Наследование результатов интеллектуальной деятельности

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Декабря 2012 в 17:47, курсовая работа

Описание работы

Целью настоящей работы является исследование теоретических и практических аспектов наследования интеллектуальной собственности.

Содержание работы

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………..2
ГЛАВА I. Интеллектуальная собственность
1.1 Понятие интеллектуальной собственности и система ее правовой охраны………………………………………………………………………..4
1.2 Основные институты права интеллектуальной собственности………….6
1.3 Патентное законодательство……………………………………………....15
ГЛАВА II. Наследование
2.1 Общие положения…………………………………………………………18
2.2 Наследственное правоотношение………………………………………...19
2.3 Особенности наследования прав на результаты интеллектуальной
деятельности…………………………………………………………..…..24
2.4 Правовой статус наследников…………………………………………....28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………………..39
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ …………………………………42

Файлы: 1 файл

ГОТОВОЕ.docx

— 79.18 Кб (Скачать файл)

 

 

2.2 Наследственное правоотношение.

 В своем развитии наследственное правоотношение проходит два этапа. Первый этап начинается с момента открытия наследства, т. е. с момента смерти наследодателя, когда наследник (наследники) призывается к наследованию. В этот момент на стороне наследника, призванного к наследованию, возникает право на принятие наследства. Содержание этого права сводится к предоставленной наследнику возможности принять наследство или отказаться от него. Этому праву противостоит, с одной стороны, обязанность всякого и каждого не препятствовать наследнику в свободном осуществлении его права, а с другой — обязанность соответствующих лиц и органов оказать наследнику необходимое содействие в осуществлении этого права. Так, органы загса обязаны выдать наследнику свидетельство о смерти наследодателя, жилищные органы — справку о месте жительства наследодателя (справку по форме № 9), нотариальный орган по месту открытия наследства обязан принять у наследника заявление о том, что наследник принимает наследство, и т. д. Таким образом, было бы неверно считать, что праву на принятие наследства не противостоит ничья обязанность, и на этом основании либо вовсе отказывать ему в признании субъективным правом либо относить его к числу таких субъективных прав, которым не корреспондирует обязанность.

Первый этап развития наследственного правоотношения для  наследника, призванного к наследованию, завершается в тот момент, когда  право ни принятие наследства так или иначе реализуется, т.е. когда наследник либо принимает наследство, либо не принимает его, т. е. тем или иным способом отказывается от него.

Если наследник  принимает наследство, то для наследника наступает второй этап в развитии наследственного правоотношения, который длится до тех пор, пока не будет определена судьба наследственного имущества (например, путем раздела его между наследниками), не произойдет оформление наследственных прав и т. д. В результате принятия наследства у наследника возникает право на наследство, которое в зависимости от того, что входит в состав наследства, в свою очередь, распадается на ряд прав (правомочий). Это может быть и право собственности на ту или иную вещь, и обязательственное право, если наследодатель был кредитором в обязательстве, и личное неимущественное право (например, право на опубликование произведения, автором которого является наследодатель, но которое при его жизни опубликовано не было). В силу универсальности наследственного правопреемства, которое означает преемство не только в правах, но и в обязанностях, наследник заступает место наследодателя и в таких правоотношениях, в которых наследодатель был обязанным лицом. На данном этапе развития наследственного правоотношения нельзя однозначно ответить на вопрос, носит ли оно абсолютный или относительный характер, является ли имущественным или неимущественным.

Если же наследник, призванный к наследованию, отказался  от наследства (например, подал в нотариальную контору заявление об отказе от наследства или не совершил никаких действий, свидетельствующих о принятии наследства), то он из наследственного правоотношения выбывает, для него указанное правоотношение во второй этап своего развития не переходит. В то же время отказ наследника от принятия наследства влечет целый ряд правовых последствий. Наследственное имущество может перейти по праву наследования к государству, может произойти приращение наследственных долей, призвание к наследованию наследников последующих очередей или предназначенного наследника и т. д.

Граждане призываются к наследованию как по закону, так и по завещанию независимо от того, являются ли они дееспособными, недееспособными, частично или ограниченно дееспособными. Иностранцы и лица без гражданства (так называемые апатриды) призываются к наследованию на общих основаниях с гражданами Российской Федерации, если иное не установлено законами Российской Федерации либо не применяется в виде реторсии, т. е. в ответ на ограничения, установленные соответствующим иностранным государством в отношении наследственных прав российских граждан.

Что же касается юридических лиц, то они могут  быть наследниками только по завещанию. При этом наследниками могут быть и иностранные юридические лица. Для призвания юридического лица к наследованию необходимо, чтобы оно существовало как юридическое лицо на день открытия наследства. Для призвания юридического лица к наследованию не имеет значения, наделяется ли оно общей или специальной правоспособностью, является ли коммерческой или некоммерческой организацией.

Поскольку завещание — односторонняя сделка, к нему предъявляются все те требования, которые предусмотрены законом для признания сделок действительными. На момент составления завещания наследодатель должен обладать дееспособностью в полном объеме. Завещание не может быть совершено не только недееспособным гражданином, но и гражданином, который на момент совершения завещания обладает лишь частичной или ограниченной дееспособностью. Так, несовершеннолетний не может совершить завещание и в отношении заработанных им средств. В то же время на общих основаниях могут совершить завещание лица, которые в установленном порядке вступили в брак до достижения 18 лет, а также эмансипированные лица.

Может быть признано недействительным завещание, совершенное лицом, которое на момент его совершения не отдавало отчет в своих действиях или не могло ими руководить. Если лицо, совершившее завещание будучи полностью дееспособным, впоследствии становится недееспособным, то это обстоятельство само по себе не влияет на юридическую силу ранее совершенного завещания. Более того, указанное лицо лишается возможности отменить или изменить ранее совершенное завещание.

Но и в тех  случаях, когда речь идет о наследовании по закону, не раз приходится обращаться к тени наследодателя. При наследовании по закону не имеет значения, был ли наследодатель дееспособен или нет (наследство может открыться и после смерти душевнобольного). Необходимо, однако, установить, умер ли наследодатель. Иногда могут иметь значение и причины смерти (например, для отстранения от наследования недостойных наследников).

Принцип универсальности наследственного  правопреемства означает, что между волей наследодателя (действительной или предполагаемой), направленной на то, чтобы наследство перешло именно к тем, к кому оно перейдет, и волей наследника, который принимает наследство, не должно быть никаких посредствующих звеньев, кроме случаев, прямо предусмотренных законом (например, если наследник недееспособен, то наследство принимает за него его законный представитель), что наследник является продолжением юридической личности самого наследодателя во всей возможной полноте, что наследник заступает место наследодателя во всех правоотношениях, участником которых был наследодатель, кроме случаев, опять-таки предусмотренных законом (так, наследник не замещает наследодателя в обязательствах, неразрывно связанных с личностью последнего, или к наследнику не переходит принадлежавшее наследодателю право авторства)6. Универсальность наследственного правопреемства означает, что акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы таковое ни выражалось и у кого бы ни находилось. Наследство нельзя принять частично, под условием или с оговорками. Акт принятия наследства распространяется на все наследство, хотя бы наследник, принимая наследство, и не подозревал, что именно в состав наследства входит. Так, наследник может не знать о банковских вкладах наследодателя, принадлежавших ему акциях или о его долговых обязательствах.

Универсальность наследственного правопреемства находит  свое наиболее полное выражение в том, что наследник выступает в качестве преемника наследодателя не только в его правах, но и в его обязанностях.

Принцип свободы завещания является конкретным выражением таких присущих гражданскому праву принципов, как принцип дозволительной направленности и принцип диспозитивности гражданско-правового регулирования. Он означает, что наследодатель может распорядиться на случай смерти своим наследством по своему усмотрению, а может и вовсе не распорядиться им. Он может оставить наследство любому субъекту гражданского права, по своему усмотрению распределить наследство между наследниками, лишить наследства всех или часть наследников, оформить особые завещательные распоряжения. Принцип свободы завещания означает, что воля наследодателя при составлении завещания, его последующей отмене или изменении должна формироваться совершенно свободно, никто не должен ни прямо ни косвенно «давить» на него, пользуясь беспомощным состоянием наследодателя, шантажируя его, угрожая причинением вреда ему самому или его близким, и т. д.

Следующий принцип  — это принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя. Действие этого принципа выражается прежде всего в том, как определен круг наследников по закону. Если наследодатель не оставил завещания, или оно признано недействительным, или часть имущества не завещана, то к наследованию призываются наследники по закону. В наследственном праве круг наследников по закону определен исходя из предположения, что если бы наследодатель сам распорядился своим наследством, то он оставил бы его кому-то из тех, кто отнесен к наследникам по закону. Этим во многом объясняется и установление очередности призвания наследников по закону к наследованию: вначале призываются наиболее близкие наследодателю наследники: переживший супруг, дети, родители и дети при их отсутствии, в том числе и потому, что они отказались от наследства, наследники более отдаленной степени родства по прямой или боковой линии. Тот же критерий выдерживается в случаях призвания к наследованию по закону наследников последующих очередей.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Особенности наследования прав на результаты интеллектуальной деятельности

 

В разделе VII "Наследственное право" ГК РСФСР 1964 г., действовавшем  до принятия раздела V "Наследственное право" Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), отсутствовали  специальные нормы о наследовании авторского, изобретательского и  других исключительных прав (кроме  абз. 4 ст. 552 ГК РСФСР 1964 г. о невозможности  перехода авторского права к государству  по наследству). При этом положения  о наследовании авторских прав содержались  в ст.ст. 481, 496 и 497 разд. IV "Авторское  право", в ст. 518 разд. V "Право  на открытие" и в ст. 525 разд. VI "Право  на изобретение, рационализаторское предложение  и промышленный образец" ГК РСФСР 1964 г. Данное положение сохранилось  и в Основах гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г., где  нормы о наследовании авторских  и смежных (п. 6 ст. 135, ст. 137 и п. 5 ст. 141) находились в разд. IV "Авторское  право", а вопросы наследования изобретательских прав - в ст. 144 разд. V "Право на изобретение и другие результаты творчества, используемые в производстве".

ГК РФ продолжил обозначенную выше традицию и не включил нормы  наследственного права о переходе по наследству прав на результаты интеллектуальной деятельности в раздел V "Наследственное право". Вот почему столь важным было 1 января 2008 г., когда вступили в  действие нормы разд. VII "Права  на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации", устанавливающие  новый наследственный правопорядок в данной сфере.

В общих положениях устанавливается  принципиальное правило, что переход  исключительного права на результат  интеллектуальной деятельности или  на средство индивидуализации допускается  в порядке наследования (ст. 1241 ГК РФ).

В ст. 1226 ГК РФ указывается, что  на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации "признаются интеллектуальные права". Эти права  включают:

•исключительное право (поясняется, что оно является имущественным);

•личные неимущественные  права (признаются в отношении некоторых  объектов);

•иные права (также признаваемые лишь в отношении некоторых объектов).

В наследственном праве права, как включаемые, так и не включаемые в состав наследства, делятся на две категории:

•имущественные права

•и личные неимущественные  права.

В этой связи О.Е. Блинков  полагает, что приведенная выше "трехчленная" классификация интеллектуальных прав требует преобразования в "двухчленную": интеллектуальные права для целей  наследственного права надо разделить  на:

•исключительные права и  неразрывно связанные с ними другие имущественные и личные права, а  также иные имущественные права;

•личные неимущественные  права.

Особенности конкретного  объекта интеллектуальной собственности  обусловлены:

•необходимостью установления его охраноспособности;

•необходимостью учёта объёма принадлежавших автору и иному правообладателю  прав;

•различным подходом законодателя к решению вопроса о моменте  начала и сроках охраны исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности;

•спецификой оформления прав на различные объекты интеллектуальной собственности;

•законодательными ограничениями  на владение исключительными правами  на отдельные виды объектов.

Вопрос об охраноспособности  объектов интеллектуальной собственности  должен решаться с учётом правил, установленных  для каждого из них ГК РФ.

Правовые основания обладания  исключительными правами в отношении  объекта интеллектуальной собственности  имеют значение для определения  возможности их включения в состав наследственной массы и объёма наследуемых  прав.

Исключительное право  на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально  возникает у его автора, который  по общему правилу получает и приоритетное право на получение патента, когда  это необходимо для обеспечения  охраны результата интеллектуальной деятельности7. Вместе с тем оно может быть передано им другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

Информация о работе Наследование результатов интеллектуальной деятельности