Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Апреля 2013 в 20:39, шпаргалка
Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по "Гражданскому праву".
Правом на исполнение завещательного возложения обладают все заинтересованные в исполнении завещательного возложения лица (наследники, общественные организации и др.). Если иное не предусмотрено в завещании, данное право реализуется в судебном порядке. Завещательное возложение отличается от завещательного отказа по следующим критериям:
Завещательное возложение осуществляется из предоставленного имущества завещателем. Сначала производятся расчеты с кредиторами по долгам данного имущества, затем бронирование обязательной доли (если исполнение завещательного возложение возложено на необходимого наследника), после чего посредством данного имущества приводится в исполнение завещательное возложение. Завещатель согласно законодательству может оставить посредством завещательного возложения своих животных на попечение указанных им лиц, а также осуществлять за ними необходимый надзор и уход. Ненадлежащий надзор или уход за животными может послужить основанием обращения общественных организаций в суд с заявлением о возможности прекращения завещательного возложения и передачи животных им на попечение вместе со средствами, предназначенными для их содержания. Если завещательное возложение носит имущественный характер, то применяются правила, предусмотренные к завещательному отказу.
Законом установлены случаи перехода к другим наследникам обязанности исполнения как завещательного отказа, так и завещательного возложение. Если вследствие стечения обстоятельств доля наследника, которому надлежало исполнить завещательный отказ или завещательное возложение, переходит к иным наследникам, последние обязаны исполнить завещательное распоряжение завещателя. Данное положение действует, если иное не предусмотрено завещанием. Имеются различия при исполнении завещательного отказа и завещательного возложения иными наследниками. Право на получение завещательного отказа не представляется возможным посредством наследственной трансмиссии, а лишь прямым подназначением, предусмотренным завещателем. В свою очередь завещательное возложение может переходить в порядке наследования.
28 Право собственности : понятие, содержание и формы.
Право собственности - центральный институт в системе вещных прав. Важность и значимость отношений собственности закреплены в Конституции РФ, которая устанавливает ряд принципиальных положений о собственности. Статья 8 Конституции РФ гласит: в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Согласно ст. 35 Конституции РФ право частной собственности охраняется законом, каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им, право наследования гарантируется.
Согласно ст. 209 ГК под правом собственности понимается мера дозволенного поведения лица по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим ему имуществом.
Объектом права собственности могут быть все материальные объекты окружающего нас мира, которые ст. 128 ГК именует вещами. Это, прежде всего, земля и другие природные ресурсы, предприятия, строения, оборудование, транспортные средства, сырье, готовая продукция, а также ценные бумаги и деньги.
В содержание права собственности входит триада полномочий собственника: владение, пользование, распоряжение.
Правомочие владения - это обеспечиваемая законом возможность хозяйственного господства собственника над его имуществом. Фактического обладания им не требуется, достаточно иметь возможность использовать имущество. Владельцем имущества могут быть не только его собственник, но и иные лица, например, получившие имущество по договору.
Правомочие пользования представляет собой обеспечиваемую законом возможность извлекать из имущества его полезные свойства. Пользование имуществом включает получение от него плодов, продукции и доходов (ст. 136 ГК).
Правомочие распоряжения - это обеспечиваемая законом возможность определять юридическую судьбу имущества посредством совершения разного рода сделок: сдавать имущество внаем, дарить, продавать и т.д. Распоряжением являются уничтожение имущества собственником, а также отказ от права собственности, о чем прямо говорится в ст. 236 ГК.
Обязанности собственника. Наделяя собственника широкими правомочиями на использование принадлежащего ему имущества, закон одновременно возлагает на него ряд обязанностей.
Прежде всего, собственник не может нарушать права третьих лиц, что в общей форме ясно выражено в ч. 1 ст. 55 Конституции РФ. Применительно к отношениям гражданского права в ГК также указывается, что действия собственника не должны нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц (п. 2 ст. 209 ГК).
Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества (ст. 210 ГК) и, прежде всего, обязан платить установленные государством налоги на имущество и другие обязательные платежи, если иное не установлено законом или договором. Эта его обязанность выражена в ст. 57 Конституции РФ и конкретизируется в актах налогового законодательства.
Наконец, собственник несет риск случайной гибели принадлежащего ему имущества (ст. 211 ГК) вследствие естественных причин (износ, использование и т.д.) и воздействия стихийных и других неблагоприятных внешних факторов, если иное не установлено законом или договором.
Конституция РФ, а вслед за ней ГК РФ устанавливают, что в России признаются и равным образом защищаются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.
Частную собственность следует определять как право граждан и юридических лиц свободно владеть, пользоваться и распоряжаться любым имуществом и использовать его для любой деятельности, кроме случаев, предусмотренных законом.
Государственная собственность может принадлежать как Российской Федерации, так и ее субъектам. Круг объектов федеральной собственности не ограничен, он включает природные ресурсы, а также все другие объекты, имеющие общегосударственное и оборонное значение.
Субъектами муниципальной собственности выступают муниципальные образования. Правовой статус таких образований как собственников имущества определяется Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
Из положений Конституции РФ следует, что всем формам права собственности государство предоставляет равный режим, они находятся в равных условиях и защищаются равным образом.
29 Понятие и содержание договора строительного подряда.
По договору строительного
подряда подрядчик обязуется
в установленный договором срок
построить по заданию заказчика
определенный объект либо выполнить
иные строительные работы, а заказчик
обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения
работ, принять их результат и уплатить
обусловленную цену (п.1 ст.740 ГК). Сравнивая
данное определение с легальным определением
договора обычного подряда (п.1 ст.702 ГК),
нетрудно заметить, что наряду с предметом
договора существенными условиями договора
строительного подряда являются цена
и срок договора, без согласования которых
договор не может считаться заключенным.
Кроме того, особо выделяется такая обязанность
заказчика, как "создание подрядчику
необходимых условий для выполнения работ".
Договор строительного подряда носит
консенсуальный, возмездный и взаимный
характер. Основной сферой его применения
является предпринимательская деятельность.
В отличие от иных консенсуальных договоров,
подряд не может быть исполнен непосредственно
в момент заключения договора, поскольку
для достижения требуемого результата
следует затратить известное время на
выполнение работы.
Возмездность договора строительного
подряда проявляется в том, что подрядчик
выполняет работу за вознаграждение, право
на получение которого у него возникает
по выполнению и сдаче, как правило всей
работы заказчику, кроме случаев установленных
законом или договором.
Договор строительного подряда в настоящее
время утратил плановый характер и заключается,
как правило, по свободному усмотрению
сторон. Это, однако, не означает, что отпали
все административно-правовые предпосылки
договорных отношений в рассматриваемой
области. И сейчас, чтобы реально приступить
к строительству того или иного объекта,
необходимо получить разрешения и согласования
целого ряда уполномоченных государственных
органов. Инвестор (заказчик) обычно принимает
решение о начале строительства на основе
подготовленного по его заданию технико-экономического
обоснования строительства объекта. Однако
само технико-экономическое обоснование
(ТЭО) и составленная на его основе проектная
документация подлежат, во-первых, обязательной
государственной экспертизе и, во-вторых,
утверждению в установленном законом
порядке.
В связи с тем, что
по договору строительного подряда подрядчик
должен выполнить, как правило, большой
объем строительных работ, параметры которых
заданы технической документацией, закон
придает большое значение тому, как должны
строиться взаимоотношения сторон в связи
с подготовкой, уточнением и изменением
технической документации.
Независимо от того, кто - заказчик или
подрядчик - готовит техническую документацию,
а также смету, оба этих документа подлежат
обязательному согласованию сторонами
и после этого остаются, как правило, неизменными
до завершения строительства. Подрядчик
должен осуществлять строительство и
связанные с ним работы в соответствии
с технической документацией, определяющей
объем, содержание работ и другие предъявляемые
к ним требования, и со сметой, определяющей
цену работ. Предполагается, что технической
документацией охватывается весь комплекс
работ по строительству, а в согласованной
сторонами смете учтены затраты на все
необходимые работы.
Заказчик должен прямо выразить свое согласие
на производство подрядчиком этих работ
и соответствующее увеличение сметной
стоимости строительства. Если заказчик
в течение десяти дней или в иной установленный
законом или договором срок не ответит
на сообщение подрядчика, последний обязан
приостановить соответствующие работы
с отнесением убытков, вызванных простоем,
на счет заказчика. Подрядчик, не выполнивший
данную обязанность, равно как и подрядчик,
вообще не сообщивший заказчику о выявлении
неучтенных работ, но выполнивший их, лишается
права требовать от заказчика оплаты выполненных
им дополнительных работ и возмещения
вызванных этим убытков. Если, однако,
он сумеет доказать необходимость немедленных
действий в интересах заказчика, в частности,
в связи с тем, что приостановление работ
могло привести к гибели или повреждению
объекта строительства, заказчик не может
отказаться от оплаты выполненных работ.
В свою очередь, заказчику предоставляется
возможность освободиться от возмещения
убытков, вызванных простоем подрядчика
в связи с приостановлением работ, если
он докажет отсутствие необходимости
в проведении дополнительных работ (п.3
ст.743 ГК).
Если заказчик согласен
на проведение и оплату дополнительных
работ, подрядчик не вправе отказаться
от их выполнения. Возможны лишь два
исключения из этого правила:
· во-первых, подрядчик может сослаться на то, что соответствующие
работы не входят в сферу его профессиональной
деятельности
· во-вторых, подрядчик может быть освобожден
от их выполнения, если докажет, что он
не может выполнить соответствующие работы
по независящим от него причинам,
Считая согласованную сторонами проектно-сметную
документацию в принципе неизменяемой
до окончания строительства, законодатель,
однако, учитывает, что в период действия
договора у сторон может возникнуть потребность
в ее пересмотре. Необходимость в этом
может быть обусловлена разными причинами,
в частности, усовершенствованием отдельных
проектных решений, изменением конкретных
потребностей заказчика, требованиями
уполномоченных государственных органов,
и т.д.
Заказчик в этом отношении находится в
более привилегированном положении, так
как ему предоставляется возможность
вносить изменения в техническую документацию
без каких-либо ссылок на не зависящие
от него обстоятельства. Он может сделать
это и по своему усмотрению, но при условии,
что вызываемые этим дополнительные работы
по стоимости не превышают 10% указанной
в смете обшей стоимости строительства
и не меняют характера предусмотренных
в договоре строительного подряда работ.
Если указанное условие заказчиком соблюдено,
подрядчик не вправе отказаться от проведения
дополнительных работ, вызванных изменением
технической документации.
Что касается подрядчика, то он вправе
требовать лишь изменения сметы, но не
технической документации. В техническую
документацию подрядчик без согласования
с заказчиком не может вносить никаких,
даже незначительных, изменений. Лишь
в том случае, когда в технической документации
им обнаружен явный дефект, подрядчик
вправе его устранить и потребовать от
заказчика возмещения связанных с этим
разумных расходов (п. 4 ст. 744 ГК). По смыслу
закона, такое право появляется у подрядчика
лишь тогда, когда, во-первых, техническая
документация готовилась не самим подрядчиком,
а заказчиком, и, во-вторых, он своевременно
известил заказчика о наличии ошибки в
технической документации.
30 Понятие наследственной трансмиссии.
ля каждого наследника
основанием возникновения субъективного
наследственного права будет
собственный сложный
В соответствии со ст. 1156 ГК РФ (Гражданского
кодекса Российской Федерации), если наследник,
призванный к наследованию по завещанию
или по закону (трансмиттент), умер после открытия наследства, не
успев принять его в установленный законом
срок, право на принятие причитавшегося
ему наследства переходит к его наследникам
по закону (трансмиссарам), а если все наследственное имущество
было завещано – к его наследникам по
завещанию, что со времени римского права
именуется наследственной трансмиссией.
Наследственная трансмиссия осуществляется, когда наследник, призванный
к наследованию по завещанию или по закону,
умер после открытия наследства, не успев
его принять в установленный срок. Наследственная трансмиссия по своему характеру очень похожа на
наследование по праву представления,
однако для выполнения условий, изложенных
в ст. 1156 ГК РФ, необходимо, чтобы наследник
умер после открытия наследства, на долю
в котором он имел право, не успев его принять.
Таким образом, если наследник, который
был уже призван к наследованию по закону
либо по завещанию, умер, не успев принять
наследство в установленный для такого
принятия срок, право переходит к его наследникам.
Следует учитывать, что такой наследодатель
и умерший его наследник не должны быть коммориентами, т.е. лицами, умершими в один день. Такие
граждане согласно п. 2 ст. 1114 ГК РФ считаются
умершими одновременно и не наследуют
друг после друга. В этом случае не возникает
ситуации, описываемой в ст. 1156 ГК РФ, поэтому
право на принятие наследства у наследников
одного из умерших в порядке его перехода
не возникает.
Наследство согласно ст. 1113 ГК РФ открывается
со смертью гражданина. Объявление гражданина
умершим и вступление в силу соответствующего
постановления суда влечет за собой те
же правовые последствия, что и смерть
гражданина.
Срок для принятия наследства, установленный
ГК РФ, составляет шесть месяцев с момента
открытия наследства (ст. 1154). Поэтому не принявшее наследство,
однако умершее по истечении шестимесячного
срока лицо теряет право на принятие наследства,
а потому переход такого права невозможен.
Такое лицо считается не принявшим наследство.
Однако, если право такого наследника
возникало вследствие отказа наследника
от наследства или его отстранения в порядке,
предусмотренном ст. 1117 ГК РФ, срок для
такого принятия составляет также шесть
месяцев. Поэтому наследники умершего
в течение этих шести месяцев также получают
право на принятие наследства.
Статья 1156 ГК РФ определяет круг лиц, к
которым переходит право на принятие наследства
в указанных случаях. К таким лицам относятся
наследники по закону, а если все наследственное
имущество было завещано – наследники
по завещанию.