Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Октября 2012 в 16:48, дипломная работа
Коренные изменения общественной жизни в нашей стране требуют совершенствования правового регулирования во многих сферах. Изменился институт «право собственности», а значит, изменился и институт наследования.
Введение 3 ст.
Глава 1. Гражданско-правовая природа завещания 7 ст.
1.1. История становления и развития института наследования по завеща-
нию 7ст.
1. 2. . Понятие наследования по завещанию 17ст.
1.3.Свобода завещания 24ст.
1.4. Завещание как односторонняя сделка. Условия действительности за¬
вещания 25ст.
Глава 2. Порядок и условия наследования по завещанию 59ст.
2.1. Основания наследования по завещанию 64ст.
2.2. Место открытия наследства 66ст.
2.3. Обязательная доля необходимых наследников 71ст.
2.4. Завещательный отказ 81ст.
Глава 3. Институт наследования зарубежных стран 86ст.
Заключение 91ст.
Приложение 96 ст.
Список использованной литературы 99ст.
Текст нотариально
удостоверяемого завещания
Представляется, что при наличии разночтений в фамилиях, именах, отчествах при совершении нотариальных действий вопрос об их незначительности нотариус решает в каждом конкретном случае индивидуально. Однако нотариусы не всегда правильно разрешают такие вопросы.
Так, частнопрактикующий нотариус Домодедовского района Г. 27.02.01г. вынесла постановление об отказе в выдаче Пугает Елене, проживающей в Эстонской республике, свидетельства о праве на наследство на имущество - - доли в квартире в Домодедовском районе, принадлежавшем Пугает Любови, умершей 30.05.00 г., в связи с тем, что в свидетельстве о смерти, выданном в Эстонии по месту смерти, указаны лишь фамилия и имя наследодателя, но не указано отчество, в связи с чем не представляется возможным установить, что Пугает Любовь Тимофеевна и Пугает Любовь одно и тоже лицо. Решением Домодедовского городского суда от 3.05.01г. жалоба гр.Пугает на действия нотариуса, признана обоснованной, суд обязал нотариуса совершить необходимые нотариальные действия. При этом суд указал, что анализ всех предоставленных заявительницей документов, т.е. тех, которые были представлены и нотариусу, свидетельствуют о том, что наследодатель и собственница доли в квартире - одно и то же лицо .
Нотариус не вправе решать вопрос о действительности или недействительности завещания. Признать завещание действительным или недействительным может только суд в порядке искового производства в рамках ст. 1131 ГК РФ.
Глава 2. Порядок и условия наследования по завещанию
Наследование представляет собой переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве частной собственности имущества, а также имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам). Конкретизируя понятие наследования, сразу же подчеркнем два обстоятельства: во-первых, права и обязанности наследодателя переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК не вытекает иное; во-вторых, к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследования не допускается ГК и другими законами либо противоречит самой природе этих прав и обязанностей. Следовательно, наследство (наследственное имущество) - это совокупность принадлежащего наследодателю на праве частной собственности имущества, его имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей. В наследственное имущество могут входить разнообразные права и обязанности наследодателя: право частной собственности на различные вещи, залоговое право, права требования, которые следуют из договора и обязательства по договору, права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) и т.п. [20 Гражданское право. 2004г].
Юридические гарантии осуществления наследственных прав предусмотрены нормами, регулирующими наследование и составляющими институт наследственного права. Порядок наследования регулируется Гражданским кодексом РФ и Основами законодательства РФ о нотариате. Кроме того, при разрешении споров, связанных с правом наследования, применяются нормы Семейного кодекса РФ, Гражданского процессуального кодекса РФ и частей первой и второй Гражданского кодекса РФ.
В соответствии с п.4 ст.35 Конституции РФ право наследования гаранти-
руется государством,
при этом все граждане
Российской Федерации имеют равные
права в области
Основным понятием в положении ч.4 ст.35 Конституции РФ, состоящем в том, что право наследования гарантируется, является понятие гарантии. Конституционное содержание этого понятия определяется прежде всего следующими тремя обстоятельствами. Во-первых, это положение является частью той главы Конституции, которая носит название «Права и свободы человека и гражданина» и положения которой признаны основами правового статуса личности (ст.64 Конституции РФ). Во-вторых, в этой главе наследования является единственным гражданско-правовым институтом, которому предоставлена гарантия. Между тем, в ней есть также положения еще и трех гражданско-правовых институтах (право на частной собственности, интеллектуальной собственности, право на жилище). Однако ни к одному из них гарантии не дается [45 Конституционная гарантия права наследования. 2002г- №9. Рубанов А.А]. В-третьих, наделение права наследования гарантией ставит его на тот же уровень, что и другие права и свободы, которым Конституцией дается гарантия: свободы совести и вероисповедания (ст. 28 Конституции РФ), свобода мысли и слова (ч.1 ст.29 Конституции РФ) и др. В этом отношении конституционный статус права наследования сближается также со статусом социального обеспечения (ч.1 ст. Конституции РФ), образования (ч.2 ст.43 Конституции РФ) и ДР.[45 Конституционная гарантия права наследования. 2002г- №9. Рубанов А.А].
Анализируя конституционное содержание понятия гарантии, примененного ч. 4 ст.35 Конституции РФ, следует также отметить, что предметом гарантии являются права и свободы, играющие в Конституции ключевую роль. В частности, предметом гарантии являются сами права и свободы человека и гражданина - государственная (ч.1 ст. Конституции РФ.) и судебная (ч.! ст.46 Конституции РФ).
Право наследования вытекает и из ч.2 ст.35 Конституции РФ, предусматривающей возможность для собственника распорядиться принадлежащим ему имуществом. Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ это «является основой свободы наследования» [45 Конституционная гарантия права наследования. 2002г- №9. Рубанов А.А].
Юридические гарантии реализации наследственных прав предусмотрены нормами российского законодательства, регулирующими наследственные правоотношения, под которыми понимаются урегулированные нормами права общественные отношения, связанные с переходом после смерти гражданина принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам).
Данные правоотношения составляют предмет наследственного права как подотрасли гражданского права. Регулирующие их нормы закреплены в Гражданском кодексе РФ (раздел V «Наследственное право»). Порядок юридического оформления наследственных прав граждан также определен в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате, где к рассматриваемым правоотношениям применяются и нормы Семейного кодекса РФ, и нормы Гражданского процессуального кодекса РФ, в частности при разрешении споров, связанных с правом наследования [17 Наследственное право. РФ 2002г. – 352ст. Власов Ю.Н ].
При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент [3 Гражданский кодекс РФ 2002г. – 56ст.]. Именно в такой форме в п. 1 ст. 1110 ГК РФ законодатель дает легальное определение наследования. В нем предпринята попытка отразить присущие наследованию наиболее характерные черты [35 Комментарий к Граждансому кодексу РФ 2002г. – 304ст.]. Данное определение наследования как правового института соответствует сложившемуся в науке гражданского права толкованию понятия «наследование». Так, В.И. Серебровский рассматривал наследование как правопреемство наследников в отношении имущества умершего собственника (наследодателя) . Более широкое определение права наследования давалось Д. И. Мейером и включало законодательное определение судьбы юридических отношений, переживающих его субъекта и установление лица, которое вправе вступить в эти отношения. Очевидно, что данная дефиниция объединяет правопреемство наследников в отношении как имущества наследодателя, так и принадлежавших ему на момент смерти имущественных прав, а также принятых им на себя и оставшихся неисполненными обязательств [17 Наследственное право. РФ 2002г. – 352ст. Власов Ю.Н].
Новый ГК РФ при
определении понятия
Наследование относится к числу производных, т.е. основанных на правопреемстве, способов приобретения прав и обязанностей. При наследовании имеет место переход прав и обязанностей умершего лица, т.е. прав и обязанностей, которые принадлежали ему при жизни, к его наследникам. В п.1 ст. 1110 ГК РФ речь идет о наследовании имущества умершего, т.е. имущественных нрав и обязанностей, принадлежавших ему при жизни.
В гражданском праве, как и в теории права, различают два вида правопреемства: специальное (сингулярное) и общее (универсальное). При одном или нескольких правоотношениях, при универсальном правопреемстве -во всех правоотношениях, а потому рассматривается как продолжение юридической личности праводателя. При правопреемстве, независимо от того идет ли речь о сингулярном или универсальном правопреемства, имеет место юридическая зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей правопредшественника (праводателя).
Наследование принято относить к случаям универсального правопреемства, которое характеризуется тем, что наследство переходит к наследникам в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент после смерти наследодателя. Акт принятия наследства распространяется на все наследство, которое причитается данному лицу, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы ни находилось, причем этому акту придается обратная сила, т.е. наследство считается принадлежащим лицам, которые его приняли, уже с момента открытия наследства.
Нередко грань между универсальным и сингулярным правопреемством достаточно тонка. Если наследнику завещана вещь с лежащими на ней обременениями, то нередко права и обязанности наследника не выходят за пределы правоотношений, связанных с этой вещью. А в этом случае правопреемство, хотя и имеет место, ближе к сингулярному, чем к универсальному. Иными словами, обозначенные в законе признаки правопреемства не следует абсолютизировать [35 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. 2002г- 304ст.].
К тому же осуществление прав и исполнение обязанностей, связанных с открытием наследства, может и не иметь отношения к правопреемству. Так, правопреемства нет, когда идет речь о возмещении за счет наследства расходов на достойные похороны наследодателя [35 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. 2002г- 304ст].
2.1.
Основания наследования по
К числу оснований наследования издавна относятся завещание и закон. Разумеется, основания наследования нельзя жестко противопоставлять друг другу. Не говоря уже о том, что встречаются пограничные случаи, когда часть наследства переходит к наследникам по завещанию, а другая - к наследникам по закону, нужно помнить, что наследование непосредственно из закона никогда не возникает. Для наследования не только по завещанию, но и по закону необходим целый набор предусмотренных законом юридических фактов. Для наследования по закону необходимы, по крайне мере, два: во-первых, лицо, призываемое к наследованию, должно входить в круг наследников по закону; во-вторых, должно произойти открытие наследства. При наследовании же по завещанию лицо, призываемое к наследованию, определяет в своем завещании наследодатель. Правда, наследодатель может сыграть роль «собаки на сене», лишив в завещании права наследования всех наследников по закону и вместе с тем никому ничего не завещав. Но в таком случае наследодатель должен знать, на что он идет: хотя и не прямо, но косвенно наследодатель санкционирует тем самым переход наследства как выморочного в собственность Российской Федерации (ст. 1151ГКРФ).
Таким образом, независимо от того, есть завещание или нет и, если есть, то каково его содержание, наследование во всех случаях возникает лишь при наличии предусмотренных в законе юридических факторов. И с этой точки зрения наследование — ни по закону, ни по завещанию - непосредственно из закона никогда не возникает. По-видимому, этим можно объяснить предположение О.А.Красавчика «расщепить» наследование по закону на наследование в силу брака, родства, иждивения и т.д., отказавшись от обобщающего понятия «наследование по закону» [22 Наследственное право 2003г. Гришаев С.П.]. Ученный, однако, не принял в расчет, что термин «наследование по закону» удачно объединяет наследование по различным, отмеченным самим О.А. Красавчиковым, основаниям и вовсе не означает нивелирования тех юридических фактов, которые необходимы для наследования в каждом конкретном случае. Кстати, к такому приему юридической техники законодатель нередко прибегает, причем отнюдь не в ущерб содержанию и пониманию закона.
В разделе V «Наследственное право» части третьей ГК наследование по закону и наследование по завещанию поменялись местами. Теперь на первом месте находится «Наследование по завещанию», которому посвящена глава 62 (ст. 1118-1140 ГК РФ), и лишь вслед за ней, на втором месте - «Наследование по закону», которому отведена глава 63 (ст.1141-1151 ГК РФ). Сделано это, чтобы подчеркнуть главенствующее значение наследования по завещанию в числе оснований наследования (ст.1111 ГК РФ). При определении судьбы наследственного имущества приоритет придается воле наследодателя, выраженной в завещании, что находится в соответствии с принципами дозволительной направленности и диспозитивности гражданско-правового регулирования. Исходя из этих принципов законодатель стремится к тому, чтобы в максимально возможной степени обеспечить переход наследственного имущества в соответствии с действительной волей наследодателя, которая воплощена в завещании.