Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Января 2015 в 17:36, контрольная работа
Целью данной работы является отражение одной из основных частей Римского права - наследственного права.
Римское право оказало могущественное влияние на все дальнейшее развитие законодательства и правовых учений общества, основанного на частной собственности.
Римское право представляет собой одно из важнейших исторических явлений права.
Введение 3
1. Понятие и история наследования 4
2. Наследование по завещанию 6
3. Наследование по закону 9
Принятие наследства и его последствия 13
4. Легаты и фидеикомиссы 14
5. Иски о наследстве 16
Заключение 17
Список использованной литературы 18
Жизнь показала, что формальное
требование, обращенное к завещателю,
или назначить этих ближайших родственников
наследниками или прямо лишить их наследства,
не ограждает законных интересов этих
лиц. Вследствие этого в практике суда,
в компетенцию которого входили споры
о наследстве (так называемого центумвирального
суда) было установлено, что наиболее близких
родственников недостаточно просто упомянуть
в завещании, но необходимо и завещать
им известный минимум (обязательная доля).
Если завещатель поступал иначе, наследник,
имеющий право на такую обязательную долю,
и ее не получивший, мог предъявить особый
иск, querela inotficiosi testamenti
(жалобу на то, что завещание нарушает
нравственные обязанности). В случае основательности
этого иска, суд признавал завещателя
умственно ненормальным, в силу чего завещание
признавалось недействительным.
Круг лиц, за которыми признавалось право на обязательную долю, был претором расширен присоединением к sui heredes также эманципированных детей. В классическую эпоху право на обязательную долю уже принадлежало еще более широкому кругу наследников, а именно: нисходящим ж восходящим родственникам завещателя — безусловно, полнородным и единокровным братьям и сестрам завещателя — при условии, если наследником в завещании назначено лицо опороченное (persona turpis). Размер обязательной доля определялся сначала одной четвертью той доли, какую получило бы данное лицо при наследовании по закону. В праве Юстиниана размер обязательной доли стали определять более гибко: если бы при наследовании по закону данное лицо получило не менее четверги наследства, то обязательная доля исчислялась в размере одной трети от этой законной доли; если же при наследовании по закону лицо получило бы менее четверти, то обязательная доля равнялась половине того, что лицо получило бы по закону.
Если обязательная доля не оставлена по уважительной причине, завещание сохраняло полную силу. Уважительность причины устанавливалась в классическую эпоху по усмотрению суда; Юстиниан дал исчерпывающий перечень таких оснований для лишения обязательной доли; например, причинение опасности для жизни завещателя, вступление дочери, не достигшей 25 лет, в брак против воли родителя и т. д.
Последствием предъявления
«иска о нарушении завещателем нравственных
обязанностей» в классическую эпоху была
не полная недействительность завещания,
а только — в той мере, в какой необходимо
для удовлетворения жалобщика, т.е. для
того, чтобы ему получить обязательный
минимум. При этом, если имеющих право
на обязательную долю было несколько человек,
или в завещании назначено было несколько
наследников, оспаривание должен был вести
каждый из обойденных против каждого из
наследников в отдельности; если, например,
обойденный к одному из двух наследников
по завещанию иск предъявил, а к другому
нет — то в отношении второго наследника
завещание сохраняло полную силу.
Если завещатель не совсем лишал своего
ближайшего наследника обязательной доли,
а только назначал ему ее не в полном размере,
заинтересованному наследнику давался
иск о дополнении законной доли (actio ad supplendam
legi- timam, подразумевается — partem).
НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ
Пути развития наследования по закону.
Наследование ab intestate по новеллам Юстиниана.
Выморочное наследство
Пути развития наследования по закону
Наследование по закону наступает в тех случаях» когда после умершего лица не осталось завещания, признаваемого действительным, или когда наследник по завещанию по той или иной причине не вступил в наследство.
К наследованию по закону, в особенности, относятся приведенные выше указания относительно исторического развития наследственного права.
Древнейшая известная нам римская
система наследования по закону, относящаяся
к эпохе законов XII таблиц, исходит из семейной
общности имущества и агнатского родства.
В соответствии с этим законы XII таблиц
признают первоочередными наследниками
ab intestate непосредственно подвластных наследодателя
(детей, внуков от ранее умерших детей
и т. п., но при условии, если эти лица к
моменту открытия наследства не вышли
из-под власти домовладыки). Эти наследники
называются «своими» (heredes sui), и вместе
с тем, «необходимыми» (necessarii), в том смысле,
что они признаются наследниками независимо
от выражения их воли на то. Если после
наследодателя не оставалось «своих наследников»,
к наследству призывался ближайший по
степени агнатский родственник (agnatus proximus).
Если ближайший агнат не принимал наследства,
то оно не переходило ни к следующему по
степени родства, ни к кому другому, а становилось
выморочным
— принцип однократности призвания к
наследству. Это выражалось афоризмом:
«в наследовании по закону (т. е. по закону
XII таблиц) не допускается successio, преемство»,
между наследниками разных степеней или
категорий.
Только в том случае, если после наследодателя
и агнатов не осталось, к наследству призывалась
третья группа наследников — gentiles, члены
одного с ним рода.
По мере развития экономики,
а на ее базе - и всех вообще сторон общественной
жизни, патриархальная семья стала разлагаться,
и на смену семейной собственности стала
складываться индивидуальная частная
собственность. В связи с этим, система
наследования, построенная на принципе
агнатского родства, утратила свое основание.
«Живой голос народа»
— преторский эдикт уловил новые требования
жизни и, не производя радикальной реформы,
придал все-таки известное значение родству
по крови
(когнат скому), которое в изменившихся
условиях стало важнее агнатского.
Именно претор давал bonorum possessio
соблюдая следующую очередность. На первом
месте он поставил детей (liberi); эта категория
отличалась от древних sui heredes тем, что
в состав liberi входят также эманципированные
дети (претор применил тут нередко применявшийся
им прием фикции, допустив предположение,
что эманципация не повлекла за собой
capitis deminutio minima. Претор учитывал при этом,
что эманципированные дети со времени
эманципации работали так сказать на себя:
в их пользу шли и всякие приобретения
по сделкам. Напротив, дети, оставшиеся
под властью домовладыки, приобретали
все для него, так что известная доля наследства
представляла собой результат их деятельности.
Поэтому претор, давая bonorum possessio одинаково
всем детям — как подвластным, так и эманципированкым
— установил требование, чтобы эманципированные
дети при разделе наследства присоединяли
к нему и то имущество, которое они приобрели
после эманципации
(так называемое collatio bonorum).
Вторую (по очереди) группу наследников составляют в преторском эдикте legitimi, т. е. лица, которые имели право наследования по законам XII таблиц, другими словами, агнатские родственники. В третью очередь преторский эдикт призывает cognati, кровных родственников (до 6-й степени включительно), в порядке близости по степени. Наконец, на четвертом месте претор дает наследство по закону пережившему супругу, vir aut uxor (муж или жена).
Помимо включения в круг законных
наследников кровных родственников и
пережившего супруга, претор провел еще
одно новшество: он установил так называемую
successio ordinum et graduum, преемство между наследниками
разных классов и степеней, т. е. если призываемое
к наследству лицо не принимает наследства,
наследство теперь не становится выморочным,
а открывается следующему по очереди кандидату.
288. Императорское законодательство обеспечило
окончательную победу за преторскими
принципами наследования, как более отвечавшими
потребностям жизни. Сначала, (еще в эпоху
принципата), введены были частичные дополнения:
за матерью признали предпочтительное
перед агнатами право наследования после
детей, и обратно, дети получили такое
же право наследования после матери.
Наследование ab intestate по новеллам Юстиниана
Коренным образом порядок наследования ab intestate был реформирован в новеллах Юстиниана 118 и 127.
По этим новеллам первый класс наследников ab Intestato составляют нисходящие (сыновья, дочери, внуки, внучки и т. д.). Нисходящий более близкой степени исключает от наследования нисходящих более отдаленных степеней, например, если имеются дети, то не призываются к наследству внуки и т. д. Однако нисходящий родственник более отдаленной степени призывается к наследству наряду с более близкими нисходящими наследодателя, если то лицо, через которое такой более отдаленный нисходящий происходит от наследодателя, умерло до открытия наследства. Например, в момент смерти наследодателя оказались в живых из числа его нисходящих дети и внуки от ранее умершего сына или дочери. В этом случае эти внуки имеют право получить ту долю, которая досталась бы их умершему отцу или матери, если бы те пережили наследодателя.
Такое участие в наследовании называется наследованием по праву представления (внуки в этом случае как бы представляют собой своего умершего отца или мать).
Наследование по праву представления не следует смешивать с так называемой наследственной трансмиссии. Наследники по праву представления являются наследниками не своего отца или матери (не переживших открытия наследства), а самого наследодателя (в приведенном примере — деда).
При наследственной трансмиссии наследник пережил смерть наследодателя, так что наследство открылось ему; но наследник умирает, не успев приобрести наследства, и возникшее в его лице право приобрести наследство само переходит по наследству к его наследникам. Таким образом, если и в этом случае взять для примера тех же родственников, и предположить, что в момент смерти деда его сын (отец внуков) был жив, но до вступления в наследство умер, к его детям переходит право принять наследство, оставшееся после деда, но эти дети считаются в этом случае наследниками не деда, а отца.
Римское право начало свое развитие с полного отрицания наследственной трансмиссии: право, возникающее у наследника в момент открытия наследства, есть строго личное, как бы особый вид его правоспособности; переходить по наследству «право принять наследство» не может. А в конечной стадии развития римского права проводится, под влиянием выступившей вперед имущественно- правовой стороны наследования и ослабления мистического представления о воплощении в наследстве личности наследодателя, иной принцип. Именно, если лицо, которому открылось наследство (по завещанию или по закону безразлично), умерло, не успев приобрести наследства, право приобрести открывшееся наследство переходит к его собственным наследникам, с ограничением, однако, сроком принятия (в течение года со дня извещения первоначального наследника об открытии ему наследства).
Между нисходящими одной и той же степени родства наследство делится поровну.
Поскольку в праве Юстиниана подвластные дети по общему правилу приобретали имущество для себя, установленная претором collatio bonorum утратила смысл. На смену ей введена колляция в другом значении: нисходящие, получившие от наследодателя приданое или предбрачный дар, должны присчитывать это имущество к наследству (в целях уравнения долей).
Второй класс наследников по
новеллам Юстиниана составляют восходящие
родственники (отец, мать, дед, бабка и
т. д.), а также полнородные братья и сестры
(и дети ранее умерших братьев и сестер).
При наличии восходящих ближайшей степени
более отдаленный восходящий родственник
не призывается к наследству (например,
если есть кто-либо из родителей, дед или
бабка не призываются). Если наследуют
одни восходящие, наследство делится по
линиям
(отца и матери). Это имеет значение, если
к наследству призываются не родители,
а деды и бабки; например, после наследодателя
остались дед по отцу, дед и бабка по матери;
эти три лица получают наследство не поровну:
половина пойдет по отцовской линии и
достанется деду по отцу, другая половина
пойдет по материнской линии и там будет
поделена между дедом и бабкой по одной
четверти. Если призываются к наследству
одновременно восходящие родственники
и братья и сестры, наследство делится
между все ми ими поровну (in capita, поголовно).
Третью очередь законных наследников составляют по новеллам неполнородные братья и сестры (и дети умерших ранее — неполнородных братьев и сестер, наследующие по праву представления).
В четвертой очереди призываются все остальным боковые кровные родственники (без ограничения степеней) причем ближайшая степень исключает дальнейшую.
В этом списке наследников не назван переживший супруг (муж или жена). Он призывается к наследованию на последнем месте, если не вступит в наследство ни один из перечисленных наследников. Зато за «бедной вдовой», т. е. не имеющей собственного имущества или приданого, позволяющего жить соответственно общественному положению женщины, признано право так называемого необходимого наследования, или право на обязательную долю в размере одной четверти наследства (впрочем, если наследуют дети в числе более трех, вдова получает равную с ними долю). Этой доли муж не может лишить жену даже своим завещанием.
Установленное преторским эдиктом
преемство между разрядами наследников
(successio ordinum) и степенями (successio graduum) в указанном
выше смысле сохранено и в праве Юстиниана.
Наряду с этим существовало гак называемое
право приращения долей (ius accrescendi); если
призвано к наследству несколько лиц одной
и той же степени родства (например, три
сына) и один из призванных не приобретает
своей доли в наследстве, она прирастала
к долям других одновременно призванных
наследников (в приведенном примере при
отказе от наследства одного из сыновей,
два других сына получат по половине).
Выморочное наследство
Если наследство не принято ни одним наследником как по завещанию, так и по закону, оно становится выморочным. В древнейшем праве такое имущество считалось ничьим и могло быть захвачено каждым желающим. Начиная с эпохи принципата, выморочное имущество передавалось государству; в период абсолютной монархии городская курия, церковь, монастырь и т. д. получили преимущественное право на получение выморочного наследства после лиц, принадлежавших к этим организациям.
ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
«Лежачее наследство».
Приобретение наследства и его последствия
«Лежачее наследство»
В момент смерти наследодателя происходит открытие. Этим моментом определяется, кто призывается к наследству. Но эти призываемые лица еще не приобретают права на само наследственное имущество, пока не вступят в наследство. За время между открытием наследства и его принятием наследственное имущество не принадлежит никакому определенному лицу: это — hereditas iacens, «лежачее наследство», как бы ожидающее своего субъекта.
В древнем римском праве отношение понималось в данном случае очень примитивно: поскольку никакого хозяина у этого имущества не было, оно и считалось бесхозяйным (res nullius, ничьим), и хотя к этому имуществу не применялось правило о захвате бесхозяйных вещей, но все же любое лицо, захватив вещи из «лежачего наследства» и провладев ими год, становилось собственником, несмотря на то, что условий для приобретения права собственности по давности здесь не было.
В более развитом праве «лежачее
наследство» стало охраняться. Его перестали
считать бесхозяйным имуществом, но до
принятия наследником как бы числили за
умершим, личность которого продолжалась
в наследственном» имуществе (hereditas... personam
defunct) sustinet — буквально
«поддерживалось» наследством). Эта мистическая
конструкция позволила бороться против
всякого рода посягательств на «лежачее
наследство».
Приобретение наследства и его последствия
Вступление в наследство могло
быть совершено или прямым выражением
воли
(притом В древнем цивильном праве — строго
формальным, в преторском и позднейшем
праве Юстиниана — также и неформальным)
или же самым поведением лица, как наследника;
например, лицо взыскивает причитающиеся
суммы с должников наследодателя, платит
долги его кредиторам и т. д.