Правовые категории наследственного права

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Апреля 2013 в 16:20, курсовая работа

Описание работы

Актуальность темы работы заключается в том, что вопросы наследственного права в настоящее время приобретают все большую остроту. Это объясняется, в первую очередь, тем, что в результате становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства, значительно расширился. Так, если раньше самым ценным переходящим по наследству имуществом были, к примеру, автомобиль, дача, вклад (при этом обладателями такого имущества были далеко не все граждане), то сейчас объектами наследственного права могут быть и квартиры, и жилые дома, и земельные участки, и другие виды имущества. В связи с этим нормы наследственного права (до недавнего времени мало кого интересовавшие) сейчас приобретают особую важность.

Содержание работы

Введение
Глава 1. Основные понятия наследственного права … стр.5
1.1 Понятие наследства … стр.5
1.2 Основания наследования … стр.8
1.3 Наследование по закону и по завещанию … стр.15
Глава 2. Правовые категории наследственного права … стр.22

2.1 Время и место открытия наследства … стр.22

2.2 Принятие наследства … стр.

Заключение

Список использованной литературы

Файлы: 1 файл

гражданское право.docx

— 76.53 Кб (Скачать файл)

Не смотря на то, что завещание является единоличной, односторонней сделкой, как пишет  Барщевский М.Ю. на практике имеются  случаи, когда суды признают действительным завещания, составленные от имени двух лиц. По конкретному делу «суд обратил  внимание на то, что составление  завещания от имени двух лиц не противоречит закону». «Как и К. Б. Ярошенко, я не могу согласиться с таким  решением суда» отмечает Барщевский М.Ю.

Следует отметить, что не всякое распоряжение, составленное на случай смерти, является завещанием. Например, договор страхования жизни  в пользу третьего лица тоже является распоряжением страхователя на случай смерти, но завещанием его признать нельзя, поскольку страхователь распоряжается  не своим, а таким имуществом, право  на которое возникает только после  его смерти и поэтому не может  принадлежать при жизни самому наследодателю.

Для судебной и нотариальной практики часты случаи, когда завещатель, указав определенное лицо в завещании  наследником конкретного имущества, фактически передает имущество будущему наследнику, а тот, в свою очередь, обязуется предоставить завещателю пожизненное содержание. В данном случае имеет место двусторонняя сделка, сводящаяся, по существу, к договору об отчуждении имущества с условием пожизненного содержания.

Такой вид сделок часто используется в мошеннических  целях, когда наследодатель завещает «несуществующее имущество» или  же в последствии передумывает и  меняет наследника на иное лицо. Так, например, бабушка завещала свою квартиру сторонним  людям с условием ее пожизненного содержания. После ее смерти выяснилось, что таких «завещаний» с условием содержания было составлено несколько, а в последнем завещании в качестве наследника был указан внук.

Поэтому, разрешая вопрос о юридической судьбе такого рода сделок, необходимо руководствоваться  правилами п.2 ст.170 ГК РФ, т.е. правилами  о притворных сделках. Другими словами, при отсутствии в данной сделке чего-либо противозаконного к ней следует  применять правила той сделки, которую стороны действительно  имели в виду.

Поскольку наследодатель  в любое время может изменить или отменить ранее составленное им завещание по любой причине, в  том числе и при совершении противоправных действий, он сам может  осуществить защиту от посягательств  на свободу завещания. Такие его  действия можно рассматривать как  самозащиту гражданских прав (путем  восстановления положения, существовавшего  до нарушения права), и они осуществляются самостоятельно, без обращения в  государственные органы. Конечно, завещание, как и любая другая сделка, заключенная  под влиянием обмана, насилия, угрозы, может быть признана судом недействительной. Однако представляется, что такое  возможно лишь после смерти наследодателя  по иску заинтересованных лиц. Поскольку  при жизни наследодатель сам  вправе осуществить свою защиту, нет  необходимости в применении мер  государственного принуждения. Иное решение  вопроса привело бы к необоснованному  ограничению прав наследодателя. Кроме  того, вопрос о действительности завещания  реально возникает только после  открытия наследства, а до того времени  завещание юридической силы не имеет. Из этих же соображений, по-видимому, в  текст части третьей ГК РФ включена норма о том, что оспаривание  завещания до открытия наследства не допускается (п.2 ст.1131 ГК РФ), а также  указывается, что завещание является односторонней сделкой, действительность которой определяется на момент открытия наследства. Поэтому следует признать, что до открытия наследства юрисдикционная форма защиты, требующая вмешательства  компетентных органов (в данном случае - подача искового заявления о признании  завещания недействительным) наследодателем, как правило, не используется. Обращение  же к этой форме защиты возможно, например, при наличии препятствий  для выражения "последней воли" со стороны нотариуса, отказывающего  в удостоверении завещания. Защита права происходит в судебном порядке  при обжаловании отказа в совершении нотариальных действий по правилам особого  производства (гл.32 ГПК РСФСР).

На практике встречаются  случаи включения в брачный договор  условий, ограничивающих свободу завещания (например, обязательство совершить  завещание в пользу супруга, кого-либо из детей и т.п.). При наличии  такого условия в брачном договоре оно является ничтожным как ограничивающее правоспособность супругов (п.3 ст.42 Семейного  кодекса Российской Федерации.

В юридической литературе высказывалась точка зрения, что  лишение граждан права наследования следует рассматривать как ограничение  правоспособности.

Гражданская правоспособность, т.е. способность иметь гражданские  права и нести гражданские  обязанности, признается в равной мере за всеми гражданами. Ограничить граждан  в правоспособности можно лишь в  случаях и в порядке, установленных  законом (ч.1 ст.22 ГК РФ). Представляется, что под ограничением правоспособности следует понимать лишение способности  иметь какое-либо право, применяемое в случаях и порядке, установленных законом, за совершение правонарушения, как правило, на определенный срок.

При лишении граждан  права наследования по мотивам недостойного поведения следует говорить не об ограничении гражданской правоспособности, а о лишении лица конкретного  субъективного права, Лишение субъективного  гражданского права означает полное прекращение существования того конкретного права, которое гражданин  имел. Ограничение же правоспособности возможно, как правило, лишь на определенный срок. Кроме того, в отличие от правоспособности субъективное гражданское  право предполагает правообладание, наличие конкретного субъективного  права у лица, управомоченного  совершать определенные действия и  требовать надлежащего поведения  от других лиц. Закон предусматривает  возможность лишения гражданина принадлежащего ему субъективного  права, однако при этом гражданин  остается полностью правоспособным.

Глава 2. Правовые категории наследственного  права

2.2 Время  и место открытия наследства

Наследственные  правоотношения возникают с открытием  наследства. Условием открытия наследства закон называет смерть человека или  объявление его умершим (ст. 1113 ГК РФ).

Данные юридические  факты являются необходимыми элементами сложных юридических составов, порождающих  несколько взаимосвязанных между  собой правоотношений.

Смерть гражданина как событие, влияющее на возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей, относится к числу  актов гражданского состояния и  в соответствии с действующим  законодательством подлежит государственной  регистрации (см. ст. 47 ГК РФ и Закон  об актах гражданского состояния). Основанием для государственной регистрации  смерти является документ установленной  формы, выданный медицинской организацией или частнопрактикующим вpaчом. Кромe того, подтверждением смерти может  быть судебное решение по делу об установлении факта смерти (пп. 8 п. 2 ст. 264 ГПК РФ).

Под объявлением  гражданина умершим понимается "юридическая (презюмируемая) смерть", устанавливаемая  судом в порядке особого производства на основании норм материального  права. По общему правилу (ст. 45 ГК РФ) гражданин  может быть объявлен умершим, если в  месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение  пяти лет. Вместе с тем, если гражданин  пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание  предполагать его гибель от определенного  несчастного случая (авиакатастрофа, гибель в результате взрыва жилого дома и т.п.), объявление гражданина умершим может последовать спустя шесть месяцев после его исчезновения. Особые правила установлены для  военнослужащих и иных граждан, пропавших  без вести в связи с военными действиями. Таких лиц суд может  объявить умершими не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания  военных действий. На военнослужащих и иных граждан, пропавших без  вести в так называемых горячих  точках на территории Российской Федерации, данное правило не распространяется, поскольку официально такие территории не являются местом проведения военных  действий.

Объявление гражданина умершим влечет те же правовые последствия, что и физическая смерть (в том  числе и обязательность государственной  регистрации в органах загса). Вместе с тем, поскольку объявление умершим - лишь презумпция смерти, закон  предусматривает особые последствия  возможной явки гражданина, объявленного умершим (ст. 46 ГК РФ).

Независимо от времени  своей явки гражданин может потребовать  от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно (а  значит, и по наследству) перешло  к этому лицу после объявления гражданина умершим, за исключением  денег и ценных бумаг на предъявителя, которые не могут быть истребованы  от добросовестного приобретателя.

Лица, к которым  имущество гражданина, объявленного умершим, перешло по возмездным сделкам, от обязанности возвращать такое  имущество освобождаются, за исключением  случаев, когда доказано, что, приобретая имущество, они знали, что объявленный  умершим находится в живых. При  невозможности возврата в натуре имущества, приобретенного по возмездным сделкам, недобросовестные приобретатели  обязаны компенсировать его стоимость.

Брак гражданина, объявленного умершим, может быть восстановлен органом загса по совместному  заявлению супругов при условии, что ни один из них не вступил  в новый брак (ст. 26 СК РФ).

Возвращаясь к вопросу  об условиях открытия наследства, следует  учитывать, что для лиц, оформляющих  наследственные права, единственным документом, подтверждающим смерть наследодателя, является свидетельство о смерти, которое выдается органом, осуществившим  регистрацию, как при констатации  факта смерти, так и при объявлении гражданина умершим.

Никакие другие подтверждения (в том числе судебное решение  или личное присутствие лица, производящего  оформление наследственных прав, при  кончине гражданина) не могут служить  основанием совершения нотариальных действий, необходимых для реализации наследственных прав.

Формы бланков записей  актов гражданского состояния и  формы бланков свидетельств о  государственной регистрации актов  гражданского состояния утверждены постановлением Правительства РФ от 6 июля 1998 г. N 709 "О мерах по реализации Федерального закона "Об актах гражданского состояния".

Помимо доказательства самого факта открытия наследства, свидетельство о смерти позволяет  установить дату смерти наследодателя, на которую принято ориентироваться  при установлении времени открытия наследства.

Время открытия наследства играет важную роль в развитии наследственных правоотношений. На момент открытия наследства устанавливается применимое законодательство, определяется круг лиц, призываемых  к наследству, состав наследственного  имущества, порядок и сроки его  принятия, основания призвания к  наследованию, а также решаются многие другие значимые вопросы.

Для целей наследственного  правопреемства используется традиционное для отечественного правопорядка понимание  времени открытия наследства. Таковым  принято считать день смерти гражданина. Причем этот день может быть определен  не только на основании медицинского заключения, но и судебным решением по делу об установлении факта смерти.

Наряду с этим наследство может также открываться  в день вступления в законную силу решения суда об объявлении лица умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели (п. 3 ст. 45 ГК РФ).

При этом возможно возникновение ситуаций, когда день вступления в законную силу решения  суда и день предполагаемой либо фактической  смерти, указанный в судебном решении, будут располагаться во времени  на весьма значительном удалении друг от друга, в том числе и за пределами  срока, установленного для принятия наследства. В период действия прежнего законодательства подобные ситуации, как правило, завершались еще  одним обращением в суд с целью  продлить пропущенный по уважительной причине срок на принятие наследства. Новый ГК разрешил отмеченную проблему. В соответствии с п. 1 ст. 1154 в случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может  быть принято в течение шести  месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его  умершим.

Отдельного внимания заслуживают случаи, когда в один и тот же день (независимо от конкретного  времени) умирают граждане, которые  при иных обстоятельствах могли  бы призываться к наследованию друг после друга. По действующему законодательству они считаются умершими одновременно и друг после друга не наследуют. Такие лица в гражданском праве  именуются коммориентами (commorientes - умирающие  одновременно). В ранее действовавшем  законодательстве не содержались правила  о лицах, считавшихся умершими одновременно, и хотя судебная практика выработала соответствующие рекомендации, споры  о наследстве, обусловленные проблемами коммориентов, не переставали возникать  вплоть до недавнего времени.

Предположим, что  в результате дорожно-транспортного  происшествия пострадали члены одной  семьи (например, супруги). По дороге в  больницу скончался один из них, а  в больнице спустя несколько часов  другой. Если смерть обоих произошла  в течение одних суток, то супруг, умерший позднее, наследовать после  ранее умершего не будет, но если один из супругов скончался хотя бы на первой минуте следующих суток (т.е. в другой день), то он по закону приобрел право  на принятие наследства после ранее  умершего супруга.

Вместе с тем, применяя правила о коммориентах, можно столкнуться и с парадоксальными  ситуациями. Так, если лица, имеющие  право наследовать один после  другого, умирают в один и тот  же момент, но при этом смерть застает  каждого из них в разных часовых  поясах, может случиться, что один из них приобретет право наследовать  после другого, поскольку в одном  из часовых поясов уже наступили  другие сутки.

При возникновении  ситуации с коммориентами наследственное имущество определяется после каждого  из умерших и к наследованию обособленно  призываются наследники каждого  из них.

Вместе с тем  приведенное правило имеет отдельные  исключения. Во-первых, доля наследника по закону, умершего одновременно с  наследодателем, переходит по праву  представления к его соответствующим  потомкам в случаях, предусмотренных  п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143 и п. 2 ст. 1144 ГК РФ, и делится между ними поровну (п. 1 ст. 1146). Во-вторых, если одновременно с наследодателем умирает наследник, которому подназначен другой наследник, имущество наследодателя переходит  к подназначенному наследнику (п. 2 ст. 1121). Если же завещатель не подназначил наследника, то действует общее правило о наследовании после коммориентов.

Правильное определение  места открытия наследства имеет  большое практическое значение. С  учетом места и времени открытия наследства устанавливается круг лиц, призываемых к наследованию, и  применимое законодательство. По месту  открытия наследства происходит его  принятие либо отказ от него; кредиторы  наследодателя предъявляют требования к принявшим наследство наследникам; подаются заявления о принятии мер  охраны наследственного имущества; наследники обращаются за выдачей свидетельств о праве на наследство, а также  совершаются иные значимые для развития наследственных правоотношений действия.

Информация о работе Правовые категории наследственного права