Римское наследственное право
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Января 2015 в 17:36, контрольная работа
Описание работы
Целью данной работы является отражение одной из основных частей Римского права - наследственного права. Римское право оказало могущественное влияние на все дальнейшее развитие законодательства и правовых учений общества, основанного на частной собственности. Римское право представляет собой одно из важнейших исторических явлений права.
Содержание работы
Введение 3 1. Понятие и история наследования 4 2. Наследование по завещанию 6 3. Наследование по закону 9 Принятие наследства и его последствия 13 4. Легаты и фидеикомиссы 14 5. Иски о наследстве 16 Заключение 17 Список использованной литературы 18
Файлы: 1 файл
heredes voluntarii (добровольные).
Необходимое наследование
(successio necessaria)
Становление института
наследования по завещанию в
цивильном праве
постоянно испытывало сопротивление
со стороны интересов семьи, которое
выразилось в ограничении свободы завещательных
распоряжений путём создания
особого института – необходимого наследования.
Древнейшее ограничение
свободы завещательных распоряжений
заключалось в том, что sui heredes,
которые при жизни paterfamilias признавались
как бы общими с ним
собственниками его имущества (на этом
я подробнее остановлюсь ниже), должны
были быть или назначены наследниками
или лишены наследства прямым
распоряжением наследодателя (aut instituere
aut exheredare). Назначение
постороннего наследника при умолчании
о sui heredes не допускалось. Filius
(сын) familiae должен быть исключён
nominatim, остальные – дочери, внуки
–
могли быть исключены общей фразой –inter
ceteros. Если эти требования были
не соблюдены, завещание было недействительно,
полностью или отчасти. Оно
было недействительно полностью, если
умолчание (praeteritio) касалось
filius familiae. Оно было недействительно
отчасти, если praeteritio была
допущена в отношении кого-либо из других
sui heredes: обойдённый участвовал
в наследовании вместе с другими наследниками,
назначенными в завещании,
получая свою законную долю (pars virilis),
если назначенный наследник также
принадлежал к числу sui, и половину наследства,
если наследником было
постороннее лицо.
В преторском праве
это ограничение ещё более
расширилось: прямая
exheredatio требовалось для всех libere,
в том числе эманципированных,
причём для всех libere мужского пола должна
быть nominatim, а для женского
пола - exheredare inter ceteros. При несоблюдении
этих правил libere
получали bonorum possessor в размере своих законных
долей. Однако же те,
кто был exheredare при praeteritio других, оставались
устранёнными.
По законодательству
Юстиниана exheredatio, так же как и
institutio
heredes, могла быть совершена в любых
выражениях, но все нисходящие должны
быть устранены от наследования только
nominatim.
Обязательная доля в
наследстве
Соблюдение вышеизложенных
правил не даёт, однако гарантий
наследникам
по закону в получении какой-либо доли
в наследстве, если существовало
завещание. Поэтому центумвиральный
суд, рассматривавший споры о
наследствах, стал считать завещания,
в которых ближайшие родственники
устранялись от наследования, хотя бы
и путём правильно составленной
exheredatio, составленными в не совсем здравом
уме, и, следовательно, не
имеющими силы. Такое завещание признавалось
нарушающим естественные
родственные обязанности и называлось
inofficiosum. Вследствие этого иски о
наследстве (petitio hereditatis) со стороны обойдённых
наследников,
удовлетворялись, как если бы не было
наследников, назначенных в завещании.
В силу того, что petitio
hereditatis могла быть предъявлена только
цивильными наследниками, для эманципируемых
детей устанавливался в период
империи другой порядок: им разрешалось
жаловаться магистрату extra ordinem
(вне установленного порядка) на
устранение их от наследования.
Со
временем, когда центумвиральный суд
отпал, а extraordinaria cognitio стала
нормальной формой гражданского процесса,
такая жалоба – querela inofficiosi
testamenti стала единственным средством
защиты интересов ближайших
наследников. Querela inofficiosi testamenti могла
быть предъявлена
нисходящими и восходящими завещателя,
а также его братьями и сёстрами, если
им была предпочтена persona turpis (c умалённой
гражданской
правоспособностью). Для того, чтобы завещание
не было опорочено, каждому из
необходимых наследников должно быть
оставлено не менее ј того, что ему
причиталось при наследовании по закону.
Эта доля, portio debita могла быть
оставлена не только путём назначения
наследником в ней, но и путём
установления легата.
Если portio debita не была
назначена, то обойдённый наследник
мог
требовать выдачи ему этой portio, а того,
что ему причиталось бы при
наследовании по закону. Юстиниан в новелле
18 повысил размер portio debita
до Ѕ доли, которая причиталась бы каждому
данному наследнику; если эта доля
была меньше ј всего наследства, и до
1/3, если доля была больше. Кроме
того, было установлено, что только полное
устранение от наследства
необходимого наследника влекло за собой
право предъявить querela
inofficiosi testamenti. Если же оставленное
наследственное имущество
данному наследнику было меньше его portio
debita, то наследник имел право
требовать увеличения его доли до размеров
portio debita, но не уничтожения
завещания.
Ввиду сложности правил
о необходимом наследовании, Юстиниан
сделал
попытку их упростить: согласно новелле
118 необходимыми наследниками стали
признаваться восходящие и нисходящие:
portio debita могла предоставляться
необходимым наследникам в любой форме,
например в форме дарения при жизни
наследодателя. Однако в какой-либо части
portio debita они должны были
назначаться наследниками. Этот институт
наследования мог принести
существенную выгоду необходимому наследнику,
когда действовало ius
adcrescendi (перераспределении наследственной
доли умершего наследника до
принятия наследства ил отказа от наследства).
Наследственная трансмиссия
Институт наследственной
трансмиссии (transmissio delationis) сложился
в постклассическую эпоху. До этого действовало
правило – если лицо, в
пользу которого открылось наследство,
умрёт, то наследство становится
вакантным. В случае сонаследования вакантная
доля отходила к другим
наследникам по ius adcrescendi. В постклассическую
эпоху было сделано
исключение в случае, когда наследником
был умерший до достижения годовалого
возраста младенец, тогда право принять
наследство переходило к отцу
младенца (transmissio ex capite infantiae). При Феодосии
II был
предусмотрен переход наследственных
прав от лица, назначенного наследником
его восходящим родственником и умершего
до того, как было вскрыто
завещание, к его нисходящим (ex iure sanguinis)
– transmissio Theodosiana.
Наконец, Юстиниан установил, что наследники
лица, умершего, но не успевшего
принять наследство, могут принять его
в течение года с того момента, как
умершему наследнику поступило известие
об открытии наследства в его пользу
(transmissio Iustinianea).
Наследники по
закону
А) Наследование по
закону в ius civile
Древнейшим видом
наследственного преемства является
наследование без
завещания (ab intestato), которое регулировалось
законами XII таблиц:
4. Если кто-нибудь,
у кого нет подвластных ему
лиц, умрёт, не оставив
распоряжений о наследнике, то пусть
его хозяйство возьмёт себе его
ближайший агнат.
5. Если у умершего нет
агнатов, пусть оставшееся после него
хозяйство
возьмут его сородичи (V.; IV – V).
Такое наследование
называлось в дальнейшем successio legitima.
Т.о.
среди свободнорождённых римских граждан
(ingenui) наследство домовладыки,
не оставившего завещания (или если завещание
недействительно), открывалось
в пользу агнатов (adgnati), а в их отсутствие
– в пользу сородичей
(gentiles). Среди агнатов преимуществом
пользовался adgnatus proximus –
ближайший к предкам член семейства.
Первоначально таковым являлся брат
умершего или лицо из этого же поколения,
что и de cuius, но с утверждением
идеи отцовства наследование устанавливается
по линии «от отца к сыну» и
ближайшим агнатом становится сын домовладыки.
Совпадение понятий «suus» и
«adgnatus proximus» позволило понтификам наполнить
закон XII таблиц
следующим содержанием: если домовладыка
не назначал в завещании ни одного
из подвластных, то домовладыкой после
его смерти становился сын – на
основании агнатического родства.
Этот принцип применим
и в тех случаях, когда у
отца было много сыновей
и внуков – домовладыками после смерти
главы семейства становились все
ближайшие нисходящие мужского пола.
Являясь друг другу братьями, новые
домовладыки образовывали коллегию,
чтобы совместно распоряжаться семейным
достоянием – consortium fratrum. Эта форма семейства
известна как ercto non
cito (неразделённое и непотревоженное).
Братья обладали интегральной
властью над всем семейным достоянием,
но каждый из них был ограничен правом
veto других братьев. Разделу подвергается
familia - объект potestas,
устанавливающий статус домовладыки
(pater familias).
Консорциум братьев
распадался как естественным
путём – по смерти
одного из братьев, чьи наследники образовывали
свой consortium fratrum, а
участники прежнего становились главами
самостоятельных семейств (familia
proprio iure), так и в результате
вчинения иска о разделе консорциума
и
соответствующей legis actio по закону
XII таблиц – actio familiae
erciscundae.
Значение поколенной
близости к общему владыке
– прародителю или более
близкому pater familias сохраняется и в классическом
порядке наследования
ab intestato, который приходит на смену консорциуму
с утверждением familia
proprio iure в качестве основной формы
патриархальной семьи.
В случае отсутствия
нисходящего ближайшей степени
на его место
вступают более отдалённые (внуки) –
successio in locum, получая долю
отсутствующего в совместное обладание
(реликт консорциума). Этот порядок
наследования называется наследование
по праву представления. Преемство
степеней при наследовании подвластных
лиц (sui) – successio graduum –
происходит в соответствии с равенством
всех подвластных одного поколения и
призванием к преемству всех лиц, которые
со смертью актуального домовладыки
становятся persona sui iuris. Наследственная
масса делится поколенно – in
stirpes, так что более отдалённым
нисходящим достаётся лишь доля,
предназначавшаяся лицу, предшествующая
по степени родства, что связано с
иерархией патриархальной семьи.
Если домовладыка,
не оставивший завещания, умирал без
подвластных по
ius civile к наследованию призывались
члены familia communi iure – другие
агнаты покойного. Конкуренция двух форм
семейных отношений потребовала
новой интерпретации закона XII таблиц,
республиканские юристы признали за
непосредственными подвласными преимущественное
право наследования ab
intestanto, так что в конце предклассического
периода возникло понятие suus
heres (наследник из подвластных).
Автоматическое наследование sui стало
трактоваться как необходимое (successio
necessaria), поскольку с точки
зрения индивидуальных наследственных
прав их положение отличалось тем, что
они не могли отказаться от наследства.
“Adgnatus proximus” закона XII
таблиц – в отсутствие нисходящих –
занял место бокового родственника
наследодателя, причём степень родства
стала отсчитываться от конкретного
лица de cuius. Если de cuius имел родного брата
(вторая степень родства),
то двоюродный брат – агнат того же поколения
– к наследованию не допускался
как лицо более отдалённой степени (третья).
Наследники по
закону второй очереди – боковые
агнатические
родственники наследодателя de cuius – не
являлись необходимыми
наследниками. Требовался специальный
акт вступления в наследство. Однако
наследственной трансмиссии среди наследников
второй очереди, как и
последующих, по-прежнему не допускалось.
Не было и преемства степеней. Если
ближайший боковой родственник наследодателя
отказывался от наследства или
умирал так и не успев принять открывшееся
в его пользу наследство, от
агнаты дальнейших степеней по его линии
не допускались. Доля отсутствующего
прибавлялась к оставшимся, а если других
агнатов той же степени не было, то
наследство отходило к сородичам (gentiles).
Недопустимость successio
graduum et ordinum среди цивильных
наследников второй очереди представляет
собой реликтовое действие
древнейшего порядка наследования, основанного
на иных принципах –
агнатического семейства, которому неизвестна
идея колена – stirps. А среди
агнатов наследство делится, в отличие
от наследников первой очереди, не
поколенно, а поголовно – in capita.
Порядок правопреемства
цивильными наследниками третьей
очереди –
gentiles – рано вышел из употребления
и известен мало.
Б) Наследование по
ius honorarium
Строгость цивильного
права создавала значительные
неудобства,
поскольку не соответствовала новым
экономическим отношениям и утвердившимся
в общественном сознании представлениям
о кровном родстве (cognatio).
Поэтому претор стал допускать к наследованию
ближайших родственников,
несмотря на то что между ними не было
агнатической связи. Bonorum
possessio sine tabulis предоставлялось в
зависимости от близости к
наследодателю, которая устанавливалась
в соответствии с особыми критериями.
Претор предусмотрел
семь классов (gradus) наследников без
завещания.
Первый класс составляли
дети покойного (libere), как sui, так и
эманципированные родные дети, а также
те, которые получили римское
гражданство уже после рождения по решению
императора (causae cognitio).
Исключались лица, перешедшие в другую
familia (усыновлённые и женщины in
manu). Юристы называли этот порядок наследования
«bonorum possessio unde
liberi» - среди детей. Испросив в
течение года со дня открытия
наследства
bonorum possessio, эти лица получали
от претора наследственные права
и были
защищены лучше любого наследника ab intestanto.
Преторские наследники
первой очереди конкурировали
непосредственно с
Информация о работе Римское наследственное право