Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Декабря 2012 в 22:13, курсовая работа
Цель курсовой работы – исследовать правовые аспекты характеристики кражи как одной из форм хищения, с точки зрения современного белорусского законодательства.
В соответствии с данной целью в курсовой работе были поставлены и решены следующие задачи:
- исследовать уголовно-правовую характеристику кражи;
-определить признаки основного и квалифицированного состава кражи и анализировать их;
- сформулировать выводы по проделанной работе.
Введение…………………………………………………………..…………...3
История развития понятия «кража» в Республике Беларусь и за рубежом…….………………………………………………………………….…….5
Уголовно-правовая характеристика объективных и субъективных признаков кражи…………………………………………………….………….…16
Квалифицирующий состав кражи...........................................................24
Заключение……………………………………………………………………39
Список использованных источников…………………………….………...41
Вследствие рассмотренных этапов развития уголовного права СССР и возникло ныне действующее уголовное законодательство Республики Беларусь, в котором, согласно статье 205 УК, под кражей понимается тайное хищение имущества. А хищением является умышленное противоправное завладение чужим имуществом или правом на имущество с корыстной целью.
Понятие кражи дается в
современном белорусском
Но необходимо более подробно рассмотреть понятие кражи. Кража – это умышленное противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом с корыстной целью(Комм в УК). Из определения выделяется ряд существенных признаков данного преступления. Судам надлежит иметь в виду, что завладение чужим имуществом признается кражей лишь в случае, если оно совершено умышленно, противоправно, безвозмездно и с корыстной целью.
В части 1 примечаний к главе 24 УК Республики Беларусь в качестве предмета хищения названы: имущество и право на имущество. В ГК Республики Беларусь понятие «имущество» применительно к отдельным ситуациям имеет различное значение. Так, в статьях 282—284 ГК, регламентирующих способы защиты права собственности, под имуществом понимается совокупность вещей. В статьях 23, 52, пункте 1 статьи 315 ГК, устанавливающих ответственность юридического и физического лица и предусматривающих некоторые условия требований кредитора, в понятие имущества включаются вещи и имущественные права. В статье 1033 ГК, регулирующей наследственные отношения, термин «имущество» включает в себя совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей.
В уголовном праве под имуществом как предметом преступления понимаются: вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе право на имущество (ст. 128 ГК). Право на имущество как предмет посягательства — это юридическая категория, включающая в себя определенные полномочия собственника: права владения, пользования или распоряжения принадлежащим ему имуществом.
Объективная сторона части 1 статьи 205 предполагает тайное похищение чужого имущества повлекшее причинение реального материального ущерба в размере, не являющемся крупным.
Не является крупным размером имущество на сумму от 10 до 250 базовых величин при краже имущества юридического лица, от 2 до 250 при краже имущества у физического лица.
Имущество или право на него считается чужим, если на момент завладения виновный не являлся его собственником или владельцем на законных основаниях.
Обязательным признаком, который разграничивает кражу и грабеж, является способ совершения преступления: тайное завладение имуществом, определение которого осуществляется с использованием как объективного, так и субъективного критериев.
Пленум Верховного Суда Республики Беларусь своим Постановлением разъяснил, что похищение имущества признается тайным (кражей), когда совершено в отсутствие потерпевшего или иных лиц и осознании виновным своих действий, либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них, и виновный сознавал эти обстоятельства. В случаях, когда потерпевший или иные лица понимали, что происходит похищение, но виновный, исходя из окружающей обстановки, считал, что действует незаметно для них, содеянное надлежит квалифицировать как кражу. Похищение имущества не является открытым, если совершено на виду у лиц, не являющихся для виновного посторонними (родственник, супруг, сожитель и др.), вследствие чего оно не опасалось противодействия или разоблачения с их стороны. Тайным будет хищение, если оно совершено на виду у посторонних лиц, не понимающих противоправного характера действий виновного ввиду своего малолетнего возраста, недостатков в умственном развитии, нахождения в состоянии сильного алкогольного или иного опьянения либо сна, обстановки, в которой происходит хищение (например, хищение носильных вещей в зале ожидания вокзала, воспринимаемом окружающими как действия их владельца), или по иным причинам, которые виновный рассчитывал использовать для завладения чужим имуществом.
При определении тайного способа завладения имуществом необходимо учитывать два критерия: объективный и субъективный. Тайный способ хищения может иметь место в четырех ситуациях. Во-первых, завладение происходит в отсутствие потерпевшего или иных посторонних лиц, и виновный сознает это обстоятельство. Во-вторых, завладение имуществом осуществляется в присутствии вышеперечисленных лиц, но незаметно для них, и эта особенность сознается виновным. В-третьих, завладение имуществом происходит в присутствии указанных лиц, понимающих противоправный характер действий, но виновный, добросовестно заблуждаясь, полагает, что действует незаметно для них. В-четвертых, завладение имуществом осуществляется в присутствии других лиц, не желающих препятствовать хищению или разоблачать виновного, и преступник понимает это. Следовательно, процесс похищения в подобной ситуации происходит как бы в отсутствие других посторонних лиц, способных разоблачить и противодействовать преступной деятельности, т.е. завладение осуществляется субъективно тайно.
Кража может перерастать в другие более опасные формы хищения. Действия, начатые как кража или мошенничество, обнаруженные потерпевшим или другими лицами и, несмотря на это, продолженные виновным с целью завладения имуществом или его удержания, квалифицируются как грабеж, а при применении насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозы применения такого насилия как разбой.
Если группа лиц имела намерение совершить кражу, а один из ее участников применил или угрожал применить насилие, опасное для жизни или здоровья потерпевшего, с целью непосредственного завладения имуществом, то его действия следует квалифицировать как разбой, а действия других лиц – как кражу при условии, что они непосредственно не способствовали применению насилия либо не воспользовались им для завладения имуществом.
Если насильственные действия совершены по окончании кражи с целью скрыться или избежать задержания, то такие деяния подлежат самостоятельной квалификации по соответствующим статьям УК Республики Беларусь в зависимости от их характера и наступивших последствий.
Кража признается оконченным преступлением, если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность распоряжаться или пользоваться им по своему усмотрению (п. 33 постановления № 15 от 21.12.2001 г.). Отсутствие у лица реальной возможности по своему усмотрению распоряжаться или пользоваться похищенным имуществом исключает состав юридически оконченного преступления. Решение вопроса о том, имелась ли у субъекта такая возможность, зависит от особенностей похищенного имущества, намерений преступника и некоторых других обстоятельств. Так, кража с охраняемой территории признается оконченной, если имущество вынесено за пределы этой территории и виновный получает возможность распоряжаться им. Определяющим фактором в подобной ситуации является не время, прошедшее с момента выноса имущества, не расстояние, на которое оно было перемещено, а получение реальной возможности пользоваться или распоряжаться похищенным. Момент окончания хищения продуктов питания, спиртных напитков, денег или другого подобного имущества должен определяться в зависимости от намерения лица, совершившего это преступление: если виновный предполагал распорядиться имуществом в пределах охраняемой территории и совершил это,— все содеянное следует оценивать как оконченную кражу; если умыслом виновного предполагалось использовать имущество за пределами охраняемой территории, однако осуществить это не представилось возможным,— все совершенное следует квалифицировать как покушение на кражу.
С субъективной стороны кража характеризуется прямым умыслом и корыстной целью. Лицо сознает, что в результате совершения определенных действий оно становится обладателем чужого имущества, и желает этого. Сознанием виновного охватывается противоправный и безвозмездный характер завладения имуществом. В содержание умысла входит сознание лицом кражи, а также наличие квалифицирующих обстоятельств. В судебной практике корыстная цель признавалась при наличии следующих обстоятельств: лицо стремится извлечь материальную выгоду; эта цель удовлетворяется за счет изъятого имущества; лицо стремится обратить похищенное имущество в свою пользу или в пользу близких лиц, или других лиц, в судьбе которых оно заинтересовано материально.
Субъектом данного преступления выступает физическое, вменяемое лицо достигшее четырнадцатилетнего возраста.
Таким образом, кража –
это тайное похищение имущества,
которое характеризуется прямым
умыслом и корыстной целью, и
оканчивается с момента реальной
возможности преступника
В части 2 статьи 205 названы три квалифицирующих признака: кража, совершенная повторно либо группой лиц, либо с проникновением в жилище.
В соответствии с этим положением хищение признается совершенным повторно, если ему предшествовало другое хищение или какое-либо из следующих преступлений: хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ (ст. 294), хищение радиоактивных материалов (ст. 323), хищение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (ст. 327), хищение сильнодействующих или ядовитых веществ (ст. 333). Согласно пункту 23 постановления № 15 от 21.12.2001 г. под «другим хищением» применительно к части 2 примечании к главе 24 УК понимается любое уголовно наказуемое хищение, в том числе и повторное мелкое хищение.
Хищение в соответствии с ч.3 ст.41 УК не может признаваться повторным, если за ранее совершенное преступление любой формы хищения лицо было освобождено от уголовной ответственности либо судимость за это преступление была погашена или снята в установленном законом порядке.
Для наличия второго квалифицирующего признака не имеет значения, совершалась кража группой по предварительному сговору или группой лиц без такого сговора. Однако наличие предварительного сговора должно учитываться при назначении наказания п.11 ч.1 ст.64 УК. Предварительным следует считать сговор, состоявшийся как задолго до начала хищения, так и непосредственно перед его совершением. Если действия исполнителя направлены непосредственно на изъятие имущества, то последующее присоединение к этому деянию другого исполнителя следует рассматривать как совершение кражи группой лиц без предварительного сговора. При этой форме соучастия соисполнительство допускает возможность технического распределения ролей между участниками кражи.
Лица, которые оказывают пособничество группе лиц, несут ответственность по как соучастники (п.6 ст.16). Например, работник охраны, умышленно содействующий лицам, совершающим кражу, в выносе имущества, похищаемого с охраняемой территории, или иным способом устранявший препятствия для хищения, несет ответственность за соучастие в краже.
В случаях, когда приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, было связано с подстрекательством к его краже, действия виновного подлежат квалификации как соучастие в этом преступлении в форме подстрекательства. Заранее обещанное приобретение заведомо похищенного имущества, а также заранее обещанную реализацию такого имущества следует квалифицировать как соучастие в хищении в форме пособничества.
Как кражу группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой следует квалифицировать действия участников кражи независимо от того, что другие участники преступления освобождены от уголовной ответственности по законным основаниям (п. 24 постановления № 15 от 21.12.2001 г.).
Третий квалифицирующий признак части 2 статьи 205 является проникновение в жилище. В пункте 27 постановления № 15 от 21.12.2001 г. разъясняется, что «под таким проникновением следует понимать тайное или открытое вторжение в жилище с целью совершения кражи, грабежа или разбоя. Оно может совершаться как с преодолением препятствий, сопротивления людей или путем обмана, так и беспрепятственно, а равно с помощью приспособлений, позволяющих виновному извлекать похищаемое имущество без входа в жилище.
Решая вопрос о наличии в действиях лица признака проникновения в жилище, необходимо выяснять, с какой целью виновный оказался в жилище и когда именно у него возник умысел на завладение имуществом. Если лицо вначале находилось в жилище без намерения совершить хищение, но затем завладело чужим имуществом, в его действиях этот признак отсутствует.
Если действия, начатые
как кража с проникновением в
жилище, переросли в открытое похищение,
содеянное следует
Пленум Верховного Суда разъяснил, что жилище — это предназначенное для постоянного или временного проживания людей помещение (индивидуальный дом, квартира, комната в гостинице, дача, садовый домик и т.п.), а также те его составные части, которые используются для отдыха, хранения имущества либо для удовлетворения иных потребностей человека (балконы, застекленные веранды, кладовые и т.п.). В понятие «жилице» не могут включаться помещения, не приспособленные для постоянного или временного проживания (например, обособленные от жилых построек погреба, гаражи и другие хозяйственные помещения).
Информация о работе Кража как вид преступления против собственности