Правопреемство в государственном и муниципальном праве

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Сентября 2015 в 09:18, курсовая работа

Описание работы

Целью работы является комплексное изучение вопросов правопреемства, исследование конкретных проблем правопреемства в государственном и муниципальном праве России.
В процессе выполнения работы решаются следующие задачи:
- определить понятие правопреемства;
- определить виды правопреемства в Российском праве;
- разграничить понятие правопреемства в государственном и муниципальном праве;

Содержание работы

Введение.........................................................................................................3

ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ ПРАВОПРЕЕМСТВА. ВИДЫ ПРАВОПРЕЕМСТВА В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ.
§ 1.1 Понятие правопреемства 4
§ 1.2 Виды правопреемства в Российском праве...................................9

ГЛАВА 2 ПРАВОПРЕЕМСТВО В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ ПРАВЕ
§ 2.1 Правопреемство в государственном праве.....................................10
§ 2.2 Правопреемство в муниципальном праве......................................14

Заключение..............................................................................................21

Список использованных источников..............................................................................................................23

Файлы: 1 файл

курсовая.docx

— 68.15 Кб (Скачать файл)

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Введение.........................................................................................................3

 

ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ ПРАВОПРЕЕМСТВА. ВИДЫ ПРАВОПРЕЕМСТВА В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ.

§ 1.1 Понятие правопреемства                                                               4

§ 1.2 Виды правопреемства в Российском праве...................................9

 

ГЛАВА 2 ПРАВОПРЕЕМСТВО В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ ПРАВЕ

§ 2.1 Правопреемство в государственном праве.....................................10

§ 2.2 Правопреемство в муниципальном праве......................................14

 

Заключение..............................................................................................21

 

Список использованных источников..............................................................................................................23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Термин «правопреемство» употребляется чаше всего при характеристике гражданских правоотношений. На сегодняшний день в связи с развитием правового регулирования появилась необходимость рассмотрения правопреемства в различных отраслях российского права, но целостной концепции правопреемства, которую можно было бы распространить на все отрасли права, до настоящего времени не существует.

Актуальность исследования о вопросах правопреемства в государственном и муниципальном праве России обусловлена потребностью совершенствования норм о правопреемстве в государственном и муниципальном праве России.

Вопросами изучения правопреемства занимались:

- Рудакова Е.В., Буничева М.Г., А.И. Нечаев (диссертации);

- С.А. Авакьян, Н.В. Стовпова, Л.Б. Еськина (статьи);

- В.А. Белова, М.А. Мирошнкова (монографии).

Объектом исследования является правопреемство как явление правовой действительности.

Предметом исследования выступают понятие и признаки правопреемства в  государственном и муниципальном праве, а также закономерности и особенности применения норм права о правопреемстве в государственном и муниципальном праве.

Целью работы является комплексное изучение вопросов правопреемства, исследование конкретных проблем правопреемства в государственном и муниципальном праве России.

В процессе выполнения работы решаются следующие задачи:

- определить понятие правопреемства;

- определить виды правопреемства  в Российском праве;

- разграничить понятие правопреемства в государственном и муниципальном праве;

- на примере рассмотреть  вопросы правопреемства в государственном  и муниципальном праве.

Основные методы исследования: сравнение и анализ.

Работа состоит из: введения, основной части, включающей две главы, заключения и списка использованных источников.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие правопреемства

Теоретически можно заключить, что явление правопреемства связано в первую очередь с изменением правоотношения.

В юридической литературе можно найти отдельные высказывания о существовании института правопреемства в различных отраслях права: международном (ст. 2 Венской конвенции о правопреемстве государств в отношении договоров)1; гражданском (ст. 58, 581, 1202 ГК РФ)2; государственном (преамбула Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»); административном и т.д.

Многие ученые считают, что на сегодняшний день остаются еще нерешенные проблемы в изучении явления правопреемства. Так, по мнению К. Скловского, «теория правопреемства только начинает складываться, и пока приходится больше говорить о существующих проблемах, чем об их решении».3

Отдельные теоретики конституционного права высказываются о необходимости изучения правопреемства. Так, Л.Б. Ескина пишет, что правопреемство в государственном (конституционном праве) – переход (передача - прием) элементов или в целом правового состояния от одного субъекта государственно-правовых отношений к другому или другим ввиду изменений в государственно-правовом регулировании тех или иных отношений (характере регулирования, его содержании, субъектном составе).4

На существование правопреемства в административном праве обращает внимание профессор Ю.А. Тихомиров, который в качестве одного

из аспектов преемственности в административном праве рассматривается правопреемство при реорганизации органов государственной власти.5

Существуют и противники применения понятия правопреемства в конституционном праве и в иных отраслях права, «исключительно или преимущественно публичной направленности и содержания», к которым Тихомиров относит следующие отрасли права: конституционное право, административное право и административный процесс, финансовое право, включая подсистемы бюджетного и налогового права, информационное право, уголовное право, уголовный, гражданский и арбитражный процессы. В принципе, с таким делением можно согласиться, так как именно эти отрасли права основаны на «власти и подчинении», однако в этом перечне необходимо выделить и муниципальное право.

Начало изучения правопреемства восходит к римскому частному праву, которое изначально не допускало преемство в правах и обязанностях в силу того, что права и обязанности представлялись личными, не подлежащими переходу от одного субъекта права к другому. Однако, в процессе исторического развития возникает необходимость в перераспределении благ. В итоге, в римском частном праве в порядке преемства стали переходить только имущественные и связанные с ними права и обязанности. К отдельным случаям преемства применялись специальные правила. Так, например, при arrogatio (усыновлении), не переходили долги в силу принципа, согласно которому pater (глава семейства), не считался обязанным отвечать по долгам тех, кто находился в его власти.

Существует два основных подхода к идее правопреемства: транзитивности (переходности) и дискретности (непереходности) субъективных прав (юридических обязанностей) в правоотношении в процессе производного приобретения прав.

Хронологически первой в науке появилась концепция правопреемства как «перехода» прав и обязанностей от одного субъекта к другому (теория транзитивности). Родоначальником этой теории в русском праве можно считать Д.И. Мейера, который полагал, что о перемене участника обязательства можно говорить только тогда, когда обязательство остается  то же, но на место первого участника (хотя бы и отчасти только) становится другое лицо.6 Теория перехода прав и обязанностей наиболее подробно раскрывается в единственной к настоящему времени существующей монографии, посвященной правопреемству, подготовленной профессором Б.Б. Черепахиным, «Правопреемство по советскому гражданскому праву».

Известного итальянского ученого Ч. Санфилиппо также можно считать сторонником теории транзитивности. Так в курсе римского частного права, он писал: «Что касается «утраты» прав, которая также зависит от определенных юридических фактов, то она может иметь место либо при «абсолютном прекращении», когда определенное право перестает существовать (например, погашение долга), либо при «относительном прекращении» применительно к фактическому носителю права, когда право как таковое продолжает существовать, переходя к другому субъекту»7.

Высказывался по вопросу правопреемства и известный специалист в сфере римского права В.М. Хвостов, отмечавший, что имеет большое значение деление способов приобретения права на первоначальные или оригинарные, и на производные, или дериативные8.

В рамках рассматриваемой теории правопреемство понимается как переход прав и обязанностей от одного лица к другому непосредственно в силу закона или соглашения. Главным характеризующим признаком такого перехода является связь между приобретенным правом или обязанностью и первоначальным правоотношением.

Правопреемство является производным приобретением субъективного права или правовой обязанности. Главным характеризующим признаком такого правоприобретения является связь между приобретенным правом или обязанностью и первоначальным правоотношением.

Существует и иное определение правопреемства, сформулированное профессором В.С. Толстым. По его мнению, термин «правопреемство» означает, что «при наличии установленных юридических фактов происходит прекращение прав и обязанностей у одних лиц и причинно связанное возникновение их у других в том же или ином объеме» (теория дискретности)9.

Представители теории дискретности отрицают само понятие «перехода» права, что в конечном итоге приводит к отрицанию явления правопреемства как такового.

В.А. Белов в книге «Сингулярное правопреемство в обязательстве» выделяет следующий аргумент теории дискретности правопреемства: передача права предполагает наличие хотя бы и бесконечно малого по продолжительности момента времени, когда одно лицо (правопредшественник или ауктор) право уже передало, а другое (правопреемник) еще не приняло10.

Сторонники теории дискретности субъективных прав (юридических обязанностей) видят сущность правопреемства в том, что «с вручением предмета исполнения кредитору соответствующие правомочия и обязанности у должника прекращаются, а у принявшего возникают одноименные или другие права и обязанности».

Таким образом, научная дискуссия о сущности правопреемства разделилась по двум основным направлениям. Одни ученые считают, что понятие «правопреемство» является условным и в целом предполагает изменение правоотношения: происходит переход прав и обязанностей от одного субъекта к другому. Другие правоведы предполагают, что правопреемство представляет собой два последовательных процесса – прекращение одного правоотношения и возникновение другого.

Вместе с тем как представляется, исходя из предписаний действующего российского законодательства, предпочтительнее использовать понятие правопреемство в смысле замены субъекта в правоотношении с одновременным переходом прав и обязанностей от одного субъекта правоотношений к другому. Данное утверждение можно обосновать следующим образом.

Во-первых, в правовом пространстве Российской Федерации на нормативном уровне не предусматривается возможность прекращения одного правоотношения и одновременное возникновение другого правоотношения (идентичного первому, но с другим субъектом).

Во-вторых, в правовых нормах о правопреемстве используются термины «переход» или «передача». Например, право требования может быть передано другому лицу по сделке или перейти к другому лицу на основании закона (ст. 382 Гражданского кодекса Российской Федерации).11

В-третьих, если не происходит замены субъекта в правоотношении и одновременного перехода прав и обязанностей от прежнего субъекта к новому, то возникает вопрос об обоснованности появления прав и обязанностей у правопреемников.

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды правопреемства

Явление правопреемства несет в себе немалый объем информации о жизни правоотношений во всем их многообразии, поэтому необходимо провести видовую классификацию правопреемства.

Выделятся несколько критериев для классификации явления правопреемства.

  1. В зависимости от количества правоотношений, в которых заменяется субъект, при правопреемстве необходимо выделить сингулярное правопреемство (субъект заменяется в одном или нескольких правоотношениях на основании одного юридического факта или состава юридических фактов) и универсальное правопреемство (субъект заменяется во всех правоотношениях, в которых участвует на основании одного юридического факта или состава юридических фактов, кроме тех правоотношений, в которых правопреемство невозможно).

Универсальное правопреемство – это правопреемство, при котором правопреемник в результате одного юридического факта занимает правопредшественника во всех правоотношениях. Например, при реорганизации органа государственной власти во все правоотношения, в которых участвовал этот орган государственной власти, должен вступить новый орган государственной власти, которому переданы права и обязанности реорганизованного органа государственной власти. Универсальное правопреемство с точки зрения его субъектов целесообразно разделять на два вида. Универсальное правопреемство в отношении индивидуальных субъектов правоотношений и универсальное правопреемство в отношении коллективных субъектов правоотношений.

Таким образом, основанием деления правопреемства на сингулярное и универсальное является количество правоотношений, в которых на основании одного юридического факта происходит изменение правопредшественника на правопреемников. В случае если такая замена происходит в одном или нескольких правоотношениях – налицо сингулярное правопреемство.

  1. Основываясь на наличии воли субъекта, на изменение правоотношения путем замены этого субъекта следует выделять волевое преемство и правопреемство в отсутствии воли праводателя («принудительное правопреемство»). Например, принудительное изъятие имущества, в соответствии с п.2 ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации, реорганизация юридических лиц в случае их принудительной реорганизации, в соответствии с п. 2 ст. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации.12

«Принудительное» правопреемство чаще всего осуществляется в публичных отраслях права при отсутствии равенства интересов сторон. Именно властное распоряжение и является основанием для осуществления «принудительного» правопреемства. Волевое правопреемство происходит в случаях, когда существует согласованная воля сторон правоотношения на его изменения.

  1. В зависимости от вида субъекта-правопредшественника, участвовавшего в правоотношении, можно разделять правопреемство индивидуальных субъектов правоотношений и правопреемство коллективных субъектов правоотношений. Разница в правопреемстве индивидуальных и коллективных субъектов правоотношения заключается в том, что индивидуальные субъекты в правоотношении могут изменяться не только на основании своей воли (например, заключение договора цессии) и на основании принуждения (например, принудительный выкуп имущества), но и на основании такого события, как смерть индивидуального субъекта правоотношения.
  2. Исходя из оснований делений отраслей права, на материальные и процессуальные, в теории права можно вести речь о материальном правопреемстве и процессуальном правопреемстве. При этом правопреемство в материальных и процессуальных отраслях права имеет значительные особенности. Так, сущность правопреемства в процессуальных отраслях права заключается в том, что оно происходит на основании соответствующего правопреемства в материальных отраслях права обязательно на их основе.

Информация о работе Правопреемство в государственном и муниципальном праве