Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Сентября 2012 в 16:47, курсовая работа
Цель моей работы - сравнить системы континентального и общего права на примере права Англии. Задачами моего исследования являются:
изучение истории формирования указанных систем;
сравнение источников права данных систем;
выявление особенностей общего права и континентального;
Введение. 3
1. Историческое формирование английского и континентального права 5
Развитие права Англии: хронология и основные этапы 5
Становление континентального права 9
2. Особенности английского права. 12
Структура права. 12
Источники права. 15
3. Особенности континентального права 22
Структура права. 22
Источники романо-германского права. 25
Заключение. 29
Список использованных источников. 30
Министерство образования и науки РФ
федеральное
государственное бюджетное
высшего профессионального образования
«Московская
государственная юридическая
имени О.Е. Кутафина»
Кафедра истории государства и права
Валуева Агата Владимировна
Сравнительный анализ англо-саксонской
и романо-германской правовых систем
Курсовая работа
студента 8 группы, 1 курса
Института права
Очной формы обучения
Научный руководитель:
кандидат исторических наук, доцент Байгарина А.Е.
Дата сдачи: __________________
Дата рецензирования: _________
Дата защиты: ________________
Оценка: _____________________
Москва
1012 год
Содержание
Введение. 3
1. Историческое формирование английского и континентального права 5
Развитие права Англии: хронология и основные этапы 5
Становление континентального права 9
2. Особенности английского права. 12
Структура права. 12
Источники права. 15
3. Особенности континентального права 22
Структура права. 22
Источники романо-германского права. 25
Заключение. 29
Список использованных источников. 30
Год от года отношения между различными государствами становятся все теснее в силу экономических, политических, экологических причин, в силу развития технологий и необходимости решения общих проблем. В условиях глобализации юристу надлежит знать в совершенстве не только право своего государства, но и национальное законодательство других стран, только тогда он будет конкурентно способным, сможет заключать выгодные сделки с иностранными партнерами, а на высшем уровне – договоры, которые смогут вписаться как в отечественную, так и зарубежную системы права. Важно также уметь мыслить, как иностранный юрист для верной передачи содержания тех или иных положений иностранного права.1
На сегодняшний день существует немало разногласий между государствами в самых разных областях. Так, например, до сих пор до конца не урегулированы отношения между Россией и США в сфере международного усыновления. Это объясняется, в том числе и различиями правовых систем. Но право призвано приводить стороны к консенсусу, а не разделять их в силу культурно-исторических особенностей. Это еще одна причина, по которой необходимо сопоставлять разные правовые системы и находить у них точки соприкосновения.
Признавая особенности
английского права важно
Россия сравнительно
недавно подняла «железный
У каждой страны
своя национальная правовая система, характеризующаяся
особенностями исторического
Цель моей работы - сравнить системы континентального и общего права на примере права Англии. Задачами моего исследования являются:
Говоря о формировании английского
права важно отметить, что оно
развивалось как
До норманнского завоевания англосаксонское право было архаичным (феодальным), не было единым для всей Англии. После обращения в христианство законы составлялись так же, как и в континентальной Европе, только писались они не на латыни, а на англосаксонском языке.
По мере развития общественных отношений, изменений в экономике, которые начались сразу после завоевания страны Вильгельмом, старых норм становилось недостаточно. Законы Этельберта, составленные около 600 года, включают всего 90 коротких фраз. Законы датского короля Канута (1017—1035 годы), составленные четырьмя веками позже, гораздо более разработаны и знаменуют уже переход от общинного общества к феодализму. Персональный принцип уступает место территориальному, но действующее право остается сугубо местным, так потребовались преобразования и в государственном устройстве, и в системе права.
Необходимость централизации была обусловлена многими причинами, однако на первый план была поставлена задача эффективного сбора налогов. Поэтому все частновладельческие земли были переписаны и занесены в кадастровую книгу «Страшного суда». Кроме того все тяжкие преступления были переведены под исключительную королевскую юрисдикцию.
По мере расширения централизованного права, усиления роли королевских судов значение обычного права ослабевает. Однако полностью общее право вытеснило его к концу XIV века после появления корпораций профессиональных юристов-адвокатов. В помощь судьям с 1282 года в Англии ежегодно стали издаваться сборники судебных решений. Принято считать, что рецепции норм римского права в Англии не произошло, однако в начальный период развития они были хорошо известны и применялись в церковных и торговых городских судах.
До правления Генриха II подданные могли обращаться только в обычные сотенные суды, а после его судебной реформы появились королевские суды, чьими услугами могли пользоваться все свободные люди. Королевский суд, хотя и был платным, имел преимущество перед судом феодалов. Если в обычном суде практиковались ордалии, то в королевском суде велось инквизиционное судопроизводство. Королевские суды опирались в своей деятельности на собственное знание правовых обычаев и на приказы короля суду. Приказ суду – это специальный документ, выдаваемый за плату лицам, обратившимся за судебной защитой и направленный от имени короля в адрес судебного чиновника, в котором содержалось поручение вчинить иск по конкретному делу и заслушать дело в присутствии сторон.3 Позднее создается специальное судебное присутствие – Служба приказов канцелярии, которая занимается массовой выдачей приказов. Указ составлялся по определенному образцу и впоследствии был разработан перечень наиболее типичных обращений – исковой формуляр (form of action). За отдельную плату можно было составить новую форму приказа. После издания Оксфордских провизий и второго Вестминстерского статута все приказы были объединены в «Реестр предписаний» и создание новой формы разрешалось только в исключительных случаях.
Рене Давид считает, что на формирование английского права сказались исторические факторы. «Исторические факторы привели, во-первых, к тому, что английские юристы сосредоточивали свое внимание на процессе. Во-вторых, они определили многие категории английского права, повлияли на его понятийный фонд. В-третьих, благодаря этим факторам английское право не знает деления на публичное и частное. И в-четвертых, они воспрепятствовали рецепции категорий и понятий римского права»4.
Так норманны учредили на покоренных землях новую правовую систему – общее право. Конечно, оно было более прогрессивно, нежели система архаического права, однако она имела и ряд недостатков: чрезвычайная строгость и негибкость норм; единственная санкция в гражданском праве – штраф, а в уголовном праве – смертная казнь; отсутствие средств обеспечения явки свидетелей в суд; медленный и дорогой судебный процесс; доминирование процессуального права над материальным правом.
Тем не менее, система общего права не могла успеть за потребностями общества, появившимися в результате крупных социально-экономических изменений XIV-XV вв. Развитие товарно-денежных отношений, рост городов, переход к капиталистическому хозяйствованию требовали правового закрепления новых отношений. Выход из положения нашла королевская власть в лице лорд-канцлера. Отныне подданные могли обратиться к королю для разрешения споров. Тем самым начинает развиваться право справедливости. Это обращение к прерогативе короля, пока оно носило исключительный характер, принималось без возражений, однако, как только оно превратилось в обычное обжалование решений судов или даже в способ полностью или частично обойти королевские суды, начался конфликт между общим правом и правом справедливости.
Право справедливости имело ряд преимуществ перед системой общего права: отличалось гибкостью; предусматривало широкий набор возможных санкций; свидетели являлись в суд для дачи показаний; более быстрая и дешевая процедура судопроизводства.
После войны Алой и Белой розы и приходу к власти Генриха II Тюдора в 1485 году требовалось установить в стране порядок. С этой целью создается «Звездная палата», занимавшаяся борьбой с противниками королевской власти. В этот период прерогатива короля в области уголовного права усиливается.
Широкая юрисдикция была у лорд-канцлера и по гражданским делам. Он пользовался принципами, заимствованными у римского и канонического права, где не было института присяжных заседателей, применялась формула «правитель изъят из действия закона», была тайная и инквизиционная процедура судопроизводства. Такие методы отвечали запросам проводимой политики.
«Таким образом, в XVI веке в результате деятельности лорд-канцлера и упадка общего права английское право чуть было не попало в семью правовых систем Европейского континента».5
Следующий этап развития английского права характеризуется достижением компромисса между общим правом и правом справедливости. Хотя окончательно ликвидировать систему королевских судов не удалось, но власть лорд-канцлера была ограничена с помощью парламента. 1616 год ознаменован очень острым конфликтом между судами общего права и лорд-канцлером, в результате которого было решено, что юрисдикция лорд-канцлера продолжает существовать, но она не должна расширяться за счет судов общего права; канцлерский суд будет осуществлять юрисдикцию в соответствии с прецедентами права справедливости, король не должен использовать свою судебную власть для создания новых судов, независимых от судов общего права. С 1621 года палата лордов получила право контролировать решения суда канцлера.
Последний этап
развития права Англии относится к XIX веку
и ознаменован реформами организации
судов. В 1873-1875 годах Акты о судоустройстве (Judicature
Acts) ликвидировали формальное различие
между судами общего права и канцлерскими,
была проведена работа по систематизации
и устранению архаизмов в материальном
праве. Модернизация права продолжается
и сегодня.
Романо-германская правовая семья
охватывает большую часть стран
Африки, все страны Латинской Америки,
страны Востока, включая Японию, а
также страны континентальной Европы.
Правовые системы последних по ряду
специфических признаков
Свое историческое начало романо-германская правовая семья берет в Древнем Риме. Ее истоки находятся в римском праве
Исследователи выделяют три основных периода в развитии романо-германской правовой семьи.
Первый период – хронологически называется период, предшествующий ее эволюции вплоть до XIII в. До этого времени шел процесс накопления соответствующего материала, его изучения и обобщения.
До XII-XIII века на территории континентальной Европы господствовали обычные и сакральные нормы. Большая роль отводилась таким средствам, как очищение, клятва, судебное испытание (ордалии). Более важное значение, чем право, имел арбитраж, который стремился не установить справедливость между спорящими сторонами, а сохранить солидарность группы, устранить соперничество, обеспечить мирное существование в обществе. Такие способы решения спора объяснялись склонностью христиан к идеям милосердия и братства.
Информация о работе Сравнительный анализ англо-саксонской и романо-германской правовых систем