Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Июня 2013 в 04:25, курсовая работа
Целью же данной курсовой работы является, на основе научной и нормативной литературы проанализировать понятие и значение обеспечительных обязательств, а также охарактеризовать способы исполнения обязательств.
При рассмотрении данных вопросов я использовала законодательные акты, учебники и учебные пособия, а так же статьи по данной теме.
Особенность неустойки состоит в том, что, являясь способом обеспечения обязательства, она одновременно представляет собой и форму имущественной ответственности за его нарушение. Поэтому требование об уплате неустойки может быть предъявлено только при наличии необходимых условий для привлечения должника к гражданско-правовой ответственности. При этом в исключение из общих правил ст. 401 ГК для взыскания неустойки достаточно доказать факт неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обязательства. Наличие его вины в совершении правонарушения имеет значение лишь в случае, когда законом или договором не предусмотрена ответственность независимо от вины. Причинение кредитору убытков вследствие неисполнения обязательства, а также их размер не являются необходимым основанием ответственности и не должны доказываться кредитором (п.1 ст. 330 ГК).
Неустойка может быть установлена соглашение сторон (договорная) или предусмотрена законом (законная).
Законной признается неустойка, размер
и условия взыскания которой
определяются законом (п. 1 ст.330, п.1 ст.
332 ГК). Однако данное правило принято
толковать расширительно: под законной
понимается неустойка, которая установлена
не только законом, но и иными правовыми
актами – постановлениями
Когда норма закона, устанавливающая неустойку, имеет императивный характер, стороны не вправе по своему соглашению исключить применение к их отношениям законной неустойки либо уменьшить ее размер. Если такая договоренность и будет достигнута, то она в силу ст. 168 ГК является ничтожной. Размер законной неустойки может быть изменен соглашением сторон только в сторону его увеличения, когда это не запрещено законом (п.2 ст. 332 ГК).
Соглашение об установлении неустойки или об увеличении законной неустойки должно быть совершено в письменной форме, если даже основное обязательство возникает на основе устной сделки. При несоблюдении данного требования соглашение, о неустойке недействительно (ст. 331 ГК).
В зависимости от способа исчисления традиционно выделяют три разновидности неустойки: собственно неустойку, штраф и пеню. Данная классификация юридического значения не имеет, поскольку все указанные виды неустойки имеют единую сущность и правовую регламентацию. Неустойка в собственном смысле и штраф представляют собой однократно взыскиваемые за нарушение обязательства денежные суммы. Но если неустойка обычно выражается в процентном отношении, от какой либо заранее установленной величины, то штраф определяется в твердой денежной сумме. Пеней признается денежная сумма, которая исчисляется непрерывно за каждый день или иной период просрочки исполнения обязательства и, как правило, определяется в виде процентов по отношению к сумме обязательства.
В зависимости от того, как неустойка соотносится с убытками, если они причинены кредитору, различают четыре вида неустойки: зачетную, исключительную, штрафную, альтернативную (ст. 394 ГК). По общему правилу, если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства предусмотрена неустойка, то она предполагается зачетной, т.е. убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой. Вместе с тем законом или договором могут быть предусмотрены исключительная неустойка – когда взысканию подлежит только неустойка, а убытки не возмещаются; штрафная неустойка – когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки; альтернативная неустойка – когда кредитор по своему выбору может взыскать с должника либо неустойку, либо убытки.
Презумпция зачетной неустойки
обусловлена тем, что и взыскание
неустойки, и возмещение убытков
относятся к числу мер
2.2 Залог.
Залог является одним из наиболее
эффективных способов обеспечения
исполнения обязательств. Его сущность
состоит в том, что кредитор по
обеспеченному залогом
Основными нормативными актами, регулирующими отношения, связанные с залогом имущества, являются ГК (3 гл. 23); Закон о залоге, который применяется постольку, поскольку не противоречит части первой ГК; Закон об ипотеке, закрепляющий правовые особенности залога недвижимого имущества.
Участниками залогового обязательства
являются залогодержатель и
Залогодателем вещи может быть ее собственник либо обладатель права хозяйственного ведения. При этом для передачи в залог недвижимой вещи, находящейся у предприятия на праве хозяйственного ведения, требуется согласие ее собственника. Остальное имущество может быть заложено таким предприятием самостоятельно, за исключением случаев, установленных законом, или иными правовыми актами (п.2ст. 335,п.2 ст. 295 ГК).
Залогодателем права может выступать только его обладатель. Залог права на чужую вещь (аренды и др.) не допускается без согласия ее собственника или лица, имеющего право хозяйственного ведения, если законом либо договором запрещено отчуждение права без разрешения указанных лиц (п.3 ст. 335 ГК).
Субъектный состав залогового обязательства
может меняться. По общему правилу
при переходе права собственности
(хозяйственного ведения) на заложенное
имущество в результате его отчуждения
или в порядке универсального
правопреемства залог сохраняет
силу. При этом правопреемник залогодателя
становится на место залогодателя и
несет все его обязанности, если
соглашением с залогодержателем
не установлено иное (п.1 ст. 353 ГК). В
случаях, когда заложенное имущество
приобретено несколькими
Предметом залога может быть всякое
имущество, в том числе вещи имущественные
права (требования) (п.1 ст. 336 ГК). Исключения
составляют, во-первых, имущество, согласно
закону изъятое из оборота (п.2 ст. 129);
во-вторых, требования, неразрывно связанные
с личностью кредитора, в частности
об алиментах, о возмещении вреда, причиненного
жизни и здоровью, и, в-третьих, иные
права, уступка которых другому
лицу запрещена законом. Их передача
в залог не допускается. Законом
может быть также запрещен или
ограничен залог отдельных
Следует отметить, что предмет залога по соглашению с залогодержателем, может быть заменен на равноценный, если законом или договором не предусмотрено иное. В одностороннем порядке залогодатель вправе изменить предмет залога в случае его гибели либо утраты залогодателем в принудительном порядке права собственности (право хозяйственного ведения) на него, если в договоре не установлено иное (ст. 345 ГК).
Одно и тоже имущество может
быть заложено неоднократно разным лицам,
т.е. одна и та же вещь (право) может
быть предметом ряда последовательно
возникающих залоговых
Правовыми основаниями залоговых отношений могут быть договор и закон. Наиболее часто залог возникает в силу договора. Для признания такого договора заключенным, он должен содержать все существенные условия, к которым согласно п.1 ст. 339 ГК относятся: предмет залога (наименование, количественные и качественные характеристики, иные признаки, позволяющие выделить заложенное имущество из однородных вещей, принадлежащих залогодателю); его стоимость; существо, размер и срок исполнения основного обязательства, обеспечиваемого залогом; а также указание на то, у какой из сторон договора будет находиться заложенное имущество. При отсутствии в договоре какого-либо из этих условий или при недостаточной четкости их определения договор о залоге считается незаключенным. К примеру, такое последствие наступает, если в договоре не определены индивидуальные особенности предмета залога.
По общему правилу договор о залоге должен быть заключен в письменной форме. Вместе с тем договор об ипотеке (залоге недвижимости), а также договор о залоге движимого имущества или прав на имущество в обеспечение обязательств по договору, который должен быть нотариально удостоверен, подлежат нотариальному удостоверению. Помимо этого договор об ипотеке подлежит государственной регистрации в порядке и на условиях, предусмотренном законом о государственной регистрации прав на недвижимость (ст. 339 ГК). Следует особо отметить, что это единственный случай, когда соглашение о залоге требует регистрации. Правило ст. 11 закона о залоге, согласно которому залог имущества, подлежащего государственной регистрации (автотранспортные средства и др.), должен быть зарегистрирован в органе, осуществляющем такую регистрацию, не применяется, поскольку противоречит п.3 ст. 339 ГК. Несоблюдение указанных требований, касающихся оформления договора о залоге, влечет его недействительность.
Право залога возникает с момента заключения договора о залоге, а в отношении залога имущества, которое подлежит передаче залогодержателю, с момента передачи этого имущества, если иное не предусмотрено договором (п.1 ст. 341 ГК).
Залог может возникнуть на основании
закона при наступлении указанных
в нем обстоятельств. При этом
к складывающимся отношениям будут
применяться правила о залоге,
возникающем в силу договора, если
законом не установлено иное (п. 3
ст. 334 ГК). Так, согласно п. 5 ст. 488 ГК проданный
в кредит товар с момента его
передачи покупателю и до оплаты признается
находящимся в залоге у продавца
и обеспечивает исполнение покупателем
обязанности по его оплате. В соответствии
с п. 1 ст. 587 ГК при передаче под
выплату ренты земельного участка
или иной недвижимости получатель ренты
приобретает право залога на это
имущество в обеспечение
В зависимости от предмета залог
делится на специальные виды, имеющие
особенности в правовом регулировании.
К ним относятся залог
2.3Удержание.
Удержанием как способом обеспечения исполнения обязательств является право кредитора, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику или лицу, указанному должником, в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков, удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено (п.1 ст. 359 ГК).
Данное правило определяет круг обязательств, которые могут обеспечиваться удержанием. К ним относятся обязательства, по которым на должника возложена обязанность оплатить стоимость вещи (например, по договору подряда заказчик должен оплатить результат выполненных подрядчиком работ) или возместить связанные с нею расходы и другие убытки (например, оплатить услуги по перевозке вещи, по обеспечению ее сохранности). При этом данная вещь находится во владении кредитора, но согласно обязательству подлежит передаче должнику или указанному им лицу. В данном случае не имеет значения, является ли должник собственником вещи, обладателем иного вещного права или его правомочие требования имеет иные основания.
В изъятие из этого общего правила абз.2 п.1 ст.359 ГК предусматривает возможность обеспечения удержанием требований, не связанных с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и убытков, если они возникли из обязательств, стороны которых действуют как предприниматели. К примеру, согласно п.2 ст. 996 ГК посредством удержания вещей, подлежащих передаче комитету или указанному им лицу, могут обеспечиваться требования комиссионера по договору комиссии, в том числе требование об уплате комиссионного вознаграждения за совершение в интересах комитета определенных сделок.
Кредитор правомочен удерживать находящуюся у него вещь даже в тех случаях, когда после того, как эта вещь поступила в его владение, права на нее переходят к третьему лицу (п. 2 ст. 359 ГК). Данное правил и применяется независимо от того, по каким основаниям приобретены права на вещь – в силу отчуждения (посредством купли-продажи, мены, дарения и др.) или в порядке правопреемства (при наследовании, реорганизации юридического лица и др.). Таким образом, удержание, аналогично залогу, может рассматриваться в качестве обременения вещи, следует за вещью, сохраняется при переходе вещи к третьему лицу.
Информация о работе Понятие и значение обеспечительных обязательств