Предметом договора могли являться
как юридические действия, так и какие
либо услуги. Поверенный обязан был исполнить
данное ему поручение в соответствии с
указаниями доверителя. Лишь в некоторых
случаях поверенному давалось право отступать
в интересах доверителя от его указаний.
Доверитель был обязан возместить
поверенному понесенные издержки и обеспечить
его средствами, необходимые для исполнения
поручения. Подлежал возмещению также
ущерб, понесенный поверенным по вине
самого доверителя.
Договор поручения прекращался:
если поверенный уже исполнил поручение;
в случае отказа поверенного от исполнения
договора; в случае смерти доверителя
или поверенного.
Договор заключался на определенный
и неопределенный срок, доверитель был
в праве отменить поручение, а поверенный
отказаться от него в любое время.
3.5. Безымянные
контракты
Несмотря на связанное с ius gentium
усвоение консенсуальных договоров, описанная
до сих пор система контрактов оказалась
в зрелую классическую эпоху недостаточной
для все усложнявшихся деловых отношений,
так что стала ощущаться потребность юридически
признать новые контрактные отношения,
которые уже были широко распространенны
на практике.
Римские юристы свели вновь
образованные договоры в одну группу,
получившую впоследствии название безымянных
контрактов. Возникновение юридической
силы безымянных контрактов приурочивалось
к тому моменту, когда одна из сторон уже
выполнила принятое на себя в неформальном
соглашении обязательство.
По мнению большинства исследователей,
безыменные контракты с точки зрения основания
и вместе с тем момента установления обязательства
ближе всего стоят к реальным. Но от реальных
их отличает то, что исполнение заключается
не только в одной передаче и возврате
вещи, но также и в совершении каких-либо
действий.
Важной особенностью, отличающей
безыменные контракты от всех остальных,
является возможность контрагента, исполнившего
обещание, требовать наряду с исполнением
обязанности или возмещением убытков
также и возврата сделанного предоставления. 1
Примерами безыменных контрактов
могут служить договор мены и оценочный
договор (немецкая школа рассматривает
его как вид поручения). Все вышеперечисленные
виды контрактов черпают силу из цивильного
права, а не из преторского эдикта.
У римских юристов встречается
противопоставление новых договоров,
выходивших за рамки замкнутого перечня,
таким договорам, которые “имеют своё
название”. На этом основании была выделена
категория contractus innominati, т.е. безымянные,
непоименованные контракты.
В Дигестах Юстиниана они сведены
к четырем основным типам: 2
o do ut des: я передаю тебе
право собственности на вещь
с тем, чтобы ты передал мне
право собственности на другую
вещь;
o do ut facias: я передаю тебе
право собственности на вещь
с тем, чтобы ты совершил известное
действие;
o facio ut des: я совершаю для
тебя известное действие с
тем, чтобы ты передал мне право
собственности на известную вещь;
o facio ut facias: я совершаю
для тебя известное действие
с тем, чтобы и ты совершил
для меня какое-то действие.
За стороной, выполнившей свое
обязательство и не получившей удовлетворения
от другой стороны, было сохранено право
взамен предъявления иска о понуждении
контрагента к встречному предоставлению
предъявить кондикционный иск о возврате
исполненного первой стороной как неосновательного
обогащения, т.е. право отступиться от
договора.
1) Договор мены по своему хозяйственному значению
близок к договору купли-продажи. При купле-продаже
обязательству одной стороны предоставить
“в прочное обладание” другой стороне
продаваемую вещь соответствует обязательство
другой стороны уплатить цену; вещь как
бы обменивается на деньги.
При договоре мены происходит
обмен вещи на вещь; одна из сторон передает
в собственность другой стороне определенную
вещь, вследствие чего другая сторона
становится обязанной передать в собственность
первой стороне другую вещь.
2) Оценочный договор - такой договор, по которому
определенная вещь передавалась одной
из сторон другой для продажи по известной
оценке с тем, чтобы другая сторона или
предоставила первой сумму, в которую
оценена переданная вещь, или возвратила
самую вещь. Не было препятствий к тому,
чтобы лицо, принявшее вещь для продажи,
оставило её за собой, уплатив контрагенту
сумму оценки. Если лицу, принявшему вещь
для продажи, удавалось продать её дороже
оценки, излишек шел в его пользу.
3) Прекарий - в классическом праве это было
безвозмездное и отзываемое по первому
же желанию, пожалование вещи (первоначально
недвижимости), с тем, чтобы прекарист
пользовался ею как желает. Он становился
владельцем, но у лица совершившего пожалование
имелся против него для возврата вещи
интердикт о прекарном владении. В юстиниановском
праве прекарий стал одним из безымянных
контрактов.
4) Transactio ( отказ от
притязаний) -это отказ от требования, на
который идет одна сторона, удовлетворившись
получением меньшего по сравнению со своими
первоначальными притязаниями, или частичный
взаимный отказ сторон от существующих
между ними обязательств с целью избежать
возникновения или продолжения судебной
тяжбы. В классическом праве transactio не имела
характера самостоятельной сделки, но
была основанием разнообразных сделок.
В юстиниановском праве контрагент,
который отказался от части собственных
притязаний, получал защиту от другого,
не желавшего принимать во внимание совершенную
transactio, с помощью иска посредством слов
в исковом предписании, что и оправдывало
включение этой схемы в число безымянных
контрактов.
58. Правовые
признаки договора товарищества. Это
когда две или несколько сторон, объединяют
свои вклады и усилия для извлечения прибыли
или иной цели, дозволенной законом. Вкладом
в товарищество служило все то, что сторона
вносила в общее дело. Внесенное имущество,
которым обладало товарищество, а также
достигнутая в результате совместной
деятельности хозяйственная цель и доходы
признавались общей собственностью товарищества.
Порядок покрытия расходов и убытков,
связанных с совместной деятельностью
товарищей определялся пропорционально
стоимости его вклада в общее дело, а также
по общему усмотрению сторон. Прибыль
товарищества также распределялась согласно
доле вклада в общее дело. Риск случайных
потерь и убытков, поступающих при ведении
товарищеского дела, несли все товарищи
совместно.
Обычно договор заключался на неопределенный
срок и прекращался, как только отпадало
согласие всех товарищей на продолжение
общего дела, а также со смертью его участника.
Взаимные права товарищей защищал специальный
иск. Т.к. товарищество построено на полном
доверии, то выяснение товарищами своих
взаимоотношений по суду, влекло за собой
расторжение контракта.
В зависимости от объекта и цели различают:2
1. Полное товарищество, которое
охватывает все настоящее и
будущее имущество членов. Это
наиболее древняя форма объединения.
2. Товарищество по какому-либо
предприятию - ограниченное определенной
сферой деятельности (напр. занятие
определенной торговлей или производством)
3. Товарищество по доходам - ограниченное
доходами и расходами, происходящими
из возмездных сделок.
4. Образованное для исполнения единственного
дела.
У римского товарищества не было юридического
лица, из-за чего права и обязанности в
отношении третьих лиц относились не к
товариществу, а к отдельным его членам.
Время существования товарищества может
быть ограничено сроком или продолжаться
всю жизнь. Контракт не может быть передан
наследникам, поскольку связан со свойствами
личности в качестве основания. В случае
смерти одного из членов, товарищество
распадается и возможное соглашение о
противном, не имеет силы. Если оставшиеся
члены товарищества пожелают его продолжать
с наследником покойного, им следует заключить
с ним новый контракт.
Помимо смерти и capitis deminutio одного из членов
(т.е. ex personis из личных свойств) контракт,
может быть расторгнут и добровольно:
это происходит или вследствие обратного
согласия, что есть общий принцип для всех
консенсуальных контрактов, или вследствие
одностороннего отказа, который напротив,
оказывается исключительной нормой, поскольку
очевидно, что одна сторона не может разорвать
контракт против желания другой.
Товарищество может распасться в силу
объективных обстоятельств, таких как
утрата цели, гибель капитала товарищества,
наступившая имущественная несостоятельность
одного из членов.
- Виды безымянных контрактов и пактов
и их краткая характеристика.
Система исчерпывающего перечня
контрактов, имевших каждый определенное
хозяйственное значение и правовые очертания
и защищавшихся каждый своим иском (со
специальным названием), не могла удовлетворить
всех потребностей рабовладельческого
общества начала империи. Хозяйственная
жизнь к началу нашей эры стала .уже достаточно
развитой и сложной. В торговле, да и в
других областях хозяйственной жизни
складывались изо дня в день самые разнообразные
отношения, из которых многие не укладывались
в тесные рамки замкнутой системы договоров.
Если два лица договаривались о каких-то
имущественных предоставлениях друг другу
причем их договор не подходил ни под один
из реальных или консенсуальных контрактов,
то вся юридическая сила такого договора
первоначально состояла лишь в следующем:
если одна сторона такое соглашение исполняла,
а другая сторона уклонялась от его исполнения,
то первой стороне давали кондикционный
иск для истребования обратно того, что
было предоставлено другой стороне. Но
на этом развитие не остановилось. Под
напором требований хозяйственной жизни
сторона, исполнившая обязательство, установленное
договором, выходившим за рамки замкнутого
перечня контрактов, получила иск для
понуждения другой стороны к исполнению
ее обязательства. Для обеспечения иска
из подобного рода договоров римские юристы
употребляли выражение «agere praescriptis verbis»,
т.е. предъявить иск с прескрипцией в формуле
(см. выше, разд. 11, § 3, п. 6). Отсюда в науке
римского права было выработано название
actiopraescriptisverbis. 2.. У римских юристов встречается
противопоставление новых договоров,
выходивших за рамки замкнутого перечня,
таким договорам, которые «имеют свое
название». На этом основании средневековые
юристы назвали новую категорию“contractusinnominati”,
т.е. безыменные, непоименованные ко- нтракты.
Это название (в самом римском праве не
встречающееся) не вполне точно; некоторые
из этих «безыменных контрактов» все-таки
получили название (например, мена — permutatio,
оценочный договор — contractus aestimatorius). Термин
«безыменные контракты» нужно понимать
в том смысле, что сама категория новых
контрактов не имела такого обозначения,
как основные цивильные контракты — вербальные,
литтеральные, реальные, консенсуальные.
3. Разнообразные случаи безыменных контрактов
в Дигестах Юстиниана (D. 19. 5. 5 рг.) сведены
к четырем основным типам: 1) do ut des: я передаю
тебе право собственности на вещь с тем,
чтобы ты передал мне право собственности
на другую вещь; 2) do ut facias: я передаю тебе
право собственности на вещь с тем, чтобы
ты совершил известное действие (оказал
какие-то услуги и т.п.); 3) facio ut des: я совершаю
для тебя известное действие с тем, чтобы
ты передал мне право собственности на
известную вещь; 4) facio ut facias: я совершаю
для тебя известное действие с тем, чтобы
и ты совершил для меня какое-то действие.
4. Даже тогда, когда безыменные контракты
окончательно сложились в виде одного
из звеньев римской системы контрактов,
они сохранили одну особенность, отличавшую
их от других контрактов. Именно за стороной,
выполнившей свое обязательство и не получившей
удовлетворения от другой стороны, было
сохранено право взамен предъявления
иска о понуждении контрагента к встречному
предоставлению предъявить кондикционный
иск о возврате исполненного первой стороной
как неосновательного обогащения, т.е.
право отступиться от договора. § 2. Договор
мены (permutatio) 1. Договор мены по своему хозяйственному
назначению близок к договору купли-продажи.
При купле-продаже обязательству одной
стороны предоставить «в прочное обладание»
Другой стороне продаваемую вещь соответствует
обязательство другой стороны уплатить
цену; вещь как бы обменивается на деньги.
При договоре мены происходит обмен вещи
на вещь (одна из сторон передает в собственность
другой стороне определенную вещь, вследствие
чего другая сторона становится обязанной
передать в собственность первой стороне
другую, вещь, D. 19. 4.1.2). В качестве формы
непосредственного товарообмена мена
являлась древнейшим договором, предшествовавшим
купле-продаже. С появлением договора
купли-продажи мена не могла сохранить
прежнего хозяйственного значения и отошла
на второй план. Юридическую регламентацию
договор мены получил сравнительно поздно.
Во всяком случае в классическую эпоху
в связи с развитием денежного оборота
договор мены по своему удельному весу
далеко уступал купле-продаже и может
быть отнесен к числу второстепенных договоров.
2. Если первая сторона передала вещь, ей
не принадлежащую, и в дальнейшем вещь
была кем-либо отсуждена у второй стороны,
договор не считался заключенным. В случае
эвикции у первой стороны вещи, полученной
во исполнение договора от второй стороны,
наступают те же юридические последствия,
как и при эвикции от покупателя проданной
ему вещи. На тех же основаниях, как и при
купле-продаже, решались вопросы об ответственности
сторон по договору мены за недоброкачественность
переданной вещи (см. выше, гл. IV, § 1). § 3.
Оценочный договор (contractus aestimatorius) 1. Под
оценочным договором понимался такой
договор, по которому определенная вещь
передавалась одной из сторон другой для
продажи по известной оценке с тем, чтобы
другая сторона или предоставила первой
сумму, в которую оценена переданная вещь,
или возвратила самую вещь (D. 19. 3.1). 2. При
продаже вещи во исполнение оценочного
договора по внешнему виду отношений имело
место отступление от правила о том, что
передача вещи от лица, не имеющего на
нее права собственности, не может привести
к приобретению права собственности лицом,
которому вещь передана. Именно лицо, получившее
вещь для продажи по определенной оценке,
не являлось собственником этой вещи;
тем не менее, если оно продавало или передавало
вещь, приобретатель становился ее собственником.
Такое отступление от общего правила объясняется,
конечно, тем, что в данном случае вещь
продавалась по воле ее собственника,
выразившейся в заключении оценочного
договора. По смыслу оценочного договора
не было препятствии к тому, чтобы лицо,
принявшее вещь для продажи, оставило
её за собой, уплатив контрагенту сумму
оценки. Если лицу, принявшему вещь для
продажи, удавалось продать ее дорож оценки,
излишек шел в его пользу. § 1. Понятие и
виды пактов 1. Пакт (как и contractus) есть соглашение,
притом соглашение неформальное. Однако
в отличие от контракта пакт, как правило,
есть соглашение, не пользующееся исковой
защитой. В преторском эдикте, правда,
было сказано: «pacia conventa servabo», т.е. я буду
признавать, сохранять заключенные пакты
(откуда ведет происхождение афоризм:
pacta sunt servanda — соглашения надо соблюдать,
не нарушать, D. 2.14.7.7). Однако признание
пактов со стороны претора выражалось,
как правило, не в предоставлении иска,
а только в обеспечении возможности сослаться
на pactum в порядке возражения (так называемая
exceptio pacti). 2. С течением времени все же некоторые
категории пактов в виде исключения получили
и исковую защиту. Признание пактов было
вызвано тем, что по мере развития торговли
и промышленности в рабовладельческом
обществе в повседневную практику вошло
множество неформальных соглашений, не
подходящих ни под один из установленных
типов контрактов. Оставить новые виды
неформальных соглашений без исковой
защиты в некоторых случаях было нельзя,
так как это не соответствовало бы требованиям
развивавшегося оборота и подрывало бы
устойчивость деловых связей. 3. Так возникли
две категории пактов: 1) pactanuda, «голые»
пакты, т.е. не снабженные («не одетые»)
иском, и 2) Pactavestita, пакты «одетые», снабженные
иском. Последние в свою очередь делятся
на: а) pactaadiecta — пакты, присоединение к
договору, защищаемому иском; б) pactapraetoria
— акты, получившие защиту от претора,
и в) pactalegitima — кты, получившие исковую
защиту от императоров, в императорском
законодательстве. § 2. Присоединенные
контракты (раста adiecta) 1. Pactaadiecta — это дополнительные
к какому-нибудь защищаемому иском договору
(контракту) соглашения, имеющие целью
внести какие-либо видоизменения в юридические
последствия главного договора, в частности
возложить на ту или другую сторону в договоре
какие-либо дополнительные обязанности.
2. Как правило, такие добавочные пакты
присоединялись к главному договору непосредственно
при его заключении; например, лицо, продававшее
земельный участок, тут же условливалось
с покупателем, что проданный участок
не передается немедленно, а остается
на известный срок в арендном пользовании
продавца. В случае нарушения подобного
рода пакта, присоединенного к купле-продаже,
давался иск из основного договора (т.е.
продавцу — actio venditi, покупателю — actio empti).
Не исключалась возможность присоединения
к договору дополнительного пакта и по
прошествии некоторого промежутка времени
после заключения договора (ex intervallo). Однако
пакт, присоединенный к договору по истечении
некоторого времени, защищался иском только
в том случае, если по своему содержанию
он был направлен на то, чтобы сделать
положение должника более льготным, а
не более тяжелым; например, пакт об отсрочке
исполнения или об уменьшении размера
процентов и т.п. защищался иском, хотя
бы он был присоединен к основному договору
только через некоторое время после заключения
договора; напротив, пакты о приближении
срока исполнения, об увеличении размера
процентов и т.п., заключенных ex intervallo,
исковой защитой снабжены не были. § 3.
Преторские пакты 1. К числу пактов, «одетых»
претором и потому называемых pacta praetoria,
принадлежат, например, constitutuffl debiti,receptum.
2. Constitutum debiti называлось неформальное
соглашение, по которому одно лицо обязывалось
уплатить другому лицу уже существующий
долг (и тем самым подтверждало долг, откуда
идет название самого пакта: constitutum debiti
— подтверждение долга). С помощью этого
пакта можно было обязаться уплатить или
свой (существующий) долг, или же долг другого
лица. Заключая constitutuin debiti, можно было
и изменить содержание договора. Подтверждение
собственного долга имело тот смысл, что
яким путем уточнялся срок платежа, причем,
как правило, должник получил одновременно
отсрочку исполнения. Подтверждение чужого
долга понималось как принятие обязательства
уплатить чужой долг (т.е. как одна из форм
поручительства; см. разд. VII, гл. 1, § 2). 3.
Под названием receptum в преторском эдикте
были объединены три категории пактов,
по существу не имевшие между собой ничего
общего: а) receptum arbitrii — соглашение с третейским
судьей; б) receptum nautarum, cauponum stabulariorum — соглашение
с хозяином корабля, гостиницы, постоялого
двора о сохранности вещей проезжих; в)
receptum argentariorum — соглашение с банкиром
об уплате третьему лицу известной суммы
за контрагента банкира, заключившего
пакт. Receptumarbitrii. Два лица, пришедшие между
собой к соглашению о передаче своего
спора на разрешение третейского судьи
(arbiter), заключали с намеченным арбитром
пакт, по которому арбитр обязывался рассмотреть
порученное дело; такое соглашение с арбитром
и называлось receptum arbitrii. Третейский судья,
взявшийся рассмотреть спор и уклонившийся
затем от исполнения пакта без уважительных
причин, подвергался штрафу. В качестве
уважительных причин неисполнения принятого
арбитром обязательства рассмотреть дело
признавались следующие: болезнь арбитра;
возложение на него публичных обязанностей,
не позволяющих исполнить обязанности
арбитра; враждебные отношения, сложившиеся
после заключения receptum между арбитром
и спорящими лицами, и др. Receptumnautarum, cauponum,
stabulariorum. На практике нередко наблюдались
случаи, когда хозяева кораблей (nautae), содержатели
трактиров и гостиниц (caupones), постоялых
дворов (stabularii) и т.п. имели связь с ворами
и Разбойниками, которыми изобиловали
и водные, и сухопутные пути сообщения.
Между тем лица, которым приходилось проржать
по морю или по дорогам на суше и пользоваться
услугами хозяев кораблей, трактиров,
постоялых дворов и т.п., чяи вынуждены
доверять им и оставлять у них на хранение
свои вещи (например, лошадь в стойле).
Настоятельно необходимо было хотя бы
несколько сократить случаи обворовывания
проезжавших на кораблях или останавливавшихся
я трактирах, постоялых дворах и т.п. и
способствовать большей безопасности
путешествий (тем более, что находиться
в названных предприятиях были вынуждены
и лица, принадлежавшие к верхушке господствующего
класса). Для этой цеди преторский эдикт
установил повышенную ответственность
хозяев названных предприятий за целость
вещей их клиентов. Хотя передача путешественником
багажа, лошади и пр. на хранение содержателю
подобного рода предприятия, в котором
оказался путешественник, происходила
автоматически причем отказаться от принятия
вещей путешественника на хранение содержатель
такого предприятия не имел права, однако
здесь усматривали неформальное соглашение,
пакт (в виде receptum, т.е. принятия), по которому
на хозяина предприятия возлагалась повышенная
ответственность: она имела место даже
в том случае, если вещь пропала или причинен
иной вред и без вины принявшего вещь.
Хозяева названных предприятий освобождались
от ответственности только в том случае,
если ущерб наступал вследствие стихийного
бедствия. Для защиты путешественника,
потерпевшего от кражи, порчи вещей, с
которыми он пришел на корабль или в трактир,
претором давалась actio in factum о возмещении
ущерба, понесенного собственником вещи.
Receptumargentarii. Так называлось неформальное
соглашение, по которому банкир1, или меняла,
принимал на себя обязательство перед
своим клиентом уплатить его долг известному
третьему лицу. В силу этого соглашения
банкир не становился должником третьего
лица: третье лицо оставалось кредитором
только клиента банкира, к клиенту третье
лицо и должно было направлять свою претензию;
но если у должника не оказывалось средств
для оплаты, он предлагал своему кредитору
получить с банкира, заключившего receptum
с должником (клиентом); если банкир отказывался
платить, клиент получал против него actio
recepticia §4 Пакты, получившие исковую защиту
в императорском законодательстве (раста
legitima) 1. Пакты, получившие юридическое
признание (исковую защиту) в законодательстве
позднейшей империи, называются oacta legitima.
Права кредиторов, возникавшие из этих
соглашений, защищались посредством condictio
ex lege, кондикционногоиска (вытекавшего
из соответствующего закона) . В качестве
примеров императорских пактов можно
назвать compromissum, pactum donationis. 2. Под compromissum
разумеется соглашение лиц, между которыми
имеется спор относительно права, о передаче
этого спора на разрешение третейского
судьи (соглашение с самим третейским
судьей называлось receptum arbitrii, см предыдущий
параграф). В классическую эпоху выполнение
соглашения сторон о разрешении спора
третейским судом обеспечивалось или
тем, что спорная вещь либо денежная сумма
передавалась третейскому судье с тем,
чтобы он передал ее тому , в чью пользу
будет разрешен спор, или же посредством
стипуляции. За неисполнение решения арбитра
на виновную сторону налагался штраф.
Императорское законодательство дало
непосредственную исковую защиту pactum
compromissi. 3. Pactum. donationis — неформальное соглашение
о дарении. Дарением называется договор,
по которому одна сторона, даритель, предоставляет
другой стороне, одаряемому, вещь (или
иной составной элемент своего имущества,
например право требования) с целью проявить
щедрость в отношении одаряемого (animus
donandi). Дарение может состоять в передаче
права собственности на вещь, в платеже
денежной суммы, в установлении сервитута
и т.д. Частным случаем дарения было дарственное
обещание, т.е. обещание что-то предоставить,
совершить известные действия и т.д. В
классическом праве дарственное обещание
имело обязаательную силу только в том
случае, если оно было облечено в форму
стипуляции; неформальное дарственное
обещание не порождало обязательства.
Помимо этого формального требования
еще в республиканский период для сохранения
имущества в руках богатых семейств было
установлено ограничение размера дарения
(закон Ценция, 204 г. до н.э.), за исключением
дарений, совершаемых в пользу ближайших
родст- венников. Максимальный размер
дарения, допущенный Цинциевым законом,
неизвестен (не дошел до нас). Цинциев закон
принадлежит к числу так называемых leges
imperfectae т.е. таких законов, в которых не
предусматриваются юридические последствия
их нарушения. Для проведения закона в
жизнь претор стал давать exceptio leges Cinciae
(возражение против иска об исполнении
дарственного обещания противоречащего
Цинциеву закону). В императорский период
(в начале IV в. н.э.). Цинциев закон утратил
значение. Императорским законодательством
было введено требование совершать так
называемую судебную инсинуацию дарственных
актов, т.е. требовалось заявить их перед
судом с занесением в реестр. Первоначально
требование публичности дарения относилось
к дарению на любую сумму, но Юстиниан
ограничил применение insinuatio лишь дарениями
на сумму свыше 500 золотых и установил,
что дарения на меньшие суммы получают
силу независимо от каких-либо формальностей.
Тем самым pactum donationis получил исковую силу.
Ввиду того, что даритель не только не
получает от дарения никакой utilitas (хозяйственной
выгоды), но даже теряет нечто, ибо дарение
предполагает обогащение одаряемого за
счет имущества дарителя и, следовательно,
имущество дарителя в этом случае уменьшается,
ответственность дарителя за возможную
эвикцию подаренной вещи, за обнаруженные
в ней недостатки и пр. ограничивалась
только случаями допущения дарителем
dolus и culpa lata. Дарение своеобразно еще в
том отношении, что при известных обстоятельствах
допускалась односторонняя отмена дарения.
Так, патрон мог отменить дарение, совершенное
в пользу вольноотпущенника, в случае
неблагодарности одаренного. Эта норма
является частным отражением зависимости,
в которой находились вольноотпущенники
по отношению к патронам и которая нередко
переходила в эксплуатацию вольноотпущенника.
Юстиниан установил уже в качестве общего
правила для всех случаев дарения, что
неблагодарность одаренного служит основанием
отмены дарения. В качестве примеров неблагодарности
в законе Юстиниана названы: нанесение
тяжелой обиды, создание опасности для
жизни дарителя, причинение ему значительного
имущественного вреда. Патрон, не имевший
детей в момент совершения дарения в пользу
вольноотпущенника, имел право потребовать
дар обратно в случае последующего рождения
у него детей.
- Обязательства как бы из договора, их
правовые признаки.
- Само название этой группы обязательств говорит о том, что они возникли не из контракта или иного соглашения, а именно из одностороннего действия какого-либо лица. Основанием их возникновения могли быть односторонняя сделка или иное имущественное предоставление одной стороны другой. Характерной особенностью такого рода обязательств является получение определенной выгоды одной стороной по волеизъявлению и за счет другой, однако без намерения одарить первую сторону. Вместе с тем обязательственно-правовые отношения, возникающие из такого рода одностороннего действия определенного лица, по характеру и содержанию практически не отличаются от подобных отношений, возникающих из договоров. Именно поэтому такие
отношения стали называть как бы договорными,
похожими на договорные, возникающими
как будто из договора, хотя самого договора
или иного какого-либо соглашения между
сторонами обязательства не было.
- Одностороннее действие,
из которого возникало подобное обязательство,
по характеру должно быть правомерным.
Из недозволенного действия возникает
совершенно другой тип обязательств —
деликтные обязательства.
- К обязательствам как
бы из договоров римское право относило
два конкретных обязательства:
- а) ведение чужого дела
без поручения;
- б) обязательства, возникающие
вследствие неосновательного обогащения.
Последнее охватывало три разновидности
обязательств, возникающих из: ошибочного
платежа недолжного; факта имущественного
предоставления с определенной целью,
которая не осуществилась; возврата недобросовестно
полученного.
- Ведение чужих дел
без поручения (negotiorum gestio) — это правоотношение,
в котором одна сторона (gestor, гестор) проявляет
заботу об имущественном интересе другого
лица
- 246
- (dominus, хозяин) без какого-либо поручения с его стороны. Забота может быть проявлена в разнообразных формах: оказание какой-либо юридической или физической услуги, управление имуществом, кормление животных или рабов, охрана имущества. Например, внезапно уехавший хозяин оставил без присмотра своих животных и рабов. Его сосед по собственной инициативе стал их кормить, предпринял меры по охране.
- Однако непременным
условием такого обязательства является
проявление этой заботы о чужом имуществе
без поручения, по собственной инициативе
и волеизъявлению гестора. Чаще всего
мотивом ведения чужого дела было стремление
гестора предотвратить наступление отрицательных
имущественных последствий для другого
лица, например, в случае его отсутствия,
беспомощного состояния или стечения
других обстоятельств, при которых сам
хозяин не мог проявить соответствующей
заботы о своем имуществе.
- Указанное обязательство
возникло из односторонней сделки, по
характеру было двусторонним — обязанности
возлагались на обе стороны. Из ведения
чужих дел претор предоставлял иски обеим
сторонам.
- Специфический характер
обязательства из ведения чужих дел обусловил
его правовые признаки.
- 1. Фактическое ведение чужого дела без соответствующего на то поручения. Последние слова были присоединены к названию этого обязательства уже позже, чтобы подчеркнуть его внедоговорный характер. Само ведение, как уже отмечалось, могло заключаться в совершении разнообразных действий в пользу хозяина (одно или несколько дел или<span class="List_002