Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Января 2013 в 20:13, курсовая работа
В литературе публичное и частное право признаются в качестве реальных категорий и явлений российской правовой действительности, поэтому необходимо определить, что они собой представляют, выявить различные аспекты их соотношения, внешние связи, изучить их влияние на развитие правовой системы.
За исходное при определении публичного и частного права предлагается взять высказывание Ульпиана, которое получило дальнейшее развитие в трудах многих ученых прошлого и современности. Ульпиан полагал, что публичное право характеризует положение Римского государства в целом, а частное право относится к пользе отдельных лиц (Д.1.1.1.2). С тех пор считается, что первое отражает и охраняет общие интересы государства, а второе направлено на удовлетворение потребностей и защиту интересов конкретного человека.
Введение ……………………………………………………………...........……….3
1 Гражданское право – частное право…………………………………………….6
1.1 Термин "гражданское право"……………………………………….................6
1.2 Понятие и особенности частного права……………………………………....7
1.3 Частное право в России………………………………………….…................10
1.4 Соотношение частного и публичного права………………………………...11
2 Система частного права……………………………………………………..….14
2.1 Развитие системы частного права в России…………………………………14
2.2 Система гражданского права………………………………………………....17
2.3 Основные системы континентального гражданского права……………….19
2.4 Система частного права в зарубежных правопорядках…………………….20
Заключение………………………………………………………………………...22
Глоссарий………………………………………………………………………….26
Список использованных источников……………
Версия шаблона |
2.1 |
Филиал |
Троицкий |
Вид работы |
Курсовая работа |
Название дисциплины |
Теория государства и права |
Тема |
Соотношение публичного и частного права |
Фамилия студента |
Аптикеев |
Имя студента |
Ринат |
Отчество студента |
Минуллинович |
№ контракта |
04403100101002 |
Введение ………………………………………………………
1 Гражданское право – частное право…………………………………………….6
1.1 Термин "гражданское право"……………………………
1.2 Понятие и особенности
частного права……………………………………..
1.3 Частное право в
России………………………………………….…......
1.4 Соотношение частного и публичного права………………………………...11
2 Система частного
права……………………………………………………..….
2.1 Развитие системы
частного права в России…………………
2.2 Система гражданского права………………………………………………....17
2.3 Основные системы континентального гражданского права……………….19
2.4 Система частного права в
зарубежных правопорядках………………
Заключение……………………………………………………
Глоссарий………………………………………………………
Список использованных источников…………………………………………….29
Приложение А………………………...………………
В литературе публичное и частное право признаются в качестве реальных категорий и явлений российской правовой действительности, поэтому необходимо определить, что они собой представляют, выявить различные аспекты их соотношения, внешние связи, изучить их влияние на развитие правовой системы.
За исходное при определении публичного и частного права предлагается взять высказывание Ульпиана, которое получило дальнейшее развитие в трудах многих ученых прошлого и современности. Ульпиан полагал, что публичное право характеризует положение Римского государства в целом, а частное право относится к пользе отдельных лиц (Д.1.1.1.2). С тех пор считается, что первое отражает и охраняет общие интересы государства, а второе направлено на удовлетворение потребностей и защиту интересов конкретного человека.
Сразу же отмечу, что интерес выступает общим и решающим критерием при определении правовой системы в целом и при характеристике публичного и частного права. Однако как внеправовой (внешний) критерий он здесь проявляется неодинаково. Для уяснения подлинного значения интереса применительно к рассматриваемой проблеме необходимо иметь в виду следующее.
Во-первых, интерес всегда привязан к человеку, его объединениям, социальным группам, слоям, всему обществу. Для позитивного права он изначально не является правовой категорией, в основе интереса могут лежать биологические, психологические, экономические, политические и иные потребности. Правовым интерес становится тогда, когда для его обозначения и реализации необходимы юридические формы и средства. Таковыми выступают субъекты и нормы права, субъективные права, обязанности, юридические гарантии, методы и формы их осуществления и др.
Во-вторых, интерес категория
весьма динамичная во времени, пространстве
и субъектном проявлении. Разумеется,
надо учитывать, что со времен Древнего
Рима публичные и частные интересы
вместе с общественными и правовыми
системами претерпели существенные изменения. Нуждаются
в современной интерпретации и сами термины.
Необходимо иметь в виду и то, что деление
на публичное и частное право принято
не во всех культурах и правовых системах.
Традиционным примером такого деления
выступает романо-германская правовая
семья.
Исторический опыт государственного и
правового строительства показывает,
что формируются тенденции сближения
публичных и частных начал и что наиболее
положительные результаты общественного
развития достигаются при оптимальном
сочетании частных и публичных интересов
в праве. На таком сочетании зиждется принципиальное
юридическое равенство субъектов права
в рамках единой правовой системы, устанавливается
относительная стабильность общественных
отношений, становится реальной возможность
восстановления нарушенных прав, обеспечения
социальной справедливости.
В-третьих, реализация любого интереса идет как бы по двумя направлениям.
Одно из них неправовое,
в его рамках какие-то интересы субъекта
выражаются в нравственных или общественных полномочиях, обязанностях и нацелены
на отношения, не входящие в сферу правового
регулирования.
Правовое направление расщепляется на
легитимное и антилегитимное, интересы
здесь осуществляются через права и обязанности,
только в первом случае реализация интереса
конкретного субъекта права не затрагивает
интересы и права других субъектов или
интересы участников данных правоотношений
совпадают, во втором случае интересы
других субъектов ущемляются путем нарушения
контрагентом их прав или невыполнения
своих обязанностей. Первый случай характеризует
действие частноправовых норм, обеспечивающих
гармоническое совпадение всех интересов
человека, во втором случае в дело включаются
публично-правовые нормы, обеспечивающие
защиту частных легитимных интересов
индивида. Таким образом, интерес надо
рассматривать как принципиальный, но
не абсолютный критерий, применение которого
помогает ответить на вопрос, чьи интересы
(индивида или государства) и в какой степени
право отражает и охраняет.
Целью настоящей работы является обобщение результатов правового исследования в результате глубокой обработки нормативно-правовых актов и авторских исследований, выявление особенностей публичного и частного права.
Традиция связывать брак с соблюдением определенной процедуры его оформления, характерная для российского права, восходит, как это принято считать, к праву Византии, когда в конце IX столетия (около 893 г.) император Лев Мудрый издал закон, предписывающий вступать в брак не иначе как посредством церковного венчания [20.С. 11-13]. Только такой брак получал государственную поддержку; несоблюдение же формы, предписываемой государством и канонами государственной религии, вело к признанию заключенного союза незаконным. Спустя два столетия требование узаконения брака было распространено и на низшие слои общества — рабов и крепостных.
Рассматривая зарождение института брака, можно увидеть, что возникновение городской цивилизации, развитие навыков письма и чтения привели к первым письменным законам о браке, появившемся в Древнем Вавилоне. Брак в те времена являлся и экономической сделкой: будущий муж должен был выкупить девушку у ее отца. Во всех древних культурах брак - соглашение и брак-сделка были обычным явлением.
В Древнем Египте брак также заключался по экономическим или политическим соображениям. Часто в брак вступали братья и сестры, чтобы не делить наследственную землю или наследуемые семьей государственные посты.
Первые законы римского права приписываются Ромулу, легендарному основателю Рима. В соответствии с этими законами женщина, соединенная с мужчиной священными узами брака, должна была стать частью его имущества, на нее распространялись все права мужа. Закон предписывал женам полностью приспосабливаться к характеру своих супругов, а мужей – управлять женами как необходимым своим имуществом. Законы Рима гласили, что брак существует исключительно ради деторождения, а также ради того, чтобы неделимой осталась семейная собственность[25.С. 25-27]. Много веков спустя Римское право легло в основу английского законодательства, которое по-прежнему закрепляло за мужьями большие права.
В период рабовладения в Древней Греции было известно 4 типа женщин:
1) жрицы –
служительницы различных
2) матроны –
респектабельные, замужние
3) рабыни, являвшиеся наложницами плебеев;
4) гетеры –
образованные и одаренные
Нравы в Древней Спарте иллюстрируются следующим примером. Спартанец разрешал вступать в половую связь со своей женой любому мужчине, который его об этом просил. Женщина при этом оставалась в доме мужа, рожденный ею ребенок от постороннего мужчины также оставался в семье (если это был крепкий, здоровый мальчик). Объяснимо это с точки зрения единственной цели брака спартанцев, которая заключалась в рождении детей.
Ф. Энгельс в своей работе четко охарактеризовал такую ситуацию «ниспровержение материнского права было всемирно историческим поражением женского пола. Муж захватил бразды правления и в доме, а жена была лишена своего почетного положения, закабалена, превращена в рабу его желаний, в простое орудие деторождения»[36.С. 87-88].
С появлением частной
собственности женщина
Частное (гражданское) право составляет базу, ядро правопорядка, основанного на рыночной организации хозяйства. История показывает, что основные частноправовые начала, например неприкосновенность собственности или свобода договоров, практически нигде и никогда не действовали в чистом виде, подвергаясь по необходимости тем или иным ограничениям. По степени, характеру этих ограничений можно различать виды или типы правовых систем1.
Интересно, однако, что даже при самых жестких ограничениях сфера частного права никогда не исчезала полностью, ибо во всякой известной цивилизации невозможно было совершенно исключить товарообмен и товарное хозяйство. Ведь частное право с древнеримских времен является порождением свободного экономического развития, неизбежно требовавшего "освобождения личности от всяких связывавших ее пут, требовавшего свободы собственности, свободы договоров, свободы завещаний и т.д.".
Гражданское (частное) право во всяком правопорядке регулирует прежде всего различные отношения по принадлежности или использованию имущества, отличающиеся тем, что они основаны на юридическом равенстве участников, автономии их воли и их имущественной самостоятельности (обособленности). Имущественные отношения могут и не основываться на указанных признаках, например отношения по формированию государственного бюджета путем взимания налогов или уплаты штрафа за правонарушение. В этих случаях между участниками существуют отношения не равенства, а власти и подчинения, исключающие автономию воли (т.е. усмотрение) самих сторон. Такого рода отношения, основанные на властном подчинении одной стороны другой, например налоговые и другие финансовые отношения, составляют предмет регулирования административного и финансового (публичного) права.
Если, например, продавец по договору купли-продажи требует от покупателя оплаты стоимости товара, то это требование основано на том, что покупатель при заключении договора сам согласился на соответствующие условия. Если же одна из сторон нарушит условия заключенного договора, то возникший конфликт может быть разрешен либо опять-таки по их взаимному соглашению, либо по решению не заинтересованной в исходе спора третьей стороны - суда. Если же деньги изымаются у лица в качестве налога, то никакого его согласия на это никто не требовал и не требует и осуществление такого изъятия проводит сама заинтересованная сторона без обращения к суду даже в случае конфликта.
Автономия воли участников частноправовых отношений, т.е. их свободное усмотрение относительно того, вступать ли им в имущественный оборот, с каким именно контрагентом и на каких условиях, означает, что такие решения участники принимают по своей инициативе, на свой риск и под собственную имущественную ответственность. Они также сами решают, осуществлять ли принадлежащие им права, включая и право на предъявление каких-либо имущественных требований через суд.
Наконец, участники частноправовых отношений имущественно самостоятельны. По общему правилу они являются собственниками своего имущества и в этом качестве присваивают полученный доход и несут риск возможных убытков. Своим имуществом они отвечают по своим обязательствам перед другими участниками оборота. Все это не только формально, но и по существу побуждает их быть настоящими хозяевами и расчетливыми предпринимателями.
В сферу гражданского (частного) права входят и некоторые неимущественные отношения, участники которых также обладают автономией воли и самостоятельностью в их правовом оформлении.
С позиций учения о
частном праве гражданское прав
Этим определяются и основные, принципиальные различия частноправового и публично-правового подходов. В публично-правовом подходе преобладают властно-организационные, принудительные начала, связанные с осуществлением государственных и общественных (публичных) интересов. Частноправовой подход связан с инициативой и самостоятельностью участников хозяйственной деятельности, реализующих свои собственные (частные) интересы2.
Конечно, в регулировании экономики, имущественных отношений каждый из этих подходов имеет свои достоинства и недостатки, а потому почти никогда не используется "в чистом виде". Так, в чрезвычайных ситуациях, например в период войн, не обойтись без резкого усиления публично-правовых начал. С другой стороны, частноправовые начала неизбежно приходится ограничивать с целью исключения монополизма и недобросовестной конкуренции, защиты прав потребителей и в некоторых иных аналогичных, по сути, ситуациях. Проблема, следовательно, состоит не в разрешении или исключении вмешательства государства в имущественный оборот, а в ограничении этого вмешательства, в установлении законом его четких рамок и форм.