Наследование по Римскому частному праву

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Декабря 2014 в 15:40, реферат

Описание работы

Развитие и структурирование наследственного римского права являлось долгим и сложным процессом, на который, безусловно, повлияло и развитие римской частной собственности, и становление института семьи в Древнем Риме. «Римское наследственное право (т.е. регулирование порядка перехода прав и обязанностей частноправового характера после умершего к другим лицам) самым тесным образом было взаимосвязано с понятием римской семьи и институтами семейного права.

Содержание работы

Введение
1. Наследование и его основные понятия. История развития римского наследственного права.
1.1. Наследование по древнему цивильному праву.
1.2. Наследование по преторскому праву.
1.3. Наследственное право в новеллах Юстиниана.
2. Наследование по завещанию.
3. Наследование по закону.
4. Что такое «Лежачее наследство»
5. Формы приобретения наследства и ответственности за нее.
6. Легаты и фидеикомиссы.
Заключение.
Список литературы.

Файлы: 1 файл

Реферат.docx

— 56.36 Кб (Скачать файл)

 

Министерство науки и образования Российской Федерации

 

Юридический факультет

Кафедра менеджмента и торгового дела

 

Реферат 

по дисциплине

«Римское право»

 

Тема реферата:

« Наследование по Римскому частному праву »

 

                                                                              Проверил:

Старший преподаватель

 «____»_____________

                                                                               Выполнила:     

 

 

 

 

 

 

 

Содержание

Введение

1. Наследование и его основные понятия. История развития римского наследственного права.

1.1. Наследование по древнему цивильному праву.

1.2. Наследование по преторскому праву.

1.3. Наследственное право в новеллах Юстиниана.

2. Наследование по завещанию.

3. Наследование по закону.

4. Что такое  «Лежачее наследство»

5. Формы приобретения наследства и ответственности за нее.

6. Легаты  и фидеикомиссы.

Заключение.                 

Список литературы.

  

 

 

 

 

 

 

 

Введение

     Развитие и структурирование  наследственного римского права являлось долгим и сложным процессом, на который, безусловно, повлияло и развитие римской частной собственности, и становление института семьи в Древнем Риме. «Римское наследственное право (т.е. регулирование порядка перехода прав и обязанностей частноправового характера после умершего к другим лицам) самым тесным образом было взаимосвязано с понятием римской семьи и институтами семейного права. Эта историческая связь была настолько значительной, что позволяла отдельным правоведам делать заключение о том, что все коренные принципы римского наследственного права черпают свое основание не в естественном римском праве (которое должно побуждать отца обеспечить своих детей и близких после своей смерти), но в публично – правовых предписаниях, которые, прежде всего, имели бы ввиду интересы сохранения семейного организма и взаимных прав и обязанностей членов римской семьи».1

     Право частной собственности возникает только с окончательным формированием Древне -  Римского государства, и заключительным завершением этого процесса служит именно появление такого явления в римском праве как право наследования. Основные понятия и постулаты римского наследственного права составили основу правовых наследственных отношений во всем цивилизованном мире. Такие понятия, как наследование, наследование по закону, универсальное правопреемство, завещание, завещательный отказ впервые появились в римском праве и со временем нашли свое распространение в юридической практике практически всех стран. В современное право из эпохи Древнего Рима прошедшие сквозь столетия вошли принципы свободы завещания, прописанные ещё в XII таблицах, обязательной доли в наследстве и порядка наследования по закону.                                                                                

     В своей работе я хочу изучить взаимосвязь общих социальных процессов, происходивших в Римской империи и изменения и развитие римского наследственного права. Изучить влияние института семьи на право наследования. Проследить историю развития этого важного и объемного пласта римского права, а так же раскрыть суть основных его понятий.

     В целом, я считаю, изучение римского  права важной частью знакомства  с правовой системой вообще. Так  как римское право является  тем фундаментом, на котором построена  вся современная юриспруденция. Именно из римского права к  нам пришли основные понятия, широко использующиеся в наше время в различных правовых институтах.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Наследование и его основные понятия. История развития римского наследственного права.

     С последним вздохом правовые отношения человека с этим миром не заканчиваются они продолжаются, так как на протяжении жизни был собран кое - какой багаж: имущество, долговые обязательства, обязанности по отношению к родственникам, посмертные пожелания и т.д. Уладить основную часть этих вопросов призвано наследственное право.

     Основным понятием наследственного права является преемство (successio лат.) правовой ситуации другого лица в результате его смерти. Преемство – это получение каких-либо прав по наследству. Преемство может различаться на универсальное правопреемство и сингулярное.  Вообще само понятие наследования является универсальным правопреемством, т.е. при вступлении наследника в права наследования он принимает все наследство полностью со всеми его активами и пассивами. Если наследник не один, а несколько, то соответственно каждый из наследников принимает какую-то определенную часть наследства, долю имущества полностью, а так же права и обязанности, такая юридическая ситуация называется – наследственной массой. Универсальное правопреемство может совершаться по завещанию, без него и вопреки завещанию. Понятие сингулярного правопреемства включает в себя лишь отдельные права – легаты, фидеикомиссы, которые переходят наследующему лицу.

     В римском праве, как и в современной юридической практике существовало два варианта наследования. Наследование по закону – было возможно при отсутствии завещания или в таких случаях как непринятие наследства наследником, указанным в завещании или когда завещание являлось признанным недействительным. В римском праве было неприемлемо сочетание двух этих правовых аспектов одновременно. Невозможно было вступить в права наследования по закону, если существовало завещание и наоборот невозможно одновременное вступление в права наследства наследников и по завещанию и по закону. Именно это явилось отличительной особенностью римского наследственного права.

     Интересен так же механизм  вступления в права наследования. Вообще стать наследником можно  только после смерти человека  это наследство оставляющего. В  момент смерти наследодателя  свершается факт открытия наследства. Появляется возможность для лиц, претендующих на наследство это наследство получить. Однако, это ещё не означает, что потенциальные наследники в данный момент вступают в права наследования. Наследники становятся собственниками вещей прав и обязанностей только в тот момент, когда они заявляют о своей готовности и желании получить наследство. Тут есть один небольшой нюанс. В древней агнатской семье была определенная категория лиц (дети и внуки от ранее умерших детей), приобретающая наследственное имущество без совершения акта принятия наследования.

     Историческое развитие и формирование римского наследственного права условно делится на три этапа:         

    1. Наследование по древнему цивильному праву.

     Древнейший правовой документ  – Законы XII  таблиц провозглашал два вида наследования: наследования по закону и наследование по завещанию. Однако наследование по закону возникло раньше, чем наследование по завещанию. Благодаря наследованию по закону все имущество оставалось внутри семьи. И только с составлением XII таблиц, содержание которых не отрицает правопреемственности по завещанию, но даже регулирует многие моменты данного аспекта, появляется такое понятие, как наследование по завещанию. Завещанием в римском праве называется не всякое распоряжение лица своим имуществом после его смерти, завещание должно непременно включать в себя указание наследника. С этого момента завещание рассматривается, как широко распространенное основание для получения наследственных прав, а принцип невозможности совмещения наследования по закону и наследования по завещанию дошел и до наших дней и широко применяется в современной правовой системе. Из выше написанного мы видим, что на данной стадии развития наследственного права, наследование по завещанию, постепенно набирая силу, начинает вытеснять наследование по закону. Постепенно семейные институты сдают свои позиции относительно незыблемости семейной собственности, и право наследования по завещанию постепенно берет верх.         

    1. Наследование по преторскому праву.

     В период республиканского правления в области наследственного права осуществляются преторские реформы, этот процесс заканчивается в период принципата (500 г. – 82 г. до н.э.). Характерен он тем, что в период развития преторского наследственного права большой приоритет отдается имущественным отношениям, особенно касающимся наследников по завещанию, если они состоят с наследодателем в кровной или личной связи.

     Принципы на которых строилась агнатскя семья постепенно устаревают а властный авторитет главы семейства слабеет. Это естественно не могло не сказаться на изменении всего социально-экономического обустройства общества, а так же и на производственных отношениях. Это привело и к изменению процедуры наследования. Вступление лиц, связанных с наследодателем только агнатскими отношениями, в обход самых близких кровных родственников покойного, утративших агнатскую связь с наследодателем, было признано несправедливым. Чересчур громоздкая процедура оформления завещания цивильного периода постепенно стала упрощаться. Поэтому в своем эдикте претор стал обещать признавать завещания, имеющие упрощенную форму и давать судебную защиту лицам, не имеющим права наследования. Так как претор не мог отменять нормы цивильного права, он после рассмотрения каждого случая наследования, при положительно принятом решении, предоставлял новым наследникам право владения наследственным имуществом (bonorum possessio). Сначала это делалось только в тех случаях, если по цивильному наследственному праву не было обнаружено никого из наследников. Позднее, а именно, в эпоху принципата претор стал передавать права наследования тем гражданам,  кого счел наиболее подходящими на роль наследования и предоставлял им право на наследование с фактическим предоставлением имущества (bonorum possesio cum re). Вообще в эпоху принципата было завершено структурирование преторского наследственного права. Окончательно было сформировано деление наследственной массы, а так же порядок наследования и система наследственной очередности. Эти понятия так же дошли до нас и широко используются в современном правовом обществе практически без изменений.

    1. Наследственное право в новеллах Юстиниана.

     Новеллы Юстиниана являются завершающим этапом формирования римского наследственного права. Происходит постепенное слияние цивильного и преторского наследственного права и окончательное закрепление принципов наследования. Так в 118 новелле (543 г.) устанавливается четыре класса наследников, в 115 (542 г.) речь идет о необходимом наследовании, в 118 (543 г.) и 127 (548 г.) сформировывается окончательное понимание наследования по закону и порядок этого наследования, а так же структурируется очерёдность наследования и устраняются неравенства между наследниками женского и мужского пола.

 

 

 

 

 

 

  1. Наследование по завещанию

     Я уже упоминала, что универсальное  преемство в римском праве  могло осуществляться по завещанию, без завещания и вопреки завещанию. Завещанием может считаться только  такое распоряжение покойного, в  котором указывается конкретный  наследник, оно выражает волю покойного. В классическом праве необходимо было, чтобы упоминание о назначении наследника было сделано в самом начале. Если в завещании наследник так и не был указан, оно считается недействительным. В завещании может быть подробнейшим образом написано кому, и в каких долях отходит наследство, но не указан конкретный наследник, такое завещание будет признано недействительным. Так же в завещании указывались отказы (легаты), назначались опекуны несовершеннолетним наследникам и т.д. и т.п. Наследник, в свою очередь, может отказаться от права наследования т.к. завещание это односторонний акт, его нельзя рассматривать как договор, и воля наследника при вступлении в свои права должна учитываться.

     Не каждый мог вступить в  права наследства по завещанию. Для этого требовалась специальная  способность (testamentifa ctio activia лат.), например завещательной способности не имели душевнобольные, расточители, малолетние, осужденные за преступления порочащего характера.

     Всё время постепенно упрощающаяся  форма завещания, тем не менее, всё равно остаётся весьма  сложной и неповоротливой, даже  в эпоху Юстиниана для подтверждения  завещания требовалось присутствие  семи свидетелей. Так же было возможно составление т.н. публичного завещания, когда имя завещателя заносилось в протокол суда или магистрата. Как один из вариантов, составленное завещание передавалось на хранение в императорскую канцелярию.

     По условиям римского наследственного  права завещатель должен был  лично обозначить наследника, конкретное  лицо (persona certa). Так же наряду с лицом определенным (persona certa) в римском праве существовало понятие лица неопределенного (personae incertae) к которому относили зачатых, но не родившихся младенцев и юридические лица. Позднее назначение наследниками и этих неопределенных лиц стало возможным. В любом случае наследником может стать только лицо обладающее способностью быть назначенным (так, например, не родившийся и не зачатый младенец такой способностью обладать не может).

     Наследник мог быть назначен  и под условием, причем условие  это не могло быть отменительным т.к. это противоречило основному принципу римского наследственного права – наследником становятся раз и навсегда и перестать быть наследником уже невозможно. При наследовании под условием наследство открывалось в момент исполнения условия, а не в момент смерти наследодателя. Если в завещании всё-таки оговаривалось отменительное условие, оно просто считалось не написанным. Точно так же нельзя было в завещании при назначении наследника оговаривать сроки, при не соблюдении этого правила, включение сроков так же считалось не написанным. При отлагательном условии назначался, как бы запасной наследник. В случае, если основной наследник откажется принять наследство или умрет, запасной наследник может вступить в права наследования. Наследование с возложением было возможным при предписании наследнику определенных действий или обязанностей, в том числе они могли касаться и части наследства. Выполнение этих условий были обязательны и, при нежелании наследника выполнять волю покойного после вступления в права наследования, нерадивый наследник подвергался понуждению и давлению.

     Ради того чтобы избежать несправедливости  при распределении наследства  по завещанию и не обойти  стороной ближайших родственников  завещателя, которые часто к имущественному наследству имели прямое отношение (имеется ввиду приумножение материальных ценностей внутри семьи), постепенно появляются ограничения завещательной свободы, которая царила в древние времена развития римского наследственного права. Так появляется обязательная доля в наследстве, которая обеспечивает некоторых близких родственников минимальной частью наследства независимо от условий завещания.

Информация о работе Наследование по Римскому частному праву