовой коллектив и др.
  3. коллективные субъекты (юридические лица): а) государство;                          б) организации. Организации: государственные (государственные органы, государственные учреждения и предприятия) и негосударственные (общественные объединения: партии, профсоюзные организации, СМИ и др.,  хозяйственные организации, религиозные организации ).

Однако следует сказать, что не все объединения и учреждения являются коллективными субъектами правоотношений, а только те, которые могут выступать (выступают) в качестве юридического лица.

                       

Правосубъектность физических лиц

Как уже упоминалось  выше, нормами права предусмотрена  способность (возможность) быть участником правоотношения, т.е. обладать правосубъектностью. В Международном пакте о гражданских и политических правах, принятом ООН в 1996 г. указывается: “Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности”. Правосубъектность физических лиц (индивидов)  в основу определения включает два критерия: 1) возрастная характеристика (определённый возраст); 2) зрелость психики, отсутствие психологических дефектов.

Исследуя правосубъектность  физического лица необходимо прежде всего исходить из того, что юридическое качество субъекта права включает в себя три элемента:

- правоспособность;

- дееспособность;

- деликтоспособность.

Иногда сюда относят и правовой статус субъекта права (например, М.Н.Марченко)5, но согласиться с этим едва ли можно, поскольку правовой статус – явление, относящееся к объективному праву (закреплённые в правовых нормах права и обязанности), а правосубъектность – субъективное свойство каждого отдельного лица.

Правоспособность – это возможность (способность) субъекта иметь субъективные права и юридические обязанности. Правоспособность предусмотрена в нормах права, гарантируется государством, возникает в момент рождения человека и прекращается его смертью (ч.2 ст.16 ГК РБ)6. Правоспособность не зависит от личностных качеств человека, ей обладает как совершеннолетний, так и малолетний, как психически больной, так и здоровый человек. Важно иметь в виду, что правоспособность – это не фактическое правообладание, а постулируемая возможность или способность к этому. Иными словами – это право на право. В современном мировом сообществе все люди признаются правоспособными. Причём правоспособность является равной для всех граждан независимо от пола, национальности, происхождения, имущественного положения, места жительства, отношения к религии и т.д. Правоспособность характеризуется пассивностью.

Интересное, на мой взгляд, определение  правоспособности даёт Н.М.Коркунов7: “Правоспособность означает только то, что лицо может иметь известные права, но это ещё не значит, что оно ими действительно обладает. Каждый способен иметь право собственности на имущество, но отсюда вовсе не следует, что уже имеет его”. А вообще впервые понятие правоспособности было сформулировано и введено в практику буржуазными кодексами XIX века (французский гражданский кодекс 1804 года и германское гражданское уложение 1896 г.). К этому времени категорией правоспособности пользовалось и английское гражданское право. Как видно, рассматриваемый институт обязан своим происхождением гражданскому законодательству, однако впоследствии он приобрёл более широкое значение.

Различают общую, отраслевую и специальную  правоспособность. Общая представляет собой принципиальную возможность  лица иметь любые права и обязанности  из числа предусмотренных действующим законодательством, хотя фактическое обладание правами может наступить лишь при известных условиях. Отраслевая правоспособность даёт возможность приобретать права в тех или иных отраслях права (например, в семейном, избирательном, трудовом и др.). Специальная (профессиональная) правоспособность – такая правоспособность, для наличия которой требуется специальное образование или умения, навыки, талант.

          Дееспособность – это предусмотренная  нормами права способность гражданина  своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (ч.1 ст.20 ГК РБ). Дееспособность, в отличие от правоспособности, зависит от возраста, физического состояния лица, личных качеств человека, которые появляются у него по мере умственного, физического, социального развития.

В гражданском праве  выделяется градация различных степеней дееспособности.

       Полная дееспособность  наступает с 18 лет (с достижением  гражданского совершеннолетия), о  чём свидетельствует ч.1 ст.20 ГК РБ.

В случае, когда  законодательством допускается  эмансипация (ч.1 ст.26 ГК РБ) или вступление в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего  возраста, приобретает дееспособность в полном объеме соответственно с момента принятия решения об эмансипации или со времени вступления в брак (ч.2 ст.20 ГК РБ)

Все граждане имеют равную дееспособность, если иное не установлено  законодательством (ч.3 ст.20 ГК РБ).

        Неполной (или частичной) дееспособностью обладают несовершеннолетние лица. Объём её зависит от возраста. Так, дееспособность несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет (малолетних) имеет следующие основания:  за несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет (малолетних) сделки могут совершать от их имени только их законные представители - родители, усыновители или опекуны. К сделкам законных представителей такого несовершеннолетнего с его имуществом применяются правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 ст.35 ГК РБ. Но есть и исключении, когда несовершеннолетние в возрасте до 14 лет вправе самостоятельно совершать: 1) мелкие бытовые сделки; 2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгод, не требующие нотариального удостоверения или оформления либо государственной регистрации; 3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или свободного распоряжения (ч.2 ст.27 ГК РБ).

 А несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без согласия своих законных представителей – родителей, усыновителей и попечителей: 1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными собственными доходами; 2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законодательством результата своей интеллектуальной деятельности; 3) вносить денежные средства в банки или небанковские кредитно-финансовые организации и распоряжаться ими в соответствии с законодательством; 4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные пунктом 2 ст.27 ГК РБ. По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть членами кооперативов в соответствии с актами законодательства о кооперативах (ч.2 ст.25 ГК РБ).

Информация о работе Понятия и признаки правовых отношений