Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Апреля 2014 в 17:43, контрольная работа
Описание работы
Цель работы - дать общую характеристику основным способам, формам и средствам защиты нарушенных прав по римскому праву. Достижение цели рассматривается как выполнение поставленных задач, а именно: дать характеристику процессуальным формам защиты нарушенных прав, предусмотренным римским частным правом, описать основные стадии производства в различных формах процесса, раскрыть понятие и содержание средств и способов защиты нарушенных прав.
Содержание работы
ВВЕДЕНИЕ 3 1 ЗАЩИТА НАРУШЕННЫХ ПРАВ 5 1.1 Общие понятия о легисакционном, формулярном и экстраординарном процессах. 5 1.2 Понятие и виды исков 17 1.3 Особые средства преторской защиты 20 1.4 Законный срок, исковая давность 22 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 26
Безусловно, обязательной частью
формулы была только intentio; иногда обращение
к суду и было направлено только на установление
юридического его существа, т. е. признания
правомочия на основании факта.
По своему построению и внутреннему
содержанию различные части формулы могли
быть разных типов в зависимости от претензий
истца и от направленности преторского
предписания.
По содержанию intentia могли быть
вещными и личными (в первом случае спор
шел о вещных правах, во втором — об обязательственных
отношениях), строгого права и доброй совести
(первые в точности следовали ранее установленным
требованиям по этому случаю и ссылались
на соответствующие нормы, вторые содержали
свободное истолкование, ссылаясь на интересы
«оборота», справедливости, порядочности
и т. п.), определенными и неопределенными
(идет ли речь о конкретной вещи или сделке
в известном объеме претензий, либо когда
общая сумма претензий истца еще должна
была быть выяснена в ходе разбирательства).
По типам эти варианты следовали классификации
исков и были неразрывны с регулированием
форм этих процессуальных средств.
Различными могли быть и condemnatia.
Определенное поручение заключалось в
точном следовании судьи указанию претора
о размере выплаты, которую следовало
присудить, либо, напротив, в которой следовало
отказать по обстоятельствам дела. Неопределенным
поручение считалось тогда, когда, по общему
указанию претора, судье еще предстояло
установить точный размер предмета обязательственного
спора либо оценить имущество, но сам факт
наличия этой суммы в споре полагался
установленным. Наконец, поручение могло
быть примерным (cum taxania), когда претор устанавливал
судье высший (или низший) предел взыскания,
которое ему следовало наложить по разбору
всех обстоятельств спора.
Формула могла содержать и специальные
добавочные элементы. Самым важным из
таких была исключающая оговорка (exceptio).
Посредством признанной правомерным процессуальным
средством (сформулированным по требованию
уже не истца, а ответчика) эксцепции ответчик,
признавая требование истца в принципе
обоснованным, выражал несогласие с иском
либо по мотивам его завышенности, либо
по мотиву его несправедливости и т. п.
В эксцепции ответчик, как правило, указывал
на дополнительные условия, которыми сделка
было обставлена при ее заключении, ссылался
на заблуждение или обман, которые подвинули
его на ее заключение (хотя в принципе
оспорить сделку по формальным основаниям
не мог), оговаривал наличие отсрочки при
выплате по обязательству и т. п. Эксцепция
была важной частью intentio или demonstratio, в
силу принадлежности этим разделам формулы
ее содержание не могло быть игнорируемо
при судоговорении. Эксцепции были не
произвольными, а должны были точно соответствовать
тому, что закрепилось в практике. Ранее
других установилось право ссылаться
на недобросовестность исца при заключении
сделки (exeptio doli), на запрет закона или претора
и т. д. Возражение пусть и субъективно
обоснованное, но не принятое правовой
практикой, в формулу не включалось.
Другим добавочным элементом
была praescriptio — предписание. Обычно она
располагалось перед intentio и была как бы
отрицательным условием, ограничивающим
предмет спора при выяснении некоторых
предварительных обстоятельств; если
эти обстоятельства выяснялись в пользу
ответчика, судоговорение прекращалось
вообще, если в пользу истца — то действовали
те части формулы, которыми исковому требованию
придавалось строго ограниченное значение.
Наконец, формула могла содержать оговорку
о произвольном решении спора. Согласно
этой оговорке, например, могло предлагаться,
что если ответчик вернет вещь, служащую
предметом спора, то этим будет оправдан,
если же упрямствует, то оценка вещи может
быть предоставлена истцу, не связанному
в этом отношении ничем, и т. п.
Наличие строго определенных
составных частей формулы как выражения
существа дела, различные оговорки, допускавшиеся
в формулу по строго подзаконным основаниям,
обязательность ряда уточнений свидетельствует,
что формальные начала были достаточно
весомыми и в ходе формулярного процесса.
Как и легисакционный процесс,
формулярное судопроизводство считалось
сохраняющим нормальный порядок частного
суда (ordo judiciorum privatorum). Сохранялось и типичное
для предыдущего процесса деление на две
стадии — in jure и in judicio.
Основным органом юстиции при
формулярном процессе был претор, в провинциальных
общинах-муниципиях — магистраты (по двое).
Истец и ответчик являлись лично к претору
или к магистратам. Вместо насильственного
привода в обыкновение был введен штраф
на неявившегося. Процесс на всех его стадиях
истец и ответчик вели лично, но уже допускались
и представители. По признании иска истец
получал дополнительный признаваемый
иск об исполнении постановленного решения.
Если intentio была неопределенной, то назначался
еще особый судья для выяснения количественной
стороны претензии либо установления
денежной суммы, лежащей в основе иска.
Если этих особых условий не было, то следовала
формулировка заявления в стадии in jure;
могли быть предложены встречные вопросы
ответчика и т. п. После присяги сторон
эта стадия завершалась.
Составление формулы, в котором
участвовали лично или через представителей
истец и ответчик, становилось, таким образом,
своего рода договором сторон относительно
содержания претензии и содержания возможного
взыскания; в принципе, формулярный процесс
допускал тем самым и упрощение спора
в интересах обеих сторон, возможность
найти меру полюбовного соглашения в рамках
судоговорения. Из этого общего значения
формулы и смысла первой стадии вытекали
некоторые всеобщие требования к судопроизводству
по частным искам, характерные и для всего
последующего судебного процесса. Во-первых,
отрицалась возможность повторного иска
по тому же делу с теми же или сходными
требованиями — ne bis de eadem re sit actio. Во-вторых,
составляя формулу, стороны как бы оформляли
новое правоотношение между ними, которым
до некоторой степени обязывались друг
перед другом и за отступления от которого
терпели и процессуальные ограничения,
и иные неблагоприятные последствия. В-третьих,
записанное при составлении формулы полагалось
как неизменное на всем последующем ходе
процесса или судоговорения, ни истец,
ни ответчик не могли приводить иных доводов,
иначе представлять фактические или юридические
обстоятельства дела.
Вторая стадия процесса — in
judicio — находилась в руках профессиональных
судей (как правило, коллегии судей). Рассмотрение
дела должно было произойти не позднее
18 месяцев после составления формулы.
Стороны выступали перед судьей второй
стадии процесса в абсолютно равноправном
положении, пользовались равной свободой
в освещении обстоятельств дела, равным
правом отрицать и доказывать. Судья считался
как бы творцом нового правоотношения
между сторонами, следуя первоначальному
предписанию формулы, закреплял ее предписания
конкретным судебным постановлением,
выступая в роли судьи-арбитра (judices arbitri):
Jus facet unter pares. Исполнение судебного решения
стало представлять специальную дополнительную
стадию в общем ходе судопроизводства.
Для добровольного исполнения судебного
постановления сторонам давалось 30 дней.
Принудительное исполнение судебного
решения происходило в виде специально
регламентированных процедур — executio.
Исполнение могло быть направлено против
личности должника (например, отпущение
раба на свободу, выдача вора головой потерпевшему
и т. п.) или против имущества его. В последнем
случае executio принимала специальный характер,
когда исполнение касалось какой-то определенной
вещи (безразлично: была ли эта вещь предметом
спора, залога или объектом взыскания);
или универсальный характер, когда исполнение
направлялось на все имущество должника
в полном объеме. В этой последней ситуации
универсальное исполнение могло принимать
особый характер конкурса по отношению
ко всем имуществам и имущественным правам
должника. Детальная регламентация порядка
проведения конкурсного исполнения относится
уже к самым поздним временам рецепированного
римского права.
Экстраординарный процесс.
Еще в классическую эпоху наряду с нормальным
гражданским процессом, делившимся на
две стадии — ius и iudicium, стали встречаться
случаи, когда спорные дела граждан разбирались
магистратом без передачи решения дела
присяжному судье. Такой особый, чрезвычайный
(extra ordinem) порядок рассмотрения понем-ногу
стал применяться и по таким делам, где
раньше давалась формула. К концу III в.н.э.,
т.е. при переходе к абсолютной монархии,
этот экстраординарный (extra ordinem) процесс,
не делившийся на ius и iudicium, совершенно
вытеснил собой формулярный процесс. Императорская
власть не доверяла выборным судьям (хотя
их «выборность» и в период принципата
была больше на словах, чем на деле); императоры
стали вести борьбу с нарушениями права
( а тем самым и рабовладельческого строя)
непосредственно сами или через своих
чиновников.
В экстраординарном процессе
судебные функции осуществляются административными
органами: в Риме и Константинополе (в
связи с разделением империи на Западную
и Восточную) — praefectus urbi (начальником городской
полиции), в провинциях — правителем провинции,
а по менее важным делам — муниципальными
магистратами. Однако нередко императоры
принимали судебные дела и к своему личному
рассмотрению.
Рассмотрение дел утратило
публичный характер и происходило в присутствии
лишь сторон и особо почетных лиц, которые
имели право присутствовать при этом.
Если истец не являлся к слушанию дела,
оно прекращалось; при неявке ответчика
дело рассматривалось заочно.
В противоположность процессу
классического периода в экстраординарном
процессе было допущено апелляционное
обжалование вынесенного решения в следующую,
высшую инстанцию. Таким образом, на решение
praefectus urbi можно было приносить жалобы
императору, на решение правителя провинции
— praefectus praetorio (начальнику императорской
гвардии), а на его решения — императору.
Судебное решение в экстраординарном
процессе приводилось в исполнение органами
государственной власти по просьбе истца.
В случае присуждения ответчика к выдаче
определенной вещи она отбиралась принудительно
(manu militari), если в течение двух месяцев
ответчик не передавал ее добровольно.
Если присуждалась денежная
сумма, судебные исполнители отбирали
у ответчика соответствующую сумму или
какую-нибудь вещь, которую продавали
для удовлетворения претензии истца. Обращение
взыскания на все имущество должника имело
место лишь в том случае, если заявлены
претензии несколькими кредиторами несостоятельного
должника, причем он не передает добровольно
имущества для их удовлетворения.
Правило республиканского процесса
об окончательном погашении однажды предъявленного
иска (хотя бы по нему и не состоялось решение)
в экстраординарном процессе не применяется.
Значение res iudicata — судебного решения,
вступившего в законную силу , остается
непоколебимым.1
1.2 Понятие и виды
исков
Требование по поводу защиты
своего права в римской юстиции должно
было носить определенную и завершенную
(по своему содержанию) форму конкретного
иска (actio). Особенность всей системы римского
права состояла в том, что иск сочетал
в себе и процессуальное средство, при
помощи которого реализовывалась защита
права частного лица, и материальное содержание
права: одно было невозможно без другого.
Восстановить свое право в отношении той
или другой вещи, участия в том или другом
правоотношении, согласно римской традиции,
значило заявить точную претензию, вполне
самостоятельную по содержанию, об ограждении
от тех или иных действий со стороны ответчика,
либо, напротив, о совершении в пользу
истца конкретного действия. Иногда обобщенное
право подразумевало для его реализации
несколько самостоятельных исков, каждый
из которых был направлен только на часть
охраняемого или защищаемого правомочия
(например, признание взаимных обязанностей
покупателя и продавца подразумевало,
что каждому правом устанавливалась целая
серия конкретных исков по поводу ущемления
в чем-то его прав, вытекающих из сделки:
отдельно иск о недоброкачественности
вещи, отдельно — иск об уменьшении покупной
цены, отдельно — о непрепятствовании
перехода вещи во владение, — и напротив,
общего требования о выполнении обязательств
по сделке в римском праве не было).
Формулирование искового требования
составляло поэтому очень существенную
часть римского судопроизводства в области
частного права. Истец должен был выразить
свое требование в строгом учете законных
предписаний по конкретному поводу. Если
же содержание требования не было прямо
предусмотрено законом, то от судебной
власти (претора в классическую эпоху)
зависело, дать ли право на иск по предъявленному
поводу или отказать в нем. Кроме этого,
иск должен был заключать некоторые общие
реквизиты, которые стали в свою очередь
основанием для классификации исков по
нескольким общим категориям.
По своей правовой направленности
иски могли бьпъ личные (actio in personam) и вещные
(actio in rem). Личный иск имел своим адресатом
только вполне определенное лицо, своими
предыдущими действиями уже вступившее
в правоотношения с истцом — «который
мы заявляем против того, кто ответственен
или по договору, или вследствие правонарушения,
т. е. личный иск бывает тогда, когда мы
формируем исковое требование таким образом,
что ответчик должен или передать, или
сделать, или предоставить что-либо». Вещный
иск — это было требование по поводу защиты
прав в отношении какой-то вещи: «когда
мы заявляем и утверждаем, что телесная
вещь наша, или начинаем спор о том, что
мы имеем какое-либо правомочие в отношении...».
Направленность иска предопределяла,
что будет обосновываться и, напротив,
исключается из обоснования в ходе процесса.
По своему характеру иски могли
быть определенными и неопределенными.
Определенный иск был требованием по поводу
какой-то вещи или какого-то права к однозначно
ясному ответчику (например, к известному
лицу, присвоившему вещь). Неопределенным
было общее требование о восстановлении
своих прав на вещь и адресовалось бы всякому,
кто своими действиями оказался бы прикосновенным
к посягательству.
По своему содержанию иски могли
быть сложными и простыми. Простой иск
предусматривал единичное требование:
выполнить такое-то действие, вернуть
вещь в распоряжение истца и т. д. Важнейшим
примером сложного иска стала кондикция
(condictio) — общее требование, обуславливавшее
комплексное восстановление прав и понесенного
при нарушении прав ущерба (например, возврат
вещи и штраф за нее, выполнение обязательства
и возмещение неосновательного обогащения,
либо материального вреда истцу из-за
просрочки и т. п.).
По обусловленности своего
содержания правом иски подразделялись
на иски строгого права (a. stricti) и иски доброй
совести (а. bоnае fidae). Различие было историческим
и формальным и касалось только классического
римского права. Первые должны были быть
заявлены в точном соответствии с предписаниями
закона, и любое отступление от законной
нормы приводило к отклонению иска. Вторые
предъявлялись на основе конкретного
предписания высшей судебной власти, главным
образом при помощи аналогии, и не были
связаны формальными обстоятельствами.