Наследование по завещанию

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Октября 2012 в 16:48, дипломная работа

Описание работы

Коренные изменения общественной жизни в нашей стране требуют совершенствования правового регулирования во многих сферах. Изменился институт «право собственности», а значит, изменился и институт наследования.

Содержание работы

Введение 3 ст.
Глава 1. Гражданско-правовая природа завещания 7 ст.
1.1. История становления и развития института наследования по завеща-
нию 7ст.
1. 2. . Понятие наследования по завещанию 17ст.
1.3.Свобода завещания 24ст.
1.4. Завещание как односторонняя сделка. Условия действительности за¬
вещания 25ст.
Глава 2. Порядок и условия наследования по завещанию 59ст.
2.1. Основания наследования по завещанию 64ст.
2.2. Место открытия наследства 66ст.
2.3. Обязательная доля необходимых наследников 71ст.
2.4. Завещательный отказ 81ст.
Глава 3. Институт наследования зарубежных стран 86ст.
Заключение 91ст.
Приложение 96 ст.
Список использованной литературы 99ст.

Файлы: 1 файл

Наследование по завещанию Семенов.doc

— 967.00 Кб (Скачать файл)

 

 

2.2. Место открытия наследства

Возникновение наследственных правоотношений связано  с открытием наследства. Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина, (ст. 1113 ГК РФ) [22 Наследственное право 2003г. Гришаев С.П].

Со временем открытия наследства связано определение  состава наследственного имущества, круга наследников по закону и, наконец, возможность применения нового законодательства. Как и ранее, время открытия наследства определяется днем смерти наследодателя и подтверждается свидетельством о смерти, выдаваемым органом ЗАГСа.

Техногенный век, в котором мы живем, приносит все большее количество катастроф (воздушных, морских и наземных). В этих катастрофах погибают и те, кто мог бы наследовать один после другого (супруги, дети родители, другие родственники, наследодатель и его наследники по завещанию). В связи с этим в настоящее время на законодательном уровне закреплено правило, предусмотренное ст. 1114 ГК РФ, которое в целом воспроизводит содержание ст.528 ГК РСФСР «Время открытия наследства»: днем открытия наследства является день смерти гражданина. Однако существенным следует признать дополнение, принесенное новым ГК, согласно которому (граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга); к наследованию призываются потомки каждого из них. Это правило применяется в практике, когда граждане, являющиеся наследниками друг после друга, умирают в разное время, но в пределах одного календарного дня. Предположим, супруги погибают в авиакатастрофе. При этом и у жены, и у мужа разный круг наследников (и у жены, и у мужа есть дети от другого брака). Жена умирает в Оч.50мин., а муж, спустя 5 часов - в 5ч. 50мин. Унаследует ли муж имущество умершей ранее жены? Ведь от этого зависит размер наследственной массы пережившего супруга. Раньше ответ явно не следовал из норм ГК РСФСР 1964г., и его приходилось выводить, исходя из смысла содержания ст.528. Теперь решение, описанной ситуации сформулировано в самом законе: муж и жена в нашем случае считаются умершим одновременно и не наследуют друг после друга.

Институт  места открытия наследства очень  важен, так как именно по месту открытия наследства подается заявление о принятии наследства или об отказе от него нотариусу или уполномоченному должностному лицу (ст. 1153, 1159 ГК РФ соответственно); применяются меры по охране наследственного

имущества и  управлению им (ст.1171 ГК РФ). Именно оно  определяет, какой нотариус будет вести наследственное дело, и выдавать свидетельство о праве на наследство, а также право какой страны должно применяться, если наследодатель или принадлежащее ему имущество находились за пределами России.

По новому сформулирована статья, посвященная  месту открытия наследства. Так, если согласно ГК РСФСР 1964г. местом открытия наследства признавалось последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно - место нахождения имущества или его основной части (ст.529), то в соответствии с положениями нового ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. При этом установлено, что если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. В случаях, когда наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной его части, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части (ст. 1115 ГК РФ). Ценность имущества определяется исходя из рыночной стоимости. Понятие «наиболее ценная часть» и «ценность наследственного имущества» являются оценочными, и при возникновении спора вопрос решается в судебном порядке с помощью экспертизы.

Как видим, прежняя  норма ГК РСФСР несколько изменена и существенно дополнена. Следует признать более верным подход, закрепленный новым ГК РФ, согласно которому в случае неизвестности последнего места жительства наследодателя место открытия наследства необходимо определять не по месту основной части имущества, а исходить из того, какое имущество наиболее ценно.

Если основная часть наследства выражена в акциях или в доле, пае в капитале какого-либо общества или товарищества, то наследство открывается по месту регистрации соответствующего юридического лица.

Когда в двух или более местах находятся равноценные  части имущества, местом открытия наследства признается местонахождение части имущества, имеющей больше хозяйственное значение. Такого правила придерживается нотариальная и судебная практика.

Местом открытия наследства после смерти граждан  России, временно проживавших и умерших  за границей, является постоянное место жительства наследодателя в РФ до выезда его за границу, а если оно неизвестно, то место нахождения наследственного имущества, или основной его части.

Местом открытия наследства для граждан РФ, постоянно  проживающих за границей, является та страна, где они проживали.

Постоянное  место жительства наследодателя  подтверждается справкой жилищных (или  иных) органов или с места работы умершего. Место открытия наследства может быть подтверждено и выпиской из домовой книги, справкой адресного бюро, в которых указывается место жительства наследодателя.

В случаях, когда  указанные документы не могут  быть предоставлены, место открытия наследства может быть определено на основании вступившего в законную силу решения суда об установлении места открытия наследства в порядке особого производства на основании п.9 ст.247 ГПК РСФСР. Место открытия наследства может быть также установлено при рассмотрении спора о наследстве в порядке искового производства. Не признается местом открытия наследства временное место жительства независимо от сроков проживания (экспедиция, срочная военная служба, место лечения, заключения и т. п.).

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов (ст.20 ГК РФ). При этом место открытия наследства считается не какая-либо местность, а пределы данного города или населенного пункта. При определении места жительства учитывается регистрация по месту жительства. С местом жительством связано предположение, что гражданин всегда присутствует в данном месте, хотя в настоящий момент он там фактически отсутствует.

Место смерти наследодателя и место открытия наследства могут не совпадать в случае смерти наследодателя вне места его постоянного жительства (командировка, служба в армии и т.п.), а также при отсутствии постоянного места жительства.

Неправильное  определение места открытия наследства может привести к серьезным ошибкам при оформлении права на наследство. Так, по одному из конкретных дел постоянным местом жительства наследодателя была Москва, но работал он и имел временное жилье в Московской области. После его смерти никто из наследников не обратился в нотариальную контору по месту его временного проживания и нотариус на основании справки с места его работы выдала свидетельство о праве на наследство государству. В свою очередь, его наследники своевременно приняли наследство, обратившись в Москве в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства. В конечном итоге, им пришлось обращаться в суд с иском о признании недействительным свидетельства о праве на наследство, выданного государству в лице районного финансового отдела.

При решении  вопроса о месте открытия наследства после смерти военнослужащих срочной службы, студенты, обучавшихся в вузах, находящихся вне места их постоянного жительства, следует руководствоваться правилами ст.60 Жилищного Кодекса РСФСР. В соответствии с указанной статьей за ними сохраняется право пользования жилым помещением в течении всего времени нахождения на срочной службе и времени обучения. Таким образом, местом их

постоянного жительства следует считать место  их постоянного проживания до призыва на срочную военную службу или до поступления в учебное заведение.

Такие же правила действуют в отношении открытия наследства после смерти лиц, выбывших по трудовому договору в районы Дальнего Востока или Крайнего Севера. Местом открытия наследства этих лиц следует считать их последнее постоянное место жительства до отъезда на работу в указанные районы.

Под местом жительства следует понимать жилой дом, квартиру, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиницу-приют, специальный для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и др.), а также иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), по договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ [4 Гражданский кодекс РСФСР. 1964г]. От места жительства следует отличать место пребывания - гостиницу, санаторий, дом отдыха, пансионат, туристическую базу, больницу, другое подобное учреждение, не являющимся местом жительства гражданина, поскольку в месте пребывания гражданин проживает временно. Для лиц, скончавшихся в местах лишения свободы, местом открытия наследства признается место их постоянного жительства до ареста.

Согласно  ст.61 Основ законодательства РФ о  нотариате, нотариус, получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить об этом тех наследников, место жительства и работы которых ему известно. Однако в большинстве случаев такой информацией он не располагает. На практике нотариус принимает заявление о согласии принять наследство от самих наследников. В заявлении наследник может указать всех известных ему наследников, однако делать это он не обязан и ответственности, если не сделает этого, не несет. Точно так же нотариус не несет ответственности, если наследство было

принято не всеми  наследниками.

2.3. Обязательная доля необходимых наследников

И все же свобода  завещания не безгранична. Новое  законодательство, как и ранее действовавшее, предоставляет завещателю право свободно распоряжаться своим имуществом. Закон одновременно устанавливает правило, в интересах лиц, которые со смертью наследодателя не только лишились близкого человека, но и утратили средства к существованию. Согласно закону нельзя лишить наследства наиболее близких наследодателю нетрудоспособных наследников по закону. Этих лиц принято называть необходимыми наследниками, а причитающуюся им в соответствии с законом долю в наследстве - обязательной долей. Государство делает все для защиты прав детей, подростков, инвалидов, пенсионеров. Наследственное право, конечно же, предусматривает обязательную долю наследства для несовершеннолетних и для нетрудоспособных тогда, когда о них не позаботился наследодатель и не упомянул о них в завещании. Согласно п.1 ст.1149 ГК РФ «несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также нетрудоспособный супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего, подлежащие призванию к наследованию на основании п.1 и 2 ст.1148 ГК РФ, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля)».

К числу наследников, имеющих право на обязательную долю, разумеется, относятся и усыновленные, так как они в соответствии с п.1 ст. 137 СК полностью приравниваются к родственникам по происхождению. Круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве (обязательных наследников), неширок, их перечень установлен законом и носит исчерпывающий характер, то есть ни при каких условиях и ни в каких случаях он не может быть изменен и тем более расширен.   В указанный перечень не входят другие лица, например, нетрудоспособные или несовершеннолетние братья, сестры, внуки завещателя.

По сравнению  с ранее действовавшим законодательством  размер обязательной доли несколько снизился. Если в соответствии со ст.535 ГК РСФСР 1964г. размер обязательной доли составлял не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из указанных лиц по закону, то теперь она уменьшена соответственно до одной второй.

Для наглядности  приведем конкретный пример. Предположим, после смерти наследодателя остались 60-летняя нетрудоспособная жена и 30-летний сын. Между тем выяснилось, что все имущество завещано знакомой. Супруга умершего вправе претендовать на обязательную долю, так как является нетрудоспособной. Учитывая, что в число наследников по закону могло быть призвано два человека (супруга и сын), супруга получит обязательную долю, равную по нынешнему ГК РФ 1/2 от 1/2, то есть 1/4 от всего имущества наследодателя, а по прежнему ГК получила бы 2/3 от 1/2, то есть 1/3. Кроме того, к супруге должна перейти половина совместно нажитого имущества. Поэтому в итоге она получит 1/2 + 1/4 = 3/4 от всего имущества наследодателя (а по старому ГК получила бы 1/2 + 1/3 = 5/6). Таким образом, знакомая получит лишь 1/4 от всего имущества наследодателя (соответственно по ГК РСФСР 1964г. всего 1/6).

Как видим, новый  ГК в меньшей степени ограничивает право завещателя по своему усмотрению распорядиться принадлежащим ему  имуществом. Следует отметить, что это уже второе снижение размера обязательной доли. Так, согласно законодательству, в 20-30-е гг. XX в. размер обязательной доли равнялся законной доле.

Кроме того, в  соответствии с п.4 ст. 1149 ГК РФ суд  имеет право с учетом конкретных обстоятельств (в частности, имущественного положения на-

следников, имеющих право на обязательную долю) уменьшить эту долю. Суд может вообще отказать в ее присуждении, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудие труда, творческая мастерская и т.п.). Ни в каких других случаях наследник не может быть лишен обязательной доли полностью или частично. В частности, завещатель не может лишить наследника права на обязательную долю (ст. 1119 ГК РФ), завещательный отказ и завещательное возложение исполняется за счет стоимости наследства, которая превышает размер обязательной доли (ст.1138 ГК РФ). Это обусловлено тем, что не всегда претендентами на получение обязательной доли являются люди малоимущие и нуждающиеся в защите. Однако обязательный наследник, как и другие наследники по закону может быть лишен права на обязательную долю в наследстве по основаниям, предусмотренным ст. 1117 ГК РФ, то есть как недостойный наследник. При определении размера обязательной доли учитывается и стоимость наследственного имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода.

Информация о работе Наследование по завещанию