Курсовая правоотношения

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Декабря 2013 в 14:46, курсовая работа

Описание работы

Цель курсовой работы – рассмотреть понятие и содержание правоотношения. В связи с указанной целью в работе ставятся следующие задачи: 1. дать понятие правоотношений как особого вида общественных отношений; 2. раскрыть предпосылки возникновения и функционирования правоотношений; 3. охарактеризовать субъекты правоотношений, понятие субъекта правоотношений, правоспособность и дееспособность субъектов права; 4. определить субъективное право и юридическую обязанность; 5. рассмотреть юридические факты.

Содержание работы

Введение…………………………………………………………………………...3
Понятие и структура правоотношения как особого вида общественных отношений………………………………………………6
Предпосылки возникновения и функционирования правоотношений, взаимосвязь нормы права и правоотношения………………………...17
Субъекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность, правосубъектность……………………………………………………...19
Понятие субъекта правоотношений………………………………….19
Правоспособность и дееспособность субъектов права……………..21
Субъективное право и юридическая обязанность как содержание правоотношения………………………………………………………...23
Юридические факты……………………………………………………26
Заключение…………………………………………………………………...33
Список литературы……………………………………………………….….34
Практическое задание………………………………………………………..37
Приложение 1,2 …………………………………………………………...…41

Файлы: 1 файл

курсовая. правоотношение (1).doc

— 188.50 Кб (Скачать файл)

Из истории мы знаем, что далеко не все люди в прошлом  признавались субъектами права, например рабы, которые могли быть лишь объектами права (предметом купли-продажи). В римском праве раб рассматривался как «говорящее орудие», предмет, вещь. Впрочем, там не было равенства и среди свободных.

При феодализме крепостные крестьяне тоже не были полноправными гражданами, а стало быть, и полноценными субъектами права. Они были существенно ограничены в правах. Феодальное право было правом привилегий, оно четко проводило градацию людей в зависимости от социального происхождения, званий, сословий и т.д. В современных цивилизованных странах эти дискриминации устранены. В Международном пакте о гражданских и политических правах (1966) записано: «Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности» (ст. 16)7. Данное положение закреплено также во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. (ст. 6)8.

В любом правоотношении должно быть не менее двух субъектов (простое правоотношение), поскольку  отдельный индивид, как уже говорилось, не может находиться в каком-либо общественном отношении, в том числе правовом, с самим собой. Но в правоотношении возможно несколько или даже неограниченное число субъектов (сложное правоотношение).

 Субъекты права  подразделяются, прежде всего, на индивидуальные (физические лица) и коллективные (юридические лица). К индивидуальным относятся граждане Российской Федерации, иностранцы, лица без гражданства (апатриды), лица с двойным гражданством.

Институт гражданства  регулируется ст. 62 Конституции РФ9. Иностранные граждане ограничены в некоторых правах. В частности, они не могут избирать и быть избранными в органы государственной власти, служить в Вооруженных Силах, занимать определенные должности, например, быть капитанами судов, и т.д.

По российскому законодательству, далеко не все организации и учреждения могут выступать в качестве юридических лиц, а только те, которые отвечают определенным условиям. Признаки юридического лица сформулированы в статье 48 ГК РФ10. Это: 1) имущественная обособленность; 2) способность от своего имени приобретать соответствующие права и нести обязанности; 3) быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Правоспособность и дееспособность субъектов права

 

Под правоспособностью  понимается признаваемая государством общая (абстрактная) возможность иметь  предусмотренные законом права  и обязанности, способность быть их носителем. Правоспособностью в  равной мере обладают все граждане без исключения, она возникает в момент их рождения и прекращается со смертью.

В современном цивилизованном обществе нет, и не может быть людей, не наделенных общей правоспособностью11. Это важнейшая предпосылка и неотъемлемый элемент политико-юридического и социального статуса личности. Правоспособность – не естественное, а общественно-правовое качество субъектов, носящее абсолютный, универсальный характер. Оно вытекает из международных пактов о правах человека, принципов гуманизма, свободы, справедливости. Обязанность каждого государства – должным образом гарантировать и защищать это качество.

Всеобщность правоспособности заключается  в том, что государственная власть с самого начала заранее наделяет всех своих граждан одним общим  свойством – юридической способностью быть носителями соответствующих прав и обязанностей, из числа предусмотренных законом. То, что фактическая возможность обладания теми или иными правами в силу разных причин наступает в разное время, не делает правоспособность различной. Из этого исходит и международное право.

Правоспособность – не сумма каких-то прав, не количественное их выражение, а непременное и постоянное гражданское состояние личности, элемент ее правового статуса, предпосылка к правообладанию. Сам термин «правоспособность» весьма точно передает смысл этого понятия.

Правоспособность существует там, где есть вообще правовое регулирование, правовая среда. Это качество неизменяемо, его нельзя сделать больше или  меньше. Невозможно признать кого-либо неправоспособным, а только недееспособным. Раз субъект наделен правоспособностью, то в полном объеме и до конца своих дней, а не временно.

Под дееспособностью понимается не только возможность субъекта иметь  права и обязанности, но и способность  осуществлять их своими личными действиями, отвечать за последствия, быть участником правовых отношений. Дееспособность зависит от возраста и психического состояния лица, в то время как правоспособность не зависит от указанных обстоятельств. Дееспособность в полном объеме наступает с момента совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего возраста.

Если правоспособность сопутствует  индивиду на протяжении всей его жизни, то дееспособность – лишь с определенного  возраста. Дееспособностью не обладают малолетние дети до 14 лет и душевнобольные лица, которые могут иметь известные права, но не могут их осуществлять. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут совершать необходимые гражданские сделки только с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителей. Однако они вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки, распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами, осуществлять авторские и изобретательские права, вносить вклады в кредитные учреждения (ст. 26 ГК РФ).

Уголовная ответственность у подростков за совершенные ими умышленные преступления наступает с 14 лет. Дееспособность бывает полная, частичная и ограниченная. Полная, как уже говорилось, наступает с совершеннолетием, частичная – с 14 лет, а ограниченная – когда лицо ограничивается в дееспособности по суду (хронические алкоголики, наркоманы).

Правосубъектность представляет собой правоспособность и дееспособность вместе взятые, т.е. праводееспособность. Это объединительное понятие  отражает те ситуации, когда правоспособность и дееспособность неразделимы во времени, органически сливаются воедино, например, у организаций или взрослых лиц, когда они одновременно и правоспособны, и дееспособны. Не существует правоспособных, но недееспособных коллективных субъектов. На них разграничение указанных свойств не распространяется.

В целом правосубъектность является одной из обязательных юридических предпосылок правоотношений. Правосубъектность – это возможность или способность лица быть субъектом права со всеми вытекающими отсюда последствиями.

4. Субъективное право и юридическая обязанность как содержание правоотношения

Правовое регулирование  осуществляется, главным образом, через  механизм субъективных прав и юридических  обязанностей, именно этим оно отличается от любого иного нормативного регулирования, например морального. Указанные права  и обязанности, корреспондируя друг другу в рамках определенного правоотношения, и образуют его юридическое содержание.

Субъективное право  определяется в правовой науке как  гарантируемые законом вид и  мера возможного или дозволенного поведения  лица. А юридическая обязанность – как вид и мера должного или требуемого поведения, В основе субъективного права лежит юридически обеспеченная возможность; в основе обязанности – юридически закрепленная необходимость. Носитель возможности называется управомоченным, носитель обязанности – правообязанным. Первый может совершать известные действия; второй обязан их исполнять. Перед нами два полюса правоотношения как взаимной юридической связи.

 Субъективное право  – определенная правовая возможность,  но эта возможность многоплановая,  она включает в себя, как минимум, четыре элемента.

1) возможность положительного  поведения самого управомоченного,  т.е. право на собственные действия;

2) возможность требовать  соответствующего поведения от  правообязанного лица, т.е. право  на чужие действия;

3) возможность прибегнуть  к государственному принуждению  в случае неисполнения противостоящей  стороной своей обязанности (притязание);

4) возможность пользоваться  на основе данного права определенным  социальным благом.

Иными словами, субъективное право может выступать как право- поведение, право-требование, право-притязание и право-пользование.

В зависимости от характера  и стадии реализации того или иного  субъективного права на первый план в нем может выходить одна из указанных  возможностей, как правило – первая. В целом же все четыре компонента в их единстве составляют содержание и структуру субъективного права как общего понятия. Оно служит средством удовлетворения интересов управомоченного.

Характерной чертой субъективного  права является мера поведения, обеспеченная не только законом, но и обязанностями других лиц. В противном случае перед нами не субъективное право, а простая дозволенность, которая вытекает из действующего в обществе правопорядка по принципу: «что не запрещено, то разрешено».

Таких дозволений в повседневной жизни – бесчисленное множество. Никому, например, не возбраняется ходить на прогулки, любоваться природой, купаться в море, слушать музыку, заниматься спортом, петь, читать, писать, ездить на велосипеде и т.д. Но все это не субъективные права, так как здесь отсутствует возможность опереться на государственное принуждение (например, обратиться в суд) и нет конкретных правообязанных лиц, к которым можно было бы направить требования по поводу создания необходимых условий для «времяпрепровождения».

Каждая из дробных  составных частей субъективного  права обычно именуется правомочием. В разных правах их больше или меньше. К примеру, в праве собственности  три: владение, пользование и распоряжение имуществом.

Структура юридической  обязанности соответствует структуре субъективного права (являясь как бы его обратной стороной) и тоже включает в себя четыре компонента: 1) необходимость совершить определенные действия либо воздержаться от них, 2) необходимость для правообязанного лица отреагировать на обращенные к нему законные требования управомоченного; 3) необходимость нести ответственность за неисполнение этих требований; 4) необходимость не препятствовать контрагенту пользоваться тем благом, в отношении которого он имеет право.

Юридическая обязанность устанавливается как в интересах управомоченного, так и в интересах государства в целом. Она – гарант их осуществления.

Субъективное право  – право субъекта правоотношения. Эпитет «субъективное» отражает здесь, во-первых, принадлежность права субъекту и, во-вторых, зависимость его от субъекта – в отличие от нормы права, которая никому лично не принадлежит и не зависит от воли конкретного индивида.

В этом смысле юридическую  обязанность также можно квалифицировать  как субъективную. В рамках правового  отношения право и обязанность субъектов в равной мере субъективны. Слагаемые юридической обязанности – это своего рода отдельные долженствования – наподобие правомочий в субъективном праве.

Структура юридической обязанности долгое время не раскрывалась – внимание концентрировалось главным образом на структуре субъективного права. Однако, как показано выше, субъективное право и юридическая обязанность – это парные и равноэлемснтные категории, которые в рамках конкретных правоотношений строго соответствуют друг другу.

      

 

5. Юридические  факты

Корни понятия «юридический факт»  уходят в глубь истории юридической  науки12. Еще в римском праве различалось несколько оснований возникновения правоотношений. В Институциях Гая, Юстиниана их четыре: контракт, квази- контракт, деликт и квази- деликт13. Позже стали выделять пятое основание - одностороннюю сделку. Упоминаются также сроки, основания заключения брака, основания перехода вещей по наследству и другие юридические факты. Это деление было воспринято Кодексом Наполеона и развито в последующем законодательстве. Общее понятие юридического факта, как и понятие правоотношения, римские юристы не сформулировали. Создание этой категории связано с последующей переработкой, осмыслением и систематическим изложением римского права его позднейшими исследователями. Наибольшее развитие теория юридических фактов получила в гражданском праве. Гражданские правоотношения возникают вследствие наступления юридических фактов (приложение 2). Юридические факты делятся в зависимости от связи с волей человека на:

- события (обстоятельства, не зависящие от воли человека, стихийные бедствия),

- действия (обстоятельства, зависящие от воли человека).

Действия, в свою очередь, можно классифицировать на правомерные и неправомерные. Ст. 8 Гражданского кодекса РФ14 перечисляет наиболее типичные основания возникновения гражданских правоотношений. К ним относятся:

  1. договоры и иные сделки, предусмотренные законом, а также договоры и иные сделки, хотя и не предусмотренные законом, но не противоречащие ему;
  2. акты государственных органов и органов местного самоуправления,
  3. судебные решения,
  4. приобретение имущества по основаниям, допускаемым законом (например, в силу приобретатель ной давности);
  5. создание произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности;
  6. причинение вреда;
  7. неосновательное обогащение;
  8. иные действия граждан и юридических лиц;
  9. события, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий.

В научной и учебной литературе  под юридическими фактами понимаются конкретные жизненные обстоятельства, вызывающие в соответствии с нормами права наступление тех или иных правовых последствий – возникновение, изменение или прекращение правового отношения. «Жизненные факты, - отмечал Н.Г. Александров, - сами по себе не  обладают каким-то имманентным свойством быть или не быть  юридическими фактами. Они становятся юридическими фактами только тогда, когда им такое значение придается нормами права. Факты одного и того же вида могут быть или не быть юридическими фактами в зависимости от того, как они расцениваются  возведенной в закон волей господствующего класса».15 Такое понимание юридических фактов позволяет проникнуть вглубь этого явления, исследовать место в правовом регулировании.    Юридические факты – разновидность социальных фактов. Это явления объективной реальности, отраженные  в системе – законодательстве.  Признание материально-социального характера юридических фактов, по мнению В.Б. Исакова, позволяет увидеть, что каждый конкретный юридический факт  - не случайное изолированное явление, а в известном смысле и порождение данной правовой системы.16 Идеальная модель юридического факта (юридического состава) закрепляется в гипотезе юридической нормы (или нескольких норм). «В практике применения правовых норм, - отмечает П.Е. Недобайло, - установление фактической гипотезы (фактического состава) сливается с установлением гипотезы нормы и, наоборот, анализ гипотезы правовой нормы, установленной между гипотезой и моделью факта, не следует ставить знак равенства. Гипотеза – элемент правового предписания, связанный с другими элементами – диспозицией или санкцией. Не совпадают они и по объему: модель сложного юридического факта (фактического состава) может быть закреплена в гипотезах нескольких юридических норм.17 В правовом регулировании юридические факты выступают, как  правило, в составе объединений, комплексов фактов. Фактическая предпосылка, состоящая из одного элемента – юридического факта – сравнительно редкое явление. В.Б Исаков различает две категории фактических комплексов – группу юридических фактов и фактический состав.18 Группа юридических фактов – это несколько фактических обстоятельств, каждое из которых вызывает одно и то же правовое последствие. От группы юридических фактов фактический состав отличается тем, что его элементы определенным образом связаны в пространстве и времени, взаимообусловлены. Правовое последствие наступает лишь при наличии всех элементов состава в совокупности. В теории и на практике фактические составы нередко смешивают со сложными юридическими фактами. Сложные юридические факты – такие фактические обстоятельства, которые имеют несколько различных сторон (признаков). Своеобразие сложных юридических фактов не всегда учитывается на практике. Например, О.В. Баринов рассматривает случай, когда работнику, нарушавшему правила техники безопасности, действием механизма была причинена смерть. Поступок рабочего О.В. Баринов относит к противоправным неосторожным действиям, смерть работника к отрицательным событиям.19  Представляется, такое решение вопроса вызывает возражения, в данном случае не два различных юридических факта, а один юридический факт – несчастный случай на производстве, отражающий соответствующую социальную ситуацию. Но это факт – сложный по содержанию, внутри него могут быть выделены субъективный элемент (поступок работника) и объективные элементы (действие механизма, смерть).

Информация о работе Курсовая правоотношения